Частые ошибки следователей



В статье описываются типичные ошибки при расследовании уголовных дел, которые повлекли за собой необходимость возвращения уголовного дела прокурором для дополнительного расследования, а также анализируются допускаемые сотрудниками органов предварительного расследования нарушения уголовно-процессуального законодательства, препятствующие рассмотрению уголовного дела судом и вынесению итогового решения.

Ключевые слова: возвращение уголовного дела прокурору; права подозреваемых (обвиняемых); права потерпевших на доступ к правосудию; полномочия прокурора; нарушения при предварительном расследовании.

Охрана прав и свобод человека и гражданина от преступных посягательств, а также защита личности от незаконного и необоснованного обвинения выступают главными задачами, которые на сегодняшний день определяют основу уголовного судопроизводства. Реализация указанных положений на практике непосредственно связана с деятельностью сотрудников органов предварительного расследования.

Зачастую, выбор следователем (дознавателем) неоптимального варианта реагирования на возникшую ситуацию под воздействием объективных или субъективных факторов либо ситуационно обусловленное его упущение влекут за собой недостижение оптимального результата или утрату потенциальных возможностей в ходе предварительного расследования. В связи с этим, институт возвращения уголовного дела для производства дополнительного расследования является одним из основных механизмов устранения следственных ошибок и обеспечения недопущения нарушения прав, свобод и законных интересов участников уголовного процесса.

На основании изложенного особый интерес представляет анализ характерных ошибок при расследовании уголовного дела, которые послужили основанием для возвращения уголовного дела на дополнительное расследование, а также возможные пути их устранения.

Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор Толкаченко А. А., описывая наиболее часто встречаются факты ненадлежащего выполнения требований уголовно-процессуального законодательства, влекущие возвращение уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, справедливо отмечает, что «по большинству уголовных дел, поступающих в суд, обвинительные заключения (обвинительные акты) составляются следователями (дознавателями) с различными нарушениями установленных требований УПК РФ: формально, без акцента на предмет доказывания применительно к каждому конкретному составу преступления (имеется более десятка их классификаций в зависимости от различных критериев — системообразующих признаков), без внутренней логики, без соблюдения принципов процессуальной экономии и в то же время достаточности доказательственной базы стороны обвинения» [6]. При этом, Толкаченко А. А. структурирует следственные ошибки следующим образом: существенные технические ошибки, смысловые нарушения, нарушения прав потерпевшего и нарушения при производстве следственных действий.

Кроме этого, кандидат юридических наук, доцент Короленко И. И. и помощник адвоката Драгунова Е. Ю. при изложении взгляда на структуру ошибок, допускаемых в досудебных стадиях уголовного процесса, разделяют их на «те, которые связаны с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, и те, которые возникли в результате некачественной работы следователя при собирании, проверке и оценке доказательств» [5].

Изучение ряда материалов уголовных дел, анализ практической работы и научной литературы показало, что типичные следственные ошибки, препятствующие рассмотрению судом уголовного дела по существу и влекущие его возвращение для производства дополнительного расследования, можно разделить согласно следующей структуре: неполнота предварительного расследования; неправильная квалификация; существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые в свою очередь могут быть смысловыми и техническими.

Односторонность предварительного расследования, его неполнота имеют наиболее существенное и определяющее значении при рассмотрении уголовного дела по существу и принятии по нему итогового решения. К таким следственным ошибкам можно отнести неверное определение обстоятельств, подлежащих доказыванию, не проверка возможных версий совершенного преступления, формальное составление процессуальных и иных документов следователем (дознавателем), наличие однотипных и неинформативных допросов, ставящих под сомнение их достоверность, недостаточное использование в ходе предварительного расследования современных достижений криминалистической науки и судебной экспертизы и другие.

Например, согласно материалам уголовного дела Г. обвиняется в причинении И. тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Согласно заключению эксперта имеющиеся телесные повреждения у И. свидетельствуют о неоднократности ударов, в результате которых они могли быть получены. Однако дознавателем не установлена причинно-следственная связь между причиненными телесными повреждениями и механизмом их образования, являются ли данные телесные повреждения комплексом травматического воздействия либо образованы самостоятельно, соответствующая ситуационная экспертиза не проводилась. Обстоятельства, касающиеся непосредственно события инкриминируемого Г. преступления, надлежащим образом дознавателем не доказаны.

Также ряд нарушений, повлекших направление уголовного дела прокурором для производства дополнительного дознания, выявлен при изучении уголовного дела по обвинению М. в присвоении денежных средств организации, в которой она осуществляла трудовую деятельность. В ходе дознания достоверно не установлено, за какой период образовалась вменяемая М. недостача денежных средств в кассе. Не установлен и не доказан умысел М., направленный на заведомое невозвращение присвоенных ею денежных средств.

Также, сотрудники, осуществляющие предварительное расследование по уголовному делу, пренебрегают требованиями закона об объективном исследовании всех обстоятельств дела, ограничиваясь производством следственных действий, направленных на обоснование и подтверждение предъявленного обвинения либо вовсе довольствуясь «царицей доказательств» — признательной позицией подозреваемого (обвиняемого).

К примеру, из диспозиции ч.1 ст.159.1 УК РФ следует, что мошенничество в сфере кредитования заключается в хищении денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Так, согласно показаниям Б., обвиняемого в совершении вышеуказанного преступления, при получении займа, он ложно указал, что с 2016 года работал в указанной им в анкете-заемщика организации, вместе с этим материалами дела указанные сведения иными доказательствами более не подтверждены и не проверены, соответствующие сведения в данной организации не истребованы, а ее представитель по обстоятельствам произошедшего не допрошен.

Одним из распространенных недостатков, допускаемых следователями (дознавателями) при расследовании имущественных преступлений является не приведение или вовсе отсутствие доказательств, подтверждающих стоимость похищенного или поврежденного имущества, а также значительность причиненного потерпевшему ущерба.

Из положений постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [3] следует, что при определении стоимости похищенного имущества необходимо исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления. Вопреки указанным положениям стоимость похищенного имущества сотрудниками правоохранительных органов определяется в основном лишь со слов потерпевших либо посредством приобщения чеков на момент покупки похищенного имущества, которая зачастую происходила значительно раньше совершенного преступления.

Кроме этого, при квалификации действий лица, совершившего кражу по признаку причинения гражданину значительного ущерба, следователями надлежащим образом не выясняется имущественное положение, а также совокупный доход членов семьи потерпевшего, что в свою очередь может повлиять на выводы о квалификации содеянного и служит основанием для производства дополнительного следствия по такому уголовному делу.

Следующей типичной ошибкой, влекущей возвращение уголовного дела следователю (дознавателю) для производства дополнительного расследования, выступает неправильная квалификация инкриминируемого деяния.

Классическое понятие квалификации преступлений, по мнению кандидата юридических наук Власенко В. В., можно представить в следующем виде: «это установление тождества между «фактическим» составом преступления, присутствующим в совершенном деянии, и «юридическим» составом преступления, содержащимся в уголовном законе» [4]. Отсюда можно сделать вывод о том, что результатом уголовно-правовой квалификации деяния является фактическое установление присутствия или отсутствия в деянии состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, которое находит свое юридическое закрепление в соответствующем процессуальном решении.

Например, согласно материалам уголовного дела Л. обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Б., совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. Обвиняемая в своих показаниях выдвинула версию о том, что она действовала в целях обороны, сообщив, что ударила Б. ножом, чтобы защититься. Вместе с этим, следователем не установлено создавали ли действия Б. реальную опасность для жизни Л., осознавала ли она, что причиняет вред, который не был необходим для пресечения действий потерпевшего. В ходе предварительного расследования следователем достаточных мер, направленных на опровержение или подтверждении данных показаний, не принято, надлежащая юридическая оценка этим обстоятельствам не дана, квалификация содеянного по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ не является обоснованной.

Кроме этого, изучением материалов уголовного дела по обвинению Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК РФ, установлено, что вследствие его действий у Я. имелось телесное повреждений в виде раны в левой скуловой области, после заживления которой образовался видимый неизгладимый рубец. Из показаний потерпевшей, а также других участников уголовного процесса, родственников и близких лиц Я. следует, что указанный рубец обезображивает ее внешний облик. С учетом установленных в ходе предварительного расследования обстоятельств действия Н. подлежали квалификации по ч.1 ст.111 УК РФ, что могло повлечь нарушения прав потерпевшего, в связи с чем прокурором было принято решение о возращении уголовного дела для производства дополнительного расследования.

Под существенными нарушениями уголовно-процессуального закона по смыслу п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ понимаются такие препятствия к рассмотрению уголовного дела по существу, при которых обвинительное заключение (акт, постановление) составлены с нарушением требований уголовно-процессуального закона, исключающим возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения (акта, постановления).

При составлении обвинительного заключения (обвинительного акта, постановления) следователь (дознаватель) должен указать существо обвинения, время и место совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для дела (п. 3 ч. 1 ст. 220, п. 4 ч. 1 ст. 225 УПК РФ). Нарушения этих требований УПК РФ являются смысловыми, как правило, выражаются в следующем.

К примеру, согласно обвинительному заключению Т. высказал в адрес представителя власти В. угрозы применения насилия не опасного для здоровья, пригрозив избить. Однако в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого не указано, какие конкретно угрозы он высказывал. При этом из показаний самого потерпевшего не следует, что Т. пригрозил его избить. Между тем, угроза применения насилия является деянием, которое определяет событие преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ, составляет его объективную сторону, поэтому подлежит обязательной конкретизации.

Аналогичный факт отсутствия конкретизации деяния допущен при составлении обвинительного заключения в отношении М., совершившего хищение имущества П., находящегося в ячейке камеры хранения магазина, путем незаконного проникновения в нее. Однако в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого не указано, каким конкретно способом М. проник в указанную ячейку. Таким образом, объективная сторона инкриминируемого М. преступления в обвинительном заключении своего отражения не нашла.

Причиной возвращения уголовного дела прокурору стало отсутствие в обвинительном заключении по обвинению Ш. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, указания на обязательный элемент данного состава, выражающегося в виде наступления существенного вреда правам и законным интересам организации, не приведено суждение о соотношении размера причиненного материального ущерба и финансово-хозяйственного положения предприятия в целом (безотносительно производственной деятельности на внутреннем рынке), не определены последствия для организации, повлекшие причинение материального ущерба, нарушение ее прав и законных интересов.

Нарушение прав обвиняемого было допущено дознавателем при составлении обвинительного акта по ч.1 ст.168 УК РФ в отношении Б. Исходя из квалификации, вмененной дознавателем, Б. совершил неосторожное повреждение чужого имущества в крупном размере. Однако согласно материалам уголовного дела в результате проявления Б. преступной небрежности по отношению к последствиям в виде возгорания произошло уничтожение имущества потерпевших. В материалах уголовного дела отсутствуют сведения, подтверждающие обоснованность вменения признака объективной стороны преступления в виде повреждения имущества.

Все вышеперечисленные нарушения касаются непосредственно смыслового содержания составленного обвинительного заключения (акта, постановления) относительно требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства, препятствующие определению точных пределов судебного разбирательства и ущемляющие гарантированное право обвиняемого знать, в чем конкретно он обвиняется.

Существенные технические ошибки, как правило, обусловлены субъективными особенностями уполномоченных должностных лиц органов предварительного расследования и их пренебрежительным отношением к требованиям пунктов 1 и 2 ч. 1 ст. 220 и п. 3 ч. 1 ст. 225 УПК РФ, обязывающих следователя (дознавателя) указывать в обвинительном заключении (акте, постановлении) фамилии, имена и отчества обвиняемых и данные о личности каждого из них, характеризующих их сведений и сведений о материальном положении, ссылки на тома и листы дела всех доказательств, а также их анализ и другие. Составление обвинительных заключений (актов, постановлений) сводится к техническому копированию собранных по делу доказательств в полном объеме, без их анализа, учета их необходимости и достаточности для доказывания конкретных фактических обстоятельств.

Например, следователями необоснованно в качестве обстоятельств, отягчающих наказание, указывается совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, вместе с тем как из показаний обвиняемого следует, что состояние опьянение не повлияло на совершение последним преступления. Также следователями допускаются такие технические ошибки, как приведение ссылок в обвинительном заключении на доказательства, отсутствующие в уголовном деле, либо находящиеся на других его листах. В нарушении требований п.6 ч.1 ст.220 и п.6 ч.1 ст.225 УПК РФ показания подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей представляются от первого лица, что противоречит указанным нормам уголовно-процессуального закона, предусматривающие краткое изложение их содержания. В соответствии с ч.6 ст. 220 УПК РФ после подписания следователем обвинительного заключения уголовное дело с согласия руководителя следственного органа немедленно направляется прокурору. Вместе с этим, в нарушении указанной нормы уголовно-процессуального закона, обвинительное заключение следователем не подписывается, руководителем следственного органа не согласовывается, то есть формально отсутствуют подписи на завершающем предварительное расследование процессуальном документе.

Отдельно следует выделить такое нарушение требований ст.220 УПК РФ, исключающее возможность вынесения судебного решения, как несоответствие обвинения, изложенного в обвинительном заключении, обвинению, изложенному в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Указанный недостаток непосредственно касается события преступления, существа предъявленного обвинения, а также влечет за собой грубое нарушение прав обвиняемого, гарантированных ему уголовно-процессуальным законом.

Вместе с этим, наличие существенных отличий между обвинением, изложенным в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, и обвинением, содержащемся в обвинительном заключении, в очередной раз указывает на невнимательную организацию следственной работы со стороны руководства территориальных органов предварительного расследования и низкий уровень исполнительской дисциплины отдельного следователя.

Однако, на наш взгляд, не стоит сводить причины допускаемых ошибок лишь к субъективным факторам. Значительная служебная нагрузка, текучесть кадров и кадровый голод, ориентация работы на валовые показатели, отсутствие системного подхода к изучению судебной практики, а в некоторых случаях и вовсе отсутствие доступа к справочно-правовым системам существенно сказываются на качество предварительного расследования в целом.

Следственные ошибки являются определяющим фактором, препятствующим осуществлению правосудия в России. Старший прокурор отдела управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Тришева А. сделала заслуживающий внимание вывод «следственная ошибка — категория объективно существующая, и в законодательном порядке она не может быть отменена. Поскольку следственные ошибки были, есть и будут, то должны существовать и механизмы, устраняющие их» [7]. В настоящее время законодательно регламентированы следующие способы устранения следственных ошибок: на досудебной стадии уголовного производства — это ведомственный контроль, то есть возвращение уголовного дела руководителем следственного органа следователю со своими указаниями о производстве дополнительного расследования, и прокурорский надзор, то есть возвращение уголовного дела прокурором следователю (дознавателю) для производства дополнительного следствия (дознания) и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями.

Безусловно, полное исключение следственных ошибок для осуществления правосудия в России коренным образом позволит улучшить качество его отправления, между тем любое судебное решение прежде всего должно быть законным и обоснованным. Таким образом, изложенные выше положения позволяют сделать вывод о том, что эффективное и скоординированное взаимодействие правоохранительных органов, прокуратуры и суда, в свете динамичного, направленного на гуманизацию, развития законодательства и практики, сможет решить общие проблемные вопросы, затрагивающие права личности и законные интересы общества и государства.

Литература:

  1. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.11.2018.
  2. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.11.2018.
  3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 2, февраль, 2018.
  4. Власенко В. В. Проблемные аспекты понятия «квалификация преступлений» // Российская юстиция. 2016. № 5. С. 59–62.
  5. Короленко И. И., Драгунова Е. Ю. Следственные ошибки как фактор, препятствующий осуществлению правосудия // Российский следователь. 2017. № 8. С. 10–13.
  6. Толкаченко А. А. Типичные ошибки и недостатки следствия с точки зрения судов. // Уголовный процесс. 2014. № 9.
  7. Тришева А. Дополнительное расследование: возникновение и становление // Законность. 2008. № 10. С. 43.

Основные термины (генерируются автоматически): обвинительное заключение, предварительное расследование, дополнительное расследование, УК РФ, РФ, возвращение уголовного дела, дознаватель, качество обвиняемого, материал уголовного дела, нарушение.

Спикер пояснил, как анализировать фабулу обвинения и предъявленные доказательства в отношении подзащитного, как строить позицию защиты, в том числе если доверитель признал вину и просит заключить его под стражу, а также ответил на вопросы слушателей, связанные с позицией защиты в некоторых неоднозначных ситуациях.

Как сообщила пресс-служба Федеральной палаты РФ, 25 декабря состоялась очередная лекция в рамках нового цикла вебинаров для адвокатов на тему «Практические аспекты реализации Стандарта осуществления защиты в уголовном судопроизводстве». Спикер и автор курса – советник ФПА, член Совета АП г. Москвы, к.ю.н. Евгений Рубинштейн.

Напомним, первая лекция состоялась 27 ноября и была посвящена порядку вступления адвоката в уголовное дело в качестве защитника. В ходе второй и третьей

лекций спикер подробно разъяснил первоначальные действия адвоката после вступления в уголовное дело в качестве защитника и ответил на многочисленные вопросы слушателей. Четвертая лекция была посвящена формированию первоначальной позиции для участия в следственных действиях и позиции по уголовному делу.

В начале пятой лекции Евгений Рубинштейн напомнил, что, формируя позицию по уголовному делу, важно соблюсти требование п. 7 Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве и уведомить коллег о своем участии в деле, причем максимально оперативно (можно устно). Также адвокат обязан согласовать позицию по делу с подзащитным, а если тот признал вину – разъяснить правовые последствия такого шага и по возможности убедиться, что признание вины не является самооговором. Спикер подробно рассказал, на какой концепции должна строиться позиция по делу, сделав упор на том, что за основу следует принять презумпцию невиновности. Если подзащитный все же признал вину, адвокат может не согласиться с позицией доверителя в связи с его самооговором или, не оспаривая факты, отрицать виновность подзащитного.

Уточнив термин «позиция защиты по уголовному делу», лектор предложил слушателям ознакомиться с книгами «Адвокат: навыки профессионального мастерства» и «Профессиональные навыки юриста в уголовном судопроизводстве». Поскольку позиция защиты, пояснил он, – это определенный взгляд на события (факты), которые обвинение считает преступлением, адвокату нужно уметь правильно анализировать фабулу обвинения, предъявленные доказательства и правовые нормы, применимые в данном деле. Были также рассмотрены различные виды фактов. Все доказательства по делу, подчеркнул Евгений Рубинштейн, необходимо проанализированы, чтобы установить обстоятельства, подтверждающие или опровергающие эти доказательства, и определить, насколько они достоверны и соответствуют ли закону.

Особое внимание, добавил спикер, следует обратить на ошибки, допущенные следствием, а иногда и судом, так как именно они могут стать основанием для вынесения приговора, благоприятного для доверителя. Лектор сослался на практику Верховного Суда РФ, который указал, что суд не должен догадываться, допустил ли следователь техническую ошибку или проявил халатность в отношении к профессиональным обязанностям. В любом случае такая небрежность не позволяет установить достоверность фабулы обвинения.

Евгений Рубинштейн также призвал очень внимательно исследовать текст обвинительного заключения, изучая формулировки и термины, использованные следователем (о тщательной работе с текстом обвинения он рассказывал на вебинаре ФПА 20 июня 2020 г. в рамках цикла «Введение в профессию адвоката»), а также пробелы и пропуски в описании фактов юридических обстоятельств.

Далее были рассмотрены этические аспекты позиции защиты, которая, подчеркнул Евгений Рубинштейн, должна строиться на презумпции не только невиновности, но и свободы, когда ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей выносится в отношении отсутствующего лица. Защитник в таком случае должен настаивать, что у следствия недостаточно доказательств, подтверждающих, что лицо скрылось или уклоняется от участия в следственных действиях. Если обвиняемый просит заключить его под стражу, отметил лектор, адвокату принципиально выяснить причину такой просьбы. Если такое заявление сделано добровольно (например, подзащитный хочет не только признать вину, но и дать показания в отношении других обвиняемых, поэтому опасается за свою жизнь), противоречить этой позиции нельзя.

Спикер также пояснил, в каких случаях адвокат может не комментировать отдельные утверждения процессуальных оппонентов, однако обратил внимание, что если защитник вообще не опровергает доводы обвинения, то у суда в таком случае не останется сомнений в виновности подсудимого.

Отвечая на вопросы слушателей, Евгений Рубинштейн пояснил, что адвокат, имеющий ордер на представление интересов свидетеля, обязан продолжать защиту, если статус его доверителя внезапно переквалифицирован. Если переквалификации не произошло, но свидетелю задаются вопросы о его причастности к совершению преступления, то он приобретает процессуальный статус обвиняемого в силу Постановления Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П, которым установлена необходимость учитывать «не только формальное процессуальное, но и фактическое положение лица, в отношении которого осуществляется публичное уголовное преследование». В подобной ситуации адвокат должен продолжать оказывать доверителю квалифицированную юридическую помощь.

Спикер также ответил на другие вопросы, связанные с позицией защиты в некоторых неоднозначных ситуациях, и ознакомил слушателей с примерами из дисциплинарной практики АП г. Москвы.

Напоминаем, что вебинар будет доступен для просмотра на сайте ФПА до 28 февраля 2021 г. Следующие онлайн-лекции в рамках курса состоятся 22, 29 января и 5 февраля 2021 г.

 Технические ошибки следователя

Технические ошибки следователей часто бывают  поводом  для возвращения дела прокурору. Некоторые  технические ошибки  вызваны не заблуждениями следователей, а являются следствием невнимательности, упущений, то есть, следствием человеческого фактора. Большинство технических ошибок они обладают и правовым характером.

Впервые по этому вопросу ВС РФ высказался в в Обзоре  судебной практики № 4.  Сразу в двух решениях ВС высказал прямые предостережения следственным органам и прокурорам, что делать технические ошибки недопустимо.

В определении №  58-О10-81 ВСРФ поддержал нижестоящих коллег, возвративших прокурорам уголовное дело из-за путаницы в заключении судмедэкспертов.

В определении №  4-О10-164 ВС РФ негативно оценил упущение в оформлении материалов уголовного дела: неверными оказались ссылки на доказательства в обвинительном заключении.

Однако,  следователи продолжали допускать технические ошибки, в том числе существенные,  которые влекут нарушения требований ч. 1 ст. 220 и ч. 1 ст. 225 УПК РФ. В частности, допускаются ошибки в указании времени, места, способов совершения преступления, в указании конкретного предмета преступления, в сопоставлении описательной и резолютивной частей обвинения.

Иногда следователи допускали ошибки при написании нормы УК РФ, например, вместо  ст.264.1 писали 264 УК РФ. Суды по разному оценивали такую ошибку. Одни, считали ее несущественной, другие возвращали уголовное дело прокурору. Ошибки в обстоятельствах, подлежащих доказыванию.  Имелись ошибки в написании времени  и места совершения  преступления. Однако, суды субъектов РФ часто лояльно относятся и к нарушениям такого характера.  Суды  уходят от строго формального подхода к оценке доказательств, отдавая приоритет их содержанию, а не внешней форме.

В УПК требования к оформлению доказательств по делам сформулированы в большинстве своем четко, понятно и логично. При этом с точки зрения формального соблюдения закона любое отступление от этих требований вынуждает признать нормы УПК нарушенными, а полученные доказательства — недопустимыми. Вместе с тем суды часто уходят от строго формального подхода к оценке доказательств, отдавая приоритет их содержанию, а не внешней форме.

Логично предположить, что тон в этом вопросе задают решения Верховного Суда РФ.

Например, по одному из дел судьи ВС РФ отказались признавать ряд доказательств  недопустимыми в связи с техническим характером ошибки: «Предложенные стороной защиты суждения о необходимости признания ряда доказательств недопустимыми в силу неверно указанной даты, одного и того же времени, указанных в протоколе проверки показаний на месте  и проведения медицинской экспертизы в отношении него, наличия ошибочно указанного фрагмента в протоколе допроса потерпевшего не могут быть признаны таковыми в силу технической формальности нарушений, не ставящих под сомнение сам факт проведения экспертных исследований и следственных действий» (апелляционное определение от 17.04.2018 по делу № 32-АПУ18-3).

К сожалению, периодически органы следствия допускают  ошибки в указании различных анкетных данных фигурантов уголовного дела, например, ошибочно  указываются  отчество обвиняемого в процессуальных документах, описки в фамилии. Зачастую такие ошибки признавали техническими и несущественными.

Анализ судебной практики показывает, что  ошибки технического характера суды, как правило, признают несущественными.

Принципиальным в этой части является соблюдение требований п. 14 ППВС РФ от 22.12.2009 №  28 (ред. от 15.05.2018) определяющего характер нарушений, которые препятствуют рассмотрению дела в суде.

С учетом разъяснений Пленума и результатов анализа судебной практики можно сформулировать критерии «допустимости технических ошибок» по уголовным делам:

1) императивно: допущение такой ошибки не должно нарушать право обвиняемого на защиту; устранение такой ошибки судом не должно ухудшать положение обвиняемого по делу;

2) рекомендательно: допущенная ошибка не должна затрагивать обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу; сторона защиты не должна возражать против технического характера допущенной ошибки и видеть в ней существенное нарушение своих прав и законных интересов.

Инструкция по следственным и судебным ошибкам, для избежания (уменьшения) уголовной ответственности

Первичная консультация по телефону или при заказе обратного звонка «БЕСПЛАТНАЯ» 

Обратный звонок


В соответствии с установленными нормами УПК России на всей территории нашего государства устанавливается так называемый состязательный порядок уголовного судебного производства. В самом процессе участие принимает прокурор (сторона обвинения), адвокат (сторона защиты), потерпевший, свидетели по делу, судья. Перед началом уголовного производства проводится расследование и если вина человека доказана, то тогда он из подозреваемого квалифицируется в обвиняемого, а затем и в подсудимого. Практика показывает то, что если дело было доведено до суда, то тогда подсудимое лицо осуждается в девяноста процентов случаев. Примерно 10 процентов – это то, в суде могу всплыть так называемые моменты или подводные камни, когда мнение судьи о подсудимом лице может измениться и тогда он будет освобожден от ответственности или она будет снижена максимально.

Исходя из вышесказанного можно указать то, что для того, чтобы подсудимый смог обезопасить себя от уголовного преследования нужно прикладывать максимум усилия для защиты, прежде всего, на этапе предварительного следствия, то есть до самого суда. К работе следует привлекать грамотных адвокатов, которые начнут защищать подзащитного уже на этапе проведения предварительной процессуальной проверки. Таким образом можно собрать полную доказательственную базу, подготовившись к качественной защите.


Адвокат в уголовном процессе занимается следующим:

  • Полное, комплексное и всестороннее изучение материалов уголовного дела;
  • Подготовка тактики и стратегии защиты как подозреваемого, так и обвиняемого, и подсудимого лица;
  • Сбор доказательственной базы по уголовному делу, поиск и приобщение свидетелей, фото, аудио, видеоматериалов, подтверждающих позицию доверенного лица;
  • Помощь в организации независимой экспертизы;
  • Подготовка всех необходимых процессуальных документов и ходатайств;
  • Участие в уголовном процессе с целью защиты подсудимого лица;
  • Обжалование приговора и постановлений судьи в вышестоящих судебных инстанциях;
  • Посещение клиента в следственном изоляторе для консультаций;
  • Помощь в изменении меры пресечения с ареста на подписку о невыезде.

Судебная практика по уголовным делам говорит о том, что порядка тридцати процентов дел в системе уголовного производства возбуждается как раз-таки на основании первичных показаний подозреваемого. И если человек до этого вообще не сталкивался с работой правоохранительных органов, то тогда ситуация может быть обращена против него.


Как действовать, если уголовное дело уже возбуждено ?!

Рассмотрим ситуацию, когда уголовное дело уже было возбуждено. Предварительное расследование начинается с вынесения представителем следственного комитета документа в виде постановления о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый обязан ознакомиться с данным документом и в случае своего несогласия он может обжаловать его в суде, в вышестоящем следственном органе, в органах прокуратуры. Кстати, именно этим документом и открывается первая страница уголовного дела.


Рассмотрим типичные ошибки, которые могут повлиять в дальнейшем на судьбу уголовного дела:

  • Неверно указанные следователем даты и время оформления постановления и это может повлечь отмену документа прокурором;
  • Неправильная квалификация общественного опасного деяния;
  • Вынесение постановления о возбуждении уголовного дела, когда документ был подготовлен от имени другого следователя.

Исходя из вышесказанного можно сказать о том, что такие ошибки, если они вовремя замечены в процессуальных документов влекут за собой отмену постановления, поэтому адвокат должен внимательно изучать этот документ на предмет процессуальной чистоты.


Ошибки при осмотре места происшествия.

Одно из важнейших следственных действий, на которое нужно обратить адвокату внимание – это осмотр места происшествия, которое проводится в соответствии с установленными процессуальными нормами после того, как преступное общественно-опасное деяние было совершено.


Самые частые ошибки следственных органов, совершаемые при производстве осмотра места происшествия:

  • Следователь не указал в протоколе осмотра найденного и изъятого оружия, которым было совершено преступление. В дальнейшем это влечет к тому, что оно может быть изъято из ряда важнейших вещественных доказательств;
  • Неправильное обозначение месторасположения трупа при убийстве. Такая ошибка способствует тому, что дело возвращается к прокурору и последующее расследование;
  • Осмотр места происшествия вообще не проводился следователями. Это один из самых серьезных недостатков, так как дело просто легко разваливается;
  • ОМП проводится представителями следственных органов несвоевременным образом. Такая ситуация приводит к тому, что по естественным причинам попросту утрачиваются следы преступления и иные ценные доказательства, имеющие значение для уголовного дела;
  • Осмотр места происшествия делается не следователем, как положено нормами действующего процессуального законодательства, а представителем полиции;
  • Не были привлечены специалисты-криминалисты. Например, когда имеет труп и нужно установить причины смерти;
  • Не использовались специальные научно-технические средства, поэтому не обнаруживаются вещественные доказательства, такие как микрочастицы или не видны слабовидимые объекты;
  • Результаты осмотра фиксируются в протоколе следователями, на плане и фотоснимках небрежно и неточно При этом все обнаруживаемые при осмотре объекты лишь называются в протоколе, а не описываются достаточно полно и это приводит к утрате важнейшей доказательственной информации;
  • Вещественные доказательства и копии со следов небрежно или неправильно упаковываются, что приводит к их порче и утрате.

Такие недостатки, выявляемые в ходе проверки материалов уголовного дела не всегда могут быть устранены при помощи организации повторного или дополнительного осмотра. И это только узкий круг распространенных ошибок, совершаемых представителями следственных органов при ОМП. Отсюда можно сделать простой вывод о том, что протокол осмотра места происшествия – это один из самых важных документов, который должен иметься в материалах уголовного дело. При осмотре места происшествия обязательно в соответствии с нормами УПК России должны присутствовать двое понятных лиц. Если имеются любые, даже самые малейшие сомнения о том, что ОМП проводится незаконно, то тогда следует заявить в судебном процессе ходатайство с просьбой о допросе понятных лиц.

Еще одним важным доказательством является такой процессуальный документ, как протокол предъявления лица для опознания. Прибегают следователи к этому действию тогда, когда потерпевший не может описать четко и достоверно преступника, совершившего преступление. Например, когда потерпевшее лицо не смогло опознать никого из присутствующих на следственных действиях граждан. Протокол предъявления лица для опознания также следует тщательно изучить на предмет достоверности даты, наличия подписи, описания событий.


Ошибки, которые могут допускать следователи при назначении СМЭ и товароведческих экспертиз.

СМЭ либо судебно-медицинские экспертизы осуществляются в соответствии с установленными законодательными нормами по всем категориям уголовных дел, где надо установить факт причинения телесных повреждений либо смерти потерпевшему лицу. Как правило, это все корыстно-насильственные и насильственные преступления в УК РФ.


Самые частые ошибки при проведении экспертиз, которые могут совершать как следователи, так и эксперты:

  • Эксперт не сделал вывод о том, какая степень тяжести вреда здоровью была в итоге нанесена. Тем самым он способствовал переквалификации преступного деяния с тяжкого состава на состав средней либо небольшой тяжести;
  • Описание повреждений или трупа потерпевшего не совпало с реальными приметами на теле. Например, эксперт может описать смерть от падения, но по факту имели место быть насильственные повреждения;
  • Объект, подвергнутый повреждениям или ущербу не описан полностью, не указаны его технические характеристики, не описан характер повреждений.

Примеров, когда экспертиза может быть оспорена масса. Если имеет место быть факт нарушений со стороны экспертов либо следственных органов, то тогда следует подать ходатайство о проведении дополнительной судебной-медицинской или технической экспертизы.


Типичные ошибки следователей при назначении экспертизы:

  • Избыточность объектов, которые должны быть исследованы в связи с постановкой вопросов следователя;
  • Шаблонность вопросов, когда следователем не обозначается конкретная ситуация;
  • Неправильно упакованные и описанные в процессуальных документах предметы, предназначенные для проведения экспертизы;
  • Непредоставление важных образцов для экспертизы;
  • Неверное определение последовательности при назначении нескольких экспертиз. Это может привести к невосполнимой утрате тех или иных признаков и невозможности дальнейших исследований одного и того же объекта экспертами других специальностей;
  • Несвоевременность назначения экспертиз и затягивание сроков проведения экспертных действий.

Адвокат, принимающий участие в защите подсудимого лица может обжаловать как действия представителя следственных органов, назначающего и инициирующего экспертизу, так и экспертов. Обжаловаться может первоначальная, повторная, дополнительная, комиссионная, комплексная экспертиза.


Основаниями для отмены экспертизы может служить:

  • Неправильно обозначена дата и время ее проведения;
  • Нет оснований для организации экспертных действий (постановление следователя или определение судебного органа);
  • Неверно указанные данные лица, которое производило исследование с обозначением должности, квалификации и стажа работы;
  • Нет расписки об ответственности эксперта;
  • Нет перечня поставленных на исследование вопросов;
  • Неверно или же вовсе не обозначены спектр материалов и доказательств, которые находились в распоряжении эксперта;
  • Отсутствие сведений о присутствующих на экспертизах лицах либо проб;
  • Нет фото либо видеоматериалов для исследования;
  • Неправильно обозначены выводы по экспертизы.

Несоответствии вышеперечисленных методов может послужить причиной для оспаривания экспертизы и проведения независимого исследования, которое может защитить подсудимого.


Допросы подсудимого, потерпевшего, свидетелей, экспертов.

Допросы процессуальных лиц – это одна из важнейших составляющих доказательственной базы. В соответствии с положениями статьи 275 Уголовно-процессуального кодекса России при согласии подсудимого лица дать показания в судебном процессе первым его допрашивает защитник и участник со стороны защиты.

После этого к процессу допроса подключаются участники судебного разбирательства и государственный обвинитель. Роль адвоката в допросе имеется, хотя проводит его следователь. Защитник может следить за тем, чтобы не было никаких процессуальных нарушений в ходе допроса.


Адвокат занимается следующим:

  • Защитник проводит анализ сложившейся ситуации и выясняет законность причин, на основании которых проводится допрос;
  • Адвокат принимая участие в процессуальном мероприятии, четко следит за тем, чтобы права его доверителя не нарушались, а именно не допускает физического и психологического давления, отклоняет наводящие, недопустимые или оскорбительные вопросы;
  • Защитник дает краткие консультации по ходу допроса и заявляет о прерывании, если подсудимому требуется консультация адвоката;
  • После окончания допроса адвокат должен ознакомиться с протоколом и провести его тщательную вычитку на предмет поиска неточностей и процессуальных ошибок.

Помощь адвоката на допросе в ходе предварительного расследования исключает возможность применения насилия к допрашиваемому, «выбивания» показаний, компрометирования гражданина. Кроме того, адвокат оказывает доверителю психологическую поддержку в непростой ситуации общения с представителями правоохранительных органов, не дает ему запутаться и сказать то, о чем следует промолчать себе во благо прежде всего.

Также непосредственную важную роль он принимает и при допросе других категорий процессуальных лиц, таких как свидетели, потерпевшие, эксперты не позволяя появлению процессуальных нарушений, которые могут повлиять на ход следствия либо судебного процесса.


На какие ухищрения обычно идут следователи, чтобы уголовное дело было завершено до своего логического конца, то есть вынесением обвинительного приговора ?!

  • Фальсификация протоколов допросов свидетелей;
  • Применение давления, включая и психологическое воздействие;
  • Подготовка протоколов с заведомо ложными данными.

Задача адвоката кроется в том, чтобы вовремя заметить любые проблемы и помочь устранить их в целях оказания защиты. Рассмотрим важные пункты, благодаря которым можно избежать реального лишения свободы или максимально сократить срок уголовного наказания, вплоть до условного лишения свободы:

  • Выработайте свою четкую позицию и тактику защиты, которой будете пользоваться в ходе уголовного судебного процесса. При этом сама тактика не должна меняться. Вообще организация защиты лежит традиционно на адвокате, но в первую очередь данный союз – это доверие, благодаря которому можно достичь консенсуса, придерживаясь той линии защиты, которую предложил юрист.
  • При проведении допроса не стоит перебивать стороны, которые участвуют в нем. В частности, вопросы потерпевшим или свидетелем задавать надо после того, как они сформулировали свои мысли и пересказали все, что им известно о случившихся обстоятельствах;
  • При неясности позиции и ситуации во время допроса нужно попросить перерыв. Требуется это для того, чтобы переговорить с адвокатом и затем скорректировать линию защиты;
  • Для защиты нужно также искать и смягчающие обстоятельства, о которых суду может быть неизвестно. В частности, это явка с повинной, наличие на иждивении несовершеннолетнего или ребенка-инвалида, оказание водителю помощи при совершении ДТП, помощь жертвам преступления, в том числе и материального характера.
  • При возможности нужно провести беседу с потерпевшим лицом и по возможности для смягчения вины надо постараться возместить нанесенный в ходе преступного общественно опасного деяния ущерб.

Описанными методическими рекомендациями можно пользоваться как в ходе допроса при организации следственных действий, так и в ходе уголовного процесса.


Характеризующий материал.

Любой адвокат скажет о том, что одно из самых немаловажных значений при ведении уголовного дела имеет так называемый характеризующий материал.


Перечень обстоятельств, смягчающих наказание включает в себя:

  • Сведения о наличии судимости или ее отсутствии (копии приговоров или справки о судимости);
  • Сведения о наличии на иждивении детей, не достигших возраста восемнадцати лет;
  • Данные о наличии на иждивении детей-инвалидов или недееспособных родственников;
  • Награды, почетные грамоты, ордера, благодарственные письма;
  • Характеристика с места учебы или работы;
  • Сведения с места работы о занимаемой должности и размере заработной платы;
  • Справка с места жительства или бытовые характеристики.

Перечень смягчающих вину обстоятельств достаточно большой. Также это могут быть характеристики с места военной службы, подтверждение факта участия в спортивных мероприятиях, членство в общественных организациях и клубах. Предоставить можно сведения, подтверждающие состояние здоровья, данные о мотивах совершенного противоправного общественно опасного деяния. В частности, из-за стечения тяжелых жизненных обстоятельств, что в свою очередь подтвердить нужно при помощи письменных доказательств и показаний свидетелей по уголовному делу.

Вообще от характеристик и количества смягчающих обстоятельств зависит очень многое, в том числе размер наказания. Следователи и дознаватели часто подходят к сбору характеризующего материала весьма формальным образом. Обычно ограничиваются представители правоохранительных органов направлением запроса по месту жительства, в психоневрологический и наркологический диспансер, ОПОП и делается простой опрос соседей. На этом этапе стоит максимально оперативно включиться в работу, действуя в своих интересах и собирая как можно больше положительных характеристик. Попросить сразу же надо характеристику с работы, места обучения, сведения о семейном положении, то есть все, что поможет судье отнестись более лояльным образом. Сами собранные материалы приобщаются по ходатайству следователя к материалам уголовного дела.


Вывод.

Мы привели самые распространенные виды ошибок, которые можно встретить как на этапах следственных действий, так и во время непосредственного проведения уголовного процесса в судебном органе. В первую очередь грамотная защита – это четкая, налаженная и последовательная работа адвоката, который внимательно изучает все необходимые документы, проводит сбор полной доказательственной базы, находит ошибки и неточности, помогая тем самым избежать ответственности или снизить ее. Если вам нужна помощь по любым категориям уголовных дел, то в таком случае вы всегда можете обратиться в компанию «Правовед Плюс». У нас работают одни из самых опытных уголовных адвокатов в столице.


Нужен Адвокат по наркотикам 228 УК РФв Москве и Московской области или Регионах РФ ?! он тут.

Следственная ошибка может быть определена как вызванное неверным восприятием сложившейся следственной ситуации, либо неверным выбором средств её разрешения, непреднамеренное, неосознаваемое до начала его совершения деяние следователя (дознавателя), способное привести к ухудшению следственной ситуации, либо недостижению результатов, имеющих значение для уголовного дела.

Содержание

  • 1 Признаки следственной ошибки
  • 2 Классификация следственных ошибок
    • 2.1 Ошибки при построении и проверке версий (версионные ошибки)
    • 2.2 Ошибки при организации и планировании расследования
    • 2.3 Тактические ошибки
  • 3 Последствия следственных ошибок
    • 3.1 Выявление и устранение следственных ошибок

Признаки следственной ошибки

Следственная ошибка должна обладать следующим набором признаков:

1. Следственная ошибка носит субъективный характер;

2. Следственная ошибка всегда представляет собой деяние в форме активного действия или осознаваемого отказа от выполнения такого действия (бездействия);

3. Следственным ошибкам свойственен достаточно высокий уровень латентности; и в силу этого лишь часть совершаемых следственных ошибок обнаруживаются и устраняются во время процесса расследования преступления;

4. Субъект следственной ошибки (следователь) осознаёт факт совершения только после начала её совершения, либо уже по её окончании;

5. Совершение следственной ошибки может приводить к ухудшению обострению сложившейся сложной следственной ситуации, либо к трансформации простой ситуации в одну из разновидностей сложных ситуаций.

Субъективный характер следственной ошибки предполагает, что ошибочное действие или ошибочную реализацию правильного решения совершает именно следователь (дознаватель), а не какое-либо иное лицо, принимающее участие в расследовании уголовного дела. Так, ошибка эксперта, дающего заключение, может в значительной мере повлиять на судьбу расследования, однако, очевидно, она относится к экспертным, а не следственным ошибкам.

Разумеется, мысль, пусть даже ошибочная, сама по себе оказать воздействие на ход расследования не способна, поэтому ошибкой следует признавать исключительно деяние следователя, которое может принимать форму действия или бездействия. Примером ошибочного действия может быть производство проверки показаний на месте в условиях конфликтной ситуации, когда существует риск дезинформации следователя, передачи обвиняемому сообщений от соучастников, находящихся на свободе, либо попытки побега из-под стражи. Однако чаще следственная ошибка проявляется в бездействии следователя, например, в невключении в состав следственно-оперативной группы определённого специалиста (в частности, кинолога), недостаточного планирования расследования, приводящего к формированию организационно-неупорядоченной ситуации и пр.

Следственная ошибка всегда представляет собой действие непреднамеренного характера, поэтому ошибка не может быть совершена умышленно. По этому признаку следственная ошибка дифференцируется от преступных нарушений закона.

Отличаются ошибки и от противодействия расследованию, которое представляет собой умышленные действия, направленные на воспрепятствование установлению объективной истины и принятие справедливого решения. В то же время, можно считать, что ошибки могут быть результатом противодействия, в ситуациях, когда следователь не диагностирует правильного действия противостоящей стороны и под её влиянием принимает навязанную ему версию. При этом противодействие и передаваемая информация маскируются под объективные сведения и добросовестное выполнение процессуальных обязанностей, а следователь, таким образом, вводится в заблуждение . Обычно подобные ошибки проявляются в конфликтных, либо мнимо простых ситуациях.

Стоит также обратиться к вопросу соотношения следственной ошибки и ситуации тактического риска. Принимая венчурное (рискованное) решение, следователь зачастую может предвидеть возможность того, что его действия могут оказаться ошибочными и приведут к ухудшению сложившейся ситуации, но осознанно идёт на такой риск, не желая ухудшения сложившейся следственной ситуации.

Следуя высказанному ранее тезису о том, что следственная ошибка не может носить незаконный характер, очевидно, что выявление следственных ошибок крайне затруднительно, поскольку в значительном числе случаев (особенно это характерно для ошибок тактического характера), ошибка не фиксируется в процессуальных документах и выявить её возможно лишь благодаря умелому применению аналитических методик.

Механизм совершения следственной ошибки предполагает, что ошибкой может считаться лишь непреднамеренное деяние следователя, а её восприятие, локализация, а затем и устранение последствий появляются лишь после начала ошибочных действий по её реализации. В противном случае речь уже пойдет не об ошибочных деяниях следователя, а об осознанном нарушении процессуального закона и криминалистических рекомендаций.

Ошибка может быть определена как вызванное неверным восприятием сложившейся следственной ситуации, либо неверным выбором средств её разрешения, непреднамеренное, неосознаваемое до начала его совершения деяние следователя (дознавателя), способное привести к ухудшению следственной ситуации, либо недостижению результатов, имеющих значение для уголовного дела.

Классификация следственных ошибок

Следственные ошибки могут быть классифицированы исходя из их структурного наполнения. Такая классификация может включать в себя следующие группы:

1) технические ошибки;

2) технологические ошибки

3) ошибки при организации и планировании расследования

4) версионные ошибки;

5) тактические ошибки.

Указанные ошибки характерны для расследования преступлений любых категорий и могут совершаться как на первоначальном, так и на последующем этапах расследования.

Технические ошибки характерны для производства следственных действий, требующих применение технико-криминалистических средств при проведении осмотров, обысков экспертиз и других действий, предусмотренных УПК РФ, где требуется применение технико-криминалистических средств. Наиболее распространены такие ошибки при производстве осмотров места происшествия, обыска и судебных экспертиз.

Сущность этой группы ошибок состоит в недостаточном использовании, либо неприменении вообще технико-криминалистических средств.

К примерам технической ошибки могут относиться нежелание использовать для поиска следовой информации инфракрасные, ультрафиолетовые осветители, современную поисковую технику, например, нелинейных радиолокаторов и т. д.

К технологическим ошибкам относят неполное вовлечение объектов в процесс поиска следов при применении технических средств, ошибки при отборе проб, образцов для сравнительного исследования, производимых без соблюдения необходимых технологических рекомендаций. Например, следователь упаковывает следы крови без предварительной их сушки, либо не соблюдает технологические правила отбора проб грунта, либо неверно определяет границы осмотра при пожарах и взрывах.

Технические и технологические ошибки появляются на стадиях собирания, исследования и сохранения доказательственной информации и обладают высокой степенью латентности.

Ошибки при построении и проверке версий (версионные ошибки)

Первоначальные сведения о преступлении, поступающие к следователю, чаще всего неполны, отрывочны, противоречивы и ненадёжны. При таком недостатке информации, когда любое объяснение кажется вероятным, построить версию возможно только тогда, когда по делу уже собран неполный, но достаточный для предположительных выводов объём исходных данных (фактическая база версии).

Таким образом, у следователя имеется возможность одновременного построения нескольких версий на одной и той же, нередко неполной фактической базе. В подобной проблемной ситуации выдвинуть версию и сосредоточить поиск доказательств только в одном направлении означает совершить серьёзную ошибку и поставить под угрозу успешное раскрытие преступления. Поэтому следователь выдвигает несколько наиболее правдоподобных версий, основываясь на личном и обобщённом (коллективном) опыте.

Ошибка увлечения типичной версией выражается в том, что недоказанные аргументы обосновывают недоказанный тезис.

В условиях неполноты фактических данных обычно используются типичные версии. Становясь приоритетными в расследовании, в ряде случаев они не оправдываются.

Изучение материалов дел об убийствах, совершенных в условиях неочевидности, показало, что по многим из них на ранних этапах расследования можно было бы выдвинуть более конкретные версии. Они могли быть основаны на доминирующих розыскных признаках вероятного преступника, таких как характеристика личности с преобладанием мотива убийства, навыков, наклонностей, привычек, места жительства и пребывания, уровень образования и семейное положение, наличие каких-либо патологий, наличие судимостей, что значительно повышает вероятность отражения данных в регистрационных документах, а также более точно применить для розыска сведения о внешности субъекта убийства.

Ошибки при выведении из версий логических следствий многообразны, выделим основные. Выводные следствия это заключения об исследуемых явлениях, которые возникают в связи с подготовкой, совершением и сокрытием преступления, а также — событием непреступного характера. Если выдвигать версию о том, что лицо находилось на месте происшествия, то логическим следствием является умозаключение, что субъект оставил свои следы, которые необходимо выявить и исследовать. Если следов не окажется, то надежность версии уменьшится, она будет ослаблена, но не опровергнута. Необходимо выдвигать всевозможные логические следствия и установить, подтверждаются они или нет.
Ошибкой является выведение не всех возможных логических следствий, что не позволяет до конца проверить достоверность выдвинутой версии. Данная ошибка приводит к утрате информации и к правоприменительной ошибке – сужению пределов доказывания.

В связи с тем, что версия носит характер предположения, и часто является умозаключением по аналогии, выводы которого гипотетичны, а недостоверны – возникает опасность следующей ошибки. Например — в том, что выводимые из версии следствия занимают место недостающих доказательств и принимаются как исходные данные по делу. При этом игнорируется переход от логического следствия к логическому основанию. Значит, происходит замена необходимых следствий возможными и то, что нуждается в дополнительной проверке, принимается как достоверное. Усиление версии также может ошибочно подменяться её достоверностью.

В дедуктивном процессе построения версий используются однозначные и многозначные (правдоподобные) умозаключения. Ошибки при построении логических следствий в данном случае проявляются в том, что многозначные умозаключения, выведенные из версии, принимаются за однозначные. Например, неподтвержденное следствие подменяется его опровержением. Так, для проверки алиби недостаточно установить факты его неподтверждения – нужно собрать опровергающие его доказательства.

Ошибка «смешения объективной связи со случайным совпадением фактов» является наиболее опасной при выдвижении и проверке версий. Например, нахождение лица на месте преступления; оставление им следов; публичные угрозы потерпевшему; нахождение на месте преступления орудия принадлежащего конкретному лицу и т.п. Данные совпадения требуют проверки. Необходимо сомневаться в количестве собранных доказательств и по мере возможности, особенно если преступление совершено в условиях неочевидности, увеличивать доказательственную базу, так как уверенность в виновности лица «притупляет» бдительность. С.П.Зеленковский называет эту ошибку – использование недостоверных исходных данных для выдвижения версии.

Ошибки при проверке версий выражаются в том, что не все версии по данному делу проверяются либо проверка не доводится до конца. Проверка и опровержение ложных версий является условием полноты и всесторонности предварительного следствия, иначе выводы следствия становятся неубедительными. Например, недопроверка алиби зачастую является основанием для дополнительного расследования. Исследования подтверждают множество фактов отсутствия проверки алиби лиц, что недопустимо, т. к. может привести к несправедливому приговору.

Ошибка смешения версий состоит в том, что частная версия ошибочно принимается за общую. Между тем, подтверждение частной версии не означает подтверждение общей. Для этого должны быть разработаны все частные версии. Как известно, общие версии объясняют содержание и сущность преступления в целом. А частные – происхождение и содержание отдельных фактов (например, цели совершенного деяния).

Повышение надёжности основной версии достигается при наличии опровержения других, наиболее возможных. Исследованием установлено отсутствие в уголовных делах материалов, опровергающих другие версии. Возможно, фактически они проверены, но документов, подтверждающих это, в материалах уголовного дела нет.

Версионные ошибки чаще встречаются при поиске и оценке уголовно-релевантной информации.

Следственная версия предшествует плану расследования, определяет его содержание и структуру. Значит, версионные ошибки обуславливают ошибки планирования.

Ошибки при организации и планировании расследования

Обобщение уголовных дел показало, что наибольшую распространенность получили ошибки при подборе состава следственно-оперативной группы и специалистов – участников предварительного расследования. Грубейшей ошибкой является проведение осмотра без судебного медика, специалиста-криминалиста, без участкового уполномоченного полиции, которому известна обстановка на вверенной территории.

Ошибки организации проявляются также в некритическом подборе членов СОГ и других исполнителей следственных действий, а также – в неправильном распределении обязанностей между ними. Ошибочное поведение участников СОГ или следственного действия, может быть замечено, но остаться без необходимой реакции следователя.

Ошибки при управлении процессом расследования также достаточно распространены. Действия по управлению процессом расследования связаны с определением его пределов, сроков, порядка проведения (предъявление обвинения), вынесением постановлений (постановления об избрании меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела).
Ошибкой в данном случае является несвоевременное принятие решений и действий, влекущие к волоките, утрате возможности получения достаточных доказательств, нарушениям прав граждан и т.д. Одно из наиболее распространенных явлений расследования – запоздание и преждевременность принятия решения или совершения действия.

В частности, эффективность работы СОГ зависит от своевременности её создания. Если время упущено, то это может снизить качество первоначального этапа расследования. В свою очередь, создание СОГ зависит от своевременности возбуждения уголовного дела. Результаты изучения уголовных дел о тяжких телесных повреждениях со смертельными исходами показали, что в числе причин, по которым такие преступления остаются нераскрытыми не последнее место занимают несвоевременность их возбуждения и несвоевременное создание СОГ.

В ходе исследования дел прослеживается «жёсткая» связь между временем назначения экспертизы и продлением сроков предварительного расследования дела. Причины продления сроков могут быть объективными, если исследования экспертизы, назначенной вовремя, требуют значительного количества времени (например, наблюдение за испытуемым в ходе производства стационарной психиатрической экспертизы) или в ходе расследования возникли новые обстоятельства и субъективными, если совершены ошибки планирования при назначении экспертиз.

В частности, достаточно распространённым явлением на практике является затягивание сроков назначения экспертиз, так как имеется возможность для назначения экспертного исследования с начала работы по расследованию конкретного преступления. При этом ссылка на отсутствие в уголовном деле результатов экспертизы зачастую лежит в основе ходатайств о продлении сроков расследования.

В большинстве исследованных уголовных дел, расследование по которым продлевалось на срок свыше шести месяцев, крайне несвоевременно (через 2-3 месяца) назначались судебно-психиатрические экспертизы.

Со временем представленные следы утрачивают свои качественные характеристики, таким образом, искусственно и неоправданно сужаются возможности доказывания.
Поспешность отличается от запоздания и объясняется отсутствием терпения и выдержки. Это своеобразная лень мысли, которая приводит к прекращению оценки информации и принятию преждевременного решения.

Ошибки при управлении процессом расследования могут также выражаться в низком контроле над деятельностью СОГ, в несогласовании планов СД и ОРМ, их можно назвать ошибками взаимодействия. Они связаны с недостатками координации действий следователя с органами дознания. Их проявление приводит к слабому использованию следователем больших возможностей оперативно-розыскного аппарата.

Отсутствие планирования, нарушение его принципов, необходимой последовательности запланированных действий относятся к латентным недостаткам расследования. Необходимость планирования безусловна. Хотелось бы обратить внимание на составление планов обследования местности при производстве поисковых мероприятий, без которых преступления могут остаться нераскрытыми. Примером является уголовное дело по факту убийства Г., когда труп жертвы был обнаружен через 2 года. Ошибка состояла в том, что отсутствовал план осмотра обширной территории, в пределах которой находился труп. Вследствие чего она изначально была осмотрена достаточно хаотично. Уголовное дело осталось нераскрытым.

Отсутствие рабочих версионных планов также достаточно распространенный недостаток, ведущий либо к не раскрытию преступления, либо к неполноте расследования.
Указанные ошибки влекут возникновение технико-технологических и тактических следственных ошибок, они появляются на стадиях собирания, оценки и использования уголовно-релевантной информации.

Тактические ошибки

К тактическим относятся ошибки, выражающиеся прежде всего в том, что при расследовании не проводятся процессуальные действия, необходимость которых обусловлена содержанием имеющейся следственной ситуации. Они проявляются в отсутствии допросов лиц, чьи показания важны для расследования, а также — других следственных действий. При этом остаются не допрошенными свидетели, потерпевшие или эксперты. Если необходимость их допроса устанавливается в суде, то показания ранее не допрошенных лиц могут значительно изменить сложившуюся ситуацию.

Напрямую от дачи показаний лицами, участвующими в деле, зависят такие следственные действия, как проверка показаний на месте, следственный эксперимент, опознание. Проведенное нами обобщение судебно-следственной практики показало, что в ряде ситуаций они не проводятся, несмотря на явную, настоятельную необходимость. Отдельно необходимо отметить несоблюдение рекомендаций по использованию специальных познаний, особенно экспертиз. Несмотря на то, что в ходе расследования изымаются образцы, имеются объекты, которые можно идентифицировать, экспертизы не назначаются и не проводятся.

К следующему виду тактических ошибок относится производство следственных действий без учета обстоятельств совершения преступления. Наиболее ярко они проявляются при производстве следственного эксперимента, когда не обеспечивается соблюдение принципа воссоздания условий, приближенных к реальной обстановке, в которой выполнялись проверяемые действия. Она основана на недостаточном изучении механизма преступления, а также — несоблюдении тактико-криминалистических рекомендаций. Например, по делу Х., совершившего убийство и проникшего на место преступления через форточку, был проведен эксперимент. Не располагая анатомическими данными о преступнике, следователь по своему мнению подобрал человека среднего телосложения и при проведении серии опытов установил, что при проникновении в квартиру должен был быть нарушен порядок на столе, не наступить на который в данном случае невозможно. Когда преступник был задержан, его показания противоречили результатам эксперимента. Повторный следственный эксперимент подтвердил его показания и опроверг результаты следствия. Не была, да и не могла быть в данном случае предусмотрена физическая подготовка и ловкость преступника.

Следующая ошибка выражается в принятии тактических решений, не основанных на данных, собранных при расследовании уголовного дела. Причем, по мнению следователя, имеется реальная возможность получения нужной информации. Диапазон таких ошибок достаточно велик. Например, принимается решение о привлечении лица в качестве подозреваемого при отсутствии оснований для его задержания или применения меры пресечения.

Последствия следственных ошибок

Ошибки могут привести к следующим последствиям:

1) сокращение в процессе досудебного или судебного производства числа эпизодов преступной деятельности или количества лиц, обоснованно привлекаемых к уголовной ответственности;

2) привлечение невиновных лиц к уголовной ответственности, в том числе – неустановление обстоятельств, исключающих преступность деяния (гл. 8 УК, ст. 26 УК РФ) либо обстоятельств невиновного причинения вреда (ст. 28 УК РФ);

3) приостановление уголовного дела за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого;

4) направление уголовного дела на дополнительное расследование;

5) необоснованное прекращение уголовного дела;

6) постановление судом оправдательного приговора.

Выявление и устранение следственных ошибок

В комплекс действий, по исправлению следственных ошибок входят два этапа: диагностика ошибок и их устранение.

Диагностика — это исследование уголовного дела, направленное на выявление ошибок. Она выражена системой действий, включающих их поиск и оценку на этапе предварительного расследования, и направлена на результат, определяющий программу устранения ошибок. Таким образом, диагностика ошибок интегрирует рациональное и практическое, являясь продуктом профессионального мышления следователя.

Поиск следственных ошибок – это первый этап диагностики, заключающийся в обнаружении и исследовании исходных, выводных и «главного» доказательства, вокруг которого группируются вспомогательные. Это оценка собственного расследования по критериям качества, включающая в себя:

а) анализ содержания условий сложившейся следственной ситуации (с учётом того, имеется или нет заподозренный);

б) проверку (как мысленную, так и деятельностную) достоверности полученной информации (с обращением особого внимания на следственные действия и исследования, в которых следователь сам не принимал участия);

в) установление своевременности, полноты и качества следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с учетом энтропии уголовно-релевантной информации и возможности преступника скрыться от следствия и обеспечить противодействие расследованию;

г) исследование достоверности, обоснованности выводов, соблюдения при их построении логических правил, а также норм процессуального и материального права.

При поиске рекомендуется применение метода рефлексии, позволяющего выявить латентные детали, искажающие истину. Метод наблюдения на стадии поиска ошибок также эффективен. Он позволяет анализировать поведение участников, а также — изучать информацию, содержащуюся в документах, имеющих отношение к делу.

Следующий метод, который используется для поиска следственных ошибок – абстрагирование. Сущность его состоит в мысленном отвлечении от несущественных свойств, связей, отношений и предметов и в одновременном выделении, фиксировании одной или нескольких интересующих следователя сторон этих предметов.

В данном случае предпочтительно применять изолирующую абстракцию, состоящую в том, что из объекта изучения мысленно выделяются определённые обстоятельства или их свойства, которые изучаются как нечто самостоятельное.

При этом рекомендуется концентрировать внимание на тех позициях, которые подпадают под категорию следственных ошибок, отвлекаясь от всех других недостатков, содержащихся в материалах дела.

Сравнение также является одним из методов, применяемых на этапе поиска. Сравниваемые объекты играют различную роль в ходе их сопоставления. Один из объектов признаки которого известны и не вызывают сомнения, служит образцом, по которому происходит сравнение. Такой объект в литературе именуется моделью, а второй объект, который сравнивается с моделью, именуется прототипом. Моделью является предмет доказывания. При наличии предусмотренных в законе обстоятельств, подлежащих установлению и с учётом особенностей конкретного уголовного дела можно создать мысленную модель соответствующего деяния. Прототип в данном случае – доказанная следователем версия о совершённом преступлении.

Исчерпывающее выдвижение версий, всесторонне раскрывающих деяние — приём поиска следственных ошибок на этапе предварительного расследования. Убеждение следователя в правильности своих выводов формируется тогда, когда иные версии, кроме доказанной, окажутся неверными. Выявление ошибок в версиях осуществляется анализом доказательств, собранных в процессе расследования. Исследовав все версии и получив вывод о том, что происшедшее событие объясняется ещё и другой, не исследованной версией, нужно полагать, что событие расследовано не полно.

Методы поиска ошибок необходимо использовать в совокупности, не допуская увлечения одним из них.

Поиск ошибки кончается её обнаружением, после которого следует второе действие этапа диагностики — оценка ситуации следственной ошибки. При обнаружении следственной ошибки нужно определить момент её появления, выявить её последствия. При этом нужно учитывать, что она могла произойти параллельно или повлечь другую ошибку.
Необходимо выявить на какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия она повлияла. Если уголовное дело представлено большим количеством эпизодов и обвиняемых лиц, следует составить схему «Проявление ситуации следственной ошибки», позволяющую адекватно оценить обстановку.

Второй этап комплекса действий по исправлению следственных ошибок – их устранение. К нему относятся:

1. Локализация следственной ошибки. Она связана с немедленным пресечением распространения влияния ошибки на расследование.

2. Ликвидация либо нейтрализация последствий следственной ошибки. Она связана с определением адекватных способов ликвидации. Для применения способов ликвидации ошибок, совершенных на предварительном расследовании, должны реально иметь место:

а) факт наличия ошибки;

б) направленность методов устранения ошибок на восстановление нарушенных прав граждан;

в) основания (при необходимости, процессуальные) у субъекта на применение того или иного способа ликвидации.

Следует различать процессуальные и криминалистические способы исправления ошибок.

К процессуальным способам относятся:

  • дополнение и изменение обвинения следователем (ст.175 УПК РФ);
  • удовлетворение следователем заявленных ходатайств по уголовному делу (ст. 121 УПК РФ);
  • полное или частичное прекращение уголовного дела (ст.ст.212, 213 УПК РФ) и др.;
  • отмена необоснованных постановлений о прекращении или приостановлении уголовного дела, а также изменение мотивировки таких решений;
  • изменение или отмена уголовно-процессуальных мер пресечения с мотивированной ссылкой на допущенную следственную ошибку.

К криминалистическим способам относятся:

  • проведение повторных допросов, экспертиз;
  • отмена сопутствующих ситуации следственной ошибки оперативно-розыскных поручений;
  • проведение дополнительных следственных действий (например, эксгумации трупа) и т.д.

То есть криминалистические способы исправления заключаются в выявлении обстоятельств, позволяющих ликвидировать ситуацию ошибки.

3. Устранение последствий ошибки (если таковые имеются). Последующие стадии алгоритма могут быть выполнены с разрывом во времени с предыдущими.

4. Анализ и устранение причин её возникновения.

5. Действия по предупреждению ситуации следственной ошибки. В данном аспекте следует выделить меры общепрофилактического характера и меры индивидуально-профилактического характера.



В статье описываются типичные ошибки при расследовании уголовных дел, которые повлекли за собой необходимость возвращения уголовного дела прокурором для дополнительного расследования, а также анализируются допускаемые сотрудниками органов предварительного расследования нарушения уголовно-процессуального законодательства, препятствующие рассмотрению уголовного дела судом и вынесению итогового решения.

Ключевые слова: возвращение уголовного дела прокурору; права подозреваемых (обвиняемых); права потерпевших на доступ к правосудию; полномочия прокурора; нарушения при предварительном расследовании.

Охрана прав и свобод человека и гражданина от преступных посягательств, а также защита личности от незаконного и необоснованного обвинения выступают главными задачами, которые на сегодняшний день определяют основу уголовного судопроизводства. Реализация указанных положений на практике непосредственно связана с деятельностью сотрудников органов предварительного расследования.

Зачастую, выбор следователем (дознавателем) неоптимального варианта реагирования на возникшую ситуацию под воздействием объективных или субъективных факторов либо ситуационно обусловленное его упущение влекут за собой недостижение оптимального результата или утрату потенциальных возможностей в ходе предварительного расследования. В связи с этим, институт возвращения уголовного дела для производства дополнительного расследования является одним из основных механизмов устранения следственных ошибок и обеспечения недопущения нарушения прав, свобод и законных интересов участников уголовного процесса.

На основании изложенного особый интерес представляет анализ характерных ошибок при расследовании уголовного дела, которые послужили основанием для возвращения уголовного дела на дополнительное расследование, а также возможные пути их устранения.

Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор Толкаченко А. А., описывая наиболее часто встречаются факты ненадлежащего выполнения требований уголовно-процессуального законодательства, влекущие возвращение уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, справедливо отмечает, что «по большинству уголовных дел, поступающих в суд, обвинительные заключения (обвинительные акты) составляются следователями (дознавателями) с различными нарушениями установленных требований УПК РФ: формально, без акцента на предмет доказывания применительно к каждому конкретному составу преступления (имеется более десятка их классификаций в зависимости от различных критериев — системообразующих признаков), без внутренней логики, без соблюдения принципов процессуальной экономии и в то же время достаточности доказательственной базы стороны обвинения» [6]. При этом, Толкаченко А. А. структурирует следственные ошибки следующим образом: существенные технические ошибки, смысловые нарушения, нарушения прав потерпевшего и нарушения при производстве следственных действий.

Кроме этого, кандидат юридических наук, доцент Короленко И. И. и помощник адвоката Драгунова Е. Ю. при изложении взгляда на структуру ошибок, допускаемых в досудебных стадиях уголовного процесса, разделяют их на «те, которые связаны с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, и те, которые возникли в результате некачественной работы следователя при собирании, проверке и оценке доказательств» [5].

Изучение ряда материалов уголовных дел, анализ практической работы и научной литературы показало, что типичные следственные ошибки, препятствующие рассмотрению судом уголовного дела по существу и влекущие его возвращение для производства дополнительного расследования, можно разделить согласно следующей структуре: неполнота предварительного расследования; неправильная квалификация; существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые в свою очередь могут быть смысловыми и техническими.

Односторонность предварительного расследования, его неполнота имеют наиболее существенное и определяющее значении при рассмотрении уголовного дела по существу и принятии по нему итогового решения. К таким следственным ошибкам можно отнести неверное определение обстоятельств, подлежащих доказыванию, не проверка возможных версий совершенного преступления, формальное составление процессуальных и иных документов следователем (дознавателем), наличие однотипных и неинформативных допросов, ставящих под сомнение их достоверность, недостаточное использование в ходе предварительного расследования современных достижений криминалистической науки и судебной экспертизы и другие.

Например, согласно материалам уголовного дела Г. обвиняется в причинении И. тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Согласно заключению эксперта имеющиеся телесные повреждения у И. свидетельствуют о неоднократности ударов, в результате которых они могли быть получены. Однако дознавателем не установлена причинно-следственная связь между причиненными телесными повреждениями и механизмом их образования, являются ли данные телесные повреждения комплексом травматического воздействия либо образованы самостоятельно, соответствующая ситуационная экспертиза не проводилась. Обстоятельства, касающиеся непосредственно события инкриминируемого Г. преступления, надлежащим образом дознавателем не доказаны.

Также ряд нарушений, повлекших направление уголовного дела прокурором для производства дополнительного дознания, выявлен при изучении уголовного дела по обвинению М. в присвоении денежных средств организации, в которой она осуществляла трудовую деятельность. В ходе дознания достоверно не установлено, за какой период образовалась вменяемая М. недостача денежных средств в кассе. Не установлен и не доказан умысел М., направленный на заведомое невозвращение присвоенных ею денежных средств.

Также, сотрудники, осуществляющие предварительное расследование по уголовному делу, пренебрегают требованиями закона об объективном исследовании всех обстоятельств дела, ограничиваясь производством следственных действий, направленных на обоснование и подтверждение предъявленного обвинения либо вовсе довольствуясь «царицей доказательств» — признательной позицией подозреваемого (обвиняемого).

К примеру, из диспозиции ч.1 ст.159.1 УК РФ следует, что мошенничество в сфере кредитования заключается в хищении денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Так, согласно показаниям Б., обвиняемого в совершении вышеуказанного преступления, при получении займа, он ложно указал, что с 2016 года работал в указанной им в анкете-заемщика организации, вместе с этим материалами дела указанные сведения иными доказательствами более не подтверждены и не проверены, соответствующие сведения в данной организации не истребованы, а ее представитель по обстоятельствам произошедшего не допрошен.

Одним из распространенных недостатков, допускаемых следователями (дознавателями) при расследовании имущественных преступлений является не приведение или вовсе отсутствие доказательств, подтверждающих стоимость похищенного или поврежденного имущества, а также значительность причиненного потерпевшему ущерба.

Из положений постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [3] следует, что при определении стоимости похищенного имущества необходимо исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления. Вопреки указанным положениям стоимость похищенного имущества сотрудниками правоохранительных органов определяется в основном лишь со слов потерпевших либо посредством приобщения чеков на момент покупки похищенного имущества, которая зачастую происходила значительно раньше совершенного преступления.

Кроме этого, при квалификации действий лица, совершившего кражу по признаку причинения гражданину значительного ущерба, следователями надлежащим образом не выясняется имущественное положение, а также совокупный доход членов семьи потерпевшего, что в свою очередь может повлиять на выводы о квалификации содеянного и служит основанием для производства дополнительного следствия по такому уголовному делу.

Следующей типичной ошибкой, влекущей возвращение уголовного дела следователю (дознавателю) для производства дополнительного расследования, выступает неправильная квалификация инкриминируемого деяния.

Классическое понятие квалификации преступлений, по мнению кандидата юридических наук Власенко В. В., можно представить в следующем виде: «это установление тождества между «фактическим» составом преступления, присутствующим в совершенном деянии, и «юридическим» составом преступления, содержащимся в уголовном законе» [4]. Отсюда можно сделать вывод о том, что результатом уголовно-правовой квалификации деяния является фактическое установление присутствия или отсутствия в деянии состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, которое находит свое юридическое закрепление в соответствующем процессуальном решении.

Например, согласно материалам уголовного дела Л. обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Б., совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. Обвиняемая в своих показаниях выдвинула версию о том, что она действовала в целях обороны, сообщив, что ударила Б. ножом, чтобы защититься. Вместе с этим, следователем не установлено создавали ли действия Б. реальную опасность для жизни Л., осознавала ли она, что причиняет вред, который не был необходим для пресечения действий потерпевшего. В ходе предварительного расследования следователем достаточных мер, направленных на опровержение или подтверждении данных показаний, не принято, надлежащая юридическая оценка этим обстоятельствам не дана, квалификация содеянного по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ не является обоснованной.

Кроме этого, изучением материалов уголовного дела по обвинению Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК РФ, установлено, что вследствие его действий у Я. имелось телесное повреждений в виде раны в левой скуловой области, после заживления которой образовался видимый неизгладимый рубец. Из показаний потерпевшей, а также других участников уголовного процесса, родственников и близких лиц Я. следует, что указанный рубец обезображивает ее внешний облик. С учетом установленных в ходе предварительного расследования обстоятельств действия Н. подлежали квалификации по ч.1 ст.111 УК РФ, что могло повлечь нарушения прав потерпевшего, в связи с чем прокурором было принято решение о возращении уголовного дела для производства дополнительного расследования.

Под существенными нарушениями уголовно-процессуального закона по смыслу п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ понимаются такие препятствия к рассмотрению уголовного дела по существу, при которых обвинительное заключение (акт, постановление) составлены с нарушением требований уголовно-процессуального закона, исключающим возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения (акта, постановления).

При составлении обвинительного заключения (обвинительного акта, постановления) следователь (дознаватель) должен указать существо обвинения, время и место совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для дела (п. 3 ч. 1 ст. 220, п. 4 ч. 1 ст. 225 УПК РФ). Нарушения этих требований УПК РФ являются смысловыми, как правило, выражаются в следующем.

К примеру, согласно обвинительному заключению Т. высказал в адрес представителя власти В. угрозы применения насилия не опасного для здоровья, пригрозив избить. Однако в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого не указано, какие конкретно угрозы он высказывал. При этом из показаний самого потерпевшего не следует, что Т. пригрозил его избить. Между тем, угроза применения насилия является деянием, которое определяет событие преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ, составляет его объективную сторону, поэтому подлежит обязательной конкретизации.

Аналогичный факт отсутствия конкретизации деяния допущен при составлении обвинительного заключения в отношении М., совершившего хищение имущества П., находящегося в ячейке камеры хранения магазина, путем незаконного проникновения в нее. Однако в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого не указано, каким конкретно способом М. проник в указанную ячейку. Таким образом, объективная сторона инкриминируемого М. преступления в обвинительном заключении своего отражения не нашла.

Причиной возвращения уголовного дела прокурору стало отсутствие в обвинительном заключении по обвинению Ш. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, указания на обязательный элемент данного состава, выражающегося в виде наступления существенного вреда правам и законным интересам организации, не приведено суждение о соотношении размера причиненного материального ущерба и финансово-хозяйственного положения предприятия в целом (безотносительно производственной деятельности на внутреннем рынке), не определены последствия для организации, повлекшие причинение материального ущерба, нарушение ее прав и законных интересов.

Нарушение прав обвиняемого было допущено дознавателем при составлении обвинительного акта по ч.1 ст.168 УК РФ в отношении Б. Исходя из квалификации, вмененной дознавателем, Б. совершил неосторожное повреждение чужого имущества в крупном размере. Однако согласно материалам уголовного дела в результате проявления Б. преступной небрежности по отношению к последствиям в виде возгорания произошло уничтожение имущества потерпевших. В материалах уголовного дела отсутствуют сведения, подтверждающие обоснованность вменения признака объективной стороны преступления в виде повреждения имущества.

Все вышеперечисленные нарушения касаются непосредственно смыслового содержания составленного обвинительного заключения (акта, постановления) относительно требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства, препятствующие определению точных пределов судебного разбирательства и ущемляющие гарантированное право обвиняемого знать, в чем конкретно он обвиняется.

Существенные технические ошибки, как правило, обусловлены субъективными особенностями уполномоченных должностных лиц органов предварительного расследования и их пренебрежительным отношением к требованиям пунктов 1 и 2 ч. 1 ст. 220 и п. 3 ч. 1 ст. 225 УПК РФ, обязывающих следователя (дознавателя) указывать в обвинительном заключении (акте, постановлении) фамилии, имена и отчества обвиняемых и данные о личности каждого из них, характеризующих их сведений и сведений о материальном положении, ссылки на тома и листы дела всех доказательств, а также их анализ и другие. Составление обвинительных заключений (актов, постановлений) сводится к техническому копированию собранных по делу доказательств в полном объеме, без их анализа, учета их необходимости и достаточности для доказывания конкретных фактических обстоятельств.

Например, следователями необоснованно в качестве обстоятельств, отягчающих наказание, указывается совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, вместе с тем как из показаний обвиняемого следует, что состояние опьянение не повлияло на совершение последним преступления. Также следователями допускаются такие технические ошибки, как приведение ссылок в обвинительном заключении на доказательства, отсутствующие в уголовном деле, либо находящиеся на других его листах. В нарушении требований п.6 ч.1 ст.220 и п.6 ч.1 ст.225 УПК РФ показания подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей представляются от первого лица, что противоречит указанным нормам уголовно-процессуального закона, предусматривающие краткое изложение их содержания. В соответствии с ч.6 ст. 220 УПК РФ после подписания следователем обвинительного заключения уголовное дело с согласия руководителя следственного органа немедленно направляется прокурору. Вместе с этим, в нарушении указанной нормы уголовно-процессуального закона, обвинительное заключение следователем не подписывается, руководителем следственного органа не согласовывается, то есть формально отсутствуют подписи на завершающем предварительное расследование процессуальном документе.

Отдельно следует выделить такое нарушение требований ст.220 УПК РФ, исключающее возможность вынесения судебного решения, как несоответствие обвинения, изложенного в обвинительном заключении, обвинению, изложенному в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Указанный недостаток непосредственно касается события преступления, существа предъявленного обвинения, а также влечет за собой грубое нарушение прав обвиняемого, гарантированных ему уголовно-процессуальным законом.

Вместе с этим, наличие существенных отличий между обвинением, изложенным в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, и обвинением, содержащемся в обвинительном заключении, в очередной раз указывает на невнимательную организацию следственной работы со стороны руководства территориальных органов предварительного расследования и низкий уровень исполнительской дисциплины отдельного следователя.

Однако, на наш взгляд, не стоит сводить причины допускаемых ошибок лишь к субъективным факторам. Значительная служебная нагрузка, текучесть кадров и кадровый голод, ориентация работы на валовые показатели, отсутствие системного подхода к изучению судебной практики, а в некоторых случаях и вовсе отсутствие доступа к справочно-правовым системам существенно сказываются на качество предварительного расследования в целом.

Следственные ошибки являются определяющим фактором, препятствующим осуществлению правосудия в России. Старший прокурор отдела управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Тришева А. сделала заслуживающий внимание вывод «следственная ошибка — категория объективно существующая, и в законодательном порядке она не может быть отменена. Поскольку следственные ошибки были, есть и будут, то должны существовать и механизмы, устраняющие их» [7]. В настоящее время законодательно регламентированы следующие способы устранения следственных ошибок: на досудебной стадии уголовного производства — это ведомственный контроль, то есть возвращение уголовного дела руководителем следственного органа следователю со своими указаниями о производстве дополнительного расследования, и прокурорский надзор, то есть возвращение уголовного дела прокурором следователю (дознавателю) для производства дополнительного следствия (дознания) и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями.

Безусловно, полное исключение следственных ошибок для осуществления правосудия в России коренным образом позволит улучшить качество его отправления, между тем любое судебное решение прежде всего должно быть законным и обоснованным. Таким образом, изложенные выше положения позволяют сделать вывод о том, что эффективное и скоординированное взаимодействие правоохранительных органов, прокуратуры и суда, в свете динамичного, направленного на гуманизацию, развития законодательства и практики, сможет решить общие проблемные вопросы, затрагивающие права личности и законные интересы общества и государства.

Литература:

  1. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.11.2018.
  2. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.11.2018.
  3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 2, февраль, 2018.
  4. Власенко В. В. Проблемные аспекты понятия «квалификация преступлений» // Российская юстиция. 2016. № 5. С. 59–62.
  5. Короленко И. И., Драгунова Е. Ю. Следственные ошибки как фактор, препятствующий осуществлению правосудия // Российский следователь. 2017. № 8. С. 10–13.
  6. Толкаченко А. А. Типичные ошибки и недостатки следствия с точки зрения судов. // Уголовный процесс. 2014. № 9.
  7. Тришева А. Дополнительное расследование: возникновение и становление // Законность. 2008. № 10. С. 43.

Основные термины (генерируются автоматически): обвинительное заключение, предварительное расследование, дополнительное расследование, УК РФ, РФ, возвращение уголовного дела, дознаватель, качество обвиняемого, материал уголовного дела, нарушение.

Следственная ошибка может быть определена как вызванное неверным восприятием сложившейся следственной ситуации, либо неверным выбором средств её разрешения, непреднамеренное, неосознаваемое до начала его совершения деяние следователя (дознавателя), способное привести к ухудшению следственной ситуации, либо недостижению результатов, имеющих значение для уголовного дела.

Содержание

  • 1 Признаки следственной ошибки
  • 2 Классификация следственных ошибок
    • 2.1 Ошибки при построении и проверке версий (версионные ошибки)
    • 2.2 Ошибки при организации и планировании расследования
    • 2.3 Тактические ошибки
  • 3 Последствия следственных ошибок
    • 3.1 Выявление и устранение следственных ошибок

Признаки следственной ошибки

Следственная ошибка должна обладать следующим набором признаков:

1. Следственная ошибка носит субъективный характер;

2. Следственная ошибка всегда представляет собой деяние в форме активного действия или осознаваемого отказа от выполнения такого действия (бездействия);

3. Следственным ошибкам свойственен достаточно высокий уровень латентности; и в силу этого лишь часть совершаемых следственных ошибок обнаруживаются и устраняются во время процесса расследования преступления;

4. Субъект следственной ошибки (следователь) осознаёт факт совершения только после начала её совершения, либо уже по её окончании;

5. Совершение следственной ошибки может приводить к ухудшению обострению сложившейся сложной следственной ситуации, либо к трансформации простой ситуации в одну из разновидностей сложных ситуаций.

Субъективный характер следственной ошибки предполагает, что ошибочное действие или ошибочную реализацию правильного решения совершает именно следователь (дознаватель), а не какое-либо иное лицо, принимающее участие в расследовании уголовного дела. Так, ошибка эксперта, дающего заключение, может в значительной мере повлиять на судьбу расследования, однако, очевидно, она относится к экспертным, а не следственным ошибкам.

Разумеется, мысль, пусть даже ошибочная, сама по себе оказать воздействие на ход расследования не способна, поэтому ошибкой следует признавать исключительно деяние следователя, которое может принимать форму действия или бездействия. Примером ошибочного действия может быть производство проверки показаний на месте в условиях конфликтной ситуации, когда существует риск дезинформации следователя, передачи обвиняемому сообщений от соучастников, находящихся на свободе, либо попытки побега из-под стражи. Однако чаще следственная ошибка проявляется в бездействии следователя, например, в невключении в состав следственно-оперативной группы определённого специалиста (в частности, кинолога), недостаточного планирования расследования, приводящего к формированию организационно-неупорядоченной ситуации и пр.

Следственная ошибка всегда представляет собой действие непреднамеренного характера, поэтому ошибка не может быть совершена умышленно. По этому признаку следственная ошибка дифференцируется от преступных нарушений закона.

Отличаются ошибки и от противодействия расследованию, которое представляет собой умышленные действия, направленные на воспрепятствование установлению объективной истины и принятие справедливого решения. В то же время, можно считать, что ошибки могут быть результатом противодействия, в ситуациях, когда следователь не диагностирует правильного действия противостоящей стороны и под её влиянием принимает навязанную ему версию. При этом противодействие и передаваемая информация маскируются под объективные сведения и добросовестное выполнение процессуальных обязанностей, а следователь, таким образом, вводится в заблуждение . Обычно подобные ошибки проявляются в конфликтных, либо мнимо простых ситуациях.

Стоит также обратиться к вопросу соотношения следственной ошибки и ситуации тактического риска. Принимая венчурное (рискованное) решение, следователь зачастую может предвидеть возможность того, что его действия могут оказаться ошибочными и приведут к ухудшению сложившейся ситуации, но осознанно идёт на такой риск, не желая ухудшения сложившейся следственной ситуации.

Следуя высказанному ранее тезису о том, что следственная ошибка не может носить незаконный характер, очевидно, что выявление следственных ошибок крайне затруднительно, поскольку в значительном числе случаев (особенно это характерно для ошибок тактического характера), ошибка не фиксируется в процессуальных документах и выявить её возможно лишь благодаря умелому применению аналитических методик.

Механизм совершения следственной ошибки предполагает, что ошибкой может считаться лишь непреднамеренное деяние следователя, а её восприятие, локализация, а затем и устранение последствий появляются лишь после начала ошибочных действий по её реализации. В противном случае речь уже пойдет не об ошибочных деяниях следователя, а об осознанном нарушении процессуального закона и криминалистических рекомендаций.

Ошибка может быть определена как вызванное неверным восприятием сложившейся следственной ситуации, либо неверным выбором средств её разрешения, непреднамеренное, неосознаваемое до начала его совершения деяние следователя (дознавателя), способное привести к ухудшению следственной ситуации, либо недостижению результатов, имеющих значение для уголовного дела.

Классификация следственных ошибок

Следственные ошибки могут быть классифицированы исходя из их структурного наполнения. Такая классификация может включать в себя следующие группы:

1) технические ошибки;

2) технологические ошибки

3) ошибки при организации и планировании расследования

4) версионные ошибки;

5) тактические ошибки.

Указанные ошибки характерны для расследования преступлений любых категорий и могут совершаться как на первоначальном, так и на последующем этапах расследования.

Технические ошибки характерны для производства следственных действий, требующих применение технико-криминалистических средств при проведении осмотров, обысков экспертиз и других действий, предусмотренных УПК РФ, где требуется применение технико-криминалистических средств. Наиболее распространены такие ошибки при производстве осмотров места происшествия, обыска и судебных экспертиз.

Сущность этой группы ошибок состоит в недостаточном использовании, либо неприменении вообще технико-криминалистических средств.

К примерам технической ошибки могут относиться нежелание использовать для поиска следовой информации инфракрасные, ультрафиолетовые осветители, современную поисковую технику, например, нелинейных радиолокаторов и т. д.

К технологическим ошибкам относят неполное вовлечение объектов в процесс поиска следов при применении технических средств, ошибки при отборе проб, образцов для сравнительного исследования, производимых без соблюдения необходимых технологических рекомендаций. Например, следователь упаковывает следы крови без предварительной их сушки, либо не соблюдает технологические правила отбора проб грунта, либо неверно определяет границы осмотра при пожарах и взрывах.

Технические и технологические ошибки появляются на стадиях собирания, исследования и сохранения доказательственной информации и обладают высокой степенью латентности.

Ошибки при построении и проверке версий (версионные ошибки)

Первоначальные сведения о преступлении, поступающие к следователю, чаще всего неполны, отрывочны, противоречивы и ненадёжны. При таком недостатке информации, когда любое объяснение кажется вероятным, построить версию возможно только тогда, когда по делу уже собран неполный, но достаточный для предположительных выводов объём исходных данных (фактическая база версии).

Таким образом, у следователя имеется возможность одновременного построения нескольких версий на одной и той же, нередко неполной фактической базе. В подобной проблемной ситуации выдвинуть версию и сосредоточить поиск доказательств только в одном направлении означает совершить серьёзную ошибку и поставить под угрозу успешное раскрытие преступления. Поэтому следователь выдвигает несколько наиболее правдоподобных версий, основываясь на личном и обобщённом (коллективном) опыте.

Ошибка увлечения типичной версией выражается в том, что недоказанные аргументы обосновывают недоказанный тезис.

В условиях неполноты фактических данных обычно используются типичные версии. Становясь приоритетными в расследовании, в ряде случаев они не оправдываются.

Изучение материалов дел об убийствах, совершенных в условиях неочевидности, показало, что по многим из них на ранних этапах расследования можно было бы выдвинуть более конкретные версии. Они могли быть основаны на доминирующих розыскных признаках вероятного преступника, таких как характеристика личности с преобладанием мотива убийства, навыков, наклонностей, привычек, места жительства и пребывания, уровень образования и семейное положение, наличие каких-либо патологий, наличие судимостей, что значительно повышает вероятность отражения данных в регистрационных документах, а также более точно применить для розыска сведения о внешности субъекта убийства.

Ошибки при выведении из версий логических следствий многообразны, выделим основные. Выводные следствия это заключения об исследуемых явлениях, которые возникают в связи с подготовкой, совершением и сокрытием преступления, а также — событием непреступного характера. Если выдвигать версию о том, что лицо находилось на месте происшествия, то логическим следствием является умозаключение, что субъект оставил свои следы, которые необходимо выявить и исследовать. Если следов не окажется, то надежность версии уменьшится, она будет ослаблена, но не опровергнута. Необходимо выдвигать всевозможные логические следствия и установить, подтверждаются они или нет.
Ошибкой является выведение не всех возможных логических следствий, что не позволяет до конца проверить достоверность выдвинутой версии. Данная ошибка приводит к утрате информации и к правоприменительной ошибке – сужению пределов доказывания.

В связи с тем, что версия носит характер предположения, и часто является умозаключением по аналогии, выводы которого гипотетичны, а недостоверны – возникает опасность следующей ошибки. Например — в том, что выводимые из версии следствия занимают место недостающих доказательств и принимаются как исходные данные по делу. При этом игнорируется переход от логического следствия к логическому основанию. Значит, происходит замена необходимых следствий возможными и то, что нуждается в дополнительной проверке, принимается как достоверное. Усиление версии также может ошибочно подменяться её достоверностью.

В дедуктивном процессе построения версий используются однозначные и многозначные (правдоподобные) умозаключения. Ошибки при построении логических следствий в данном случае проявляются в том, что многозначные умозаключения, выведенные из версии, принимаются за однозначные. Например, неподтвержденное следствие подменяется его опровержением. Так, для проверки алиби недостаточно установить факты его неподтверждения – нужно собрать опровергающие его доказательства.

Ошибка «смешения объективной связи со случайным совпадением фактов» является наиболее опасной при выдвижении и проверке версий. Например, нахождение лица на месте преступления; оставление им следов; публичные угрозы потерпевшему; нахождение на месте преступления орудия принадлежащего конкретному лицу и т.п. Данные совпадения требуют проверки. Необходимо сомневаться в количестве собранных доказательств и по мере возможности, особенно если преступление совершено в условиях неочевидности, увеличивать доказательственную базу, так как уверенность в виновности лица «притупляет» бдительность. С.П.Зеленковский называет эту ошибку – использование недостоверных исходных данных для выдвижения версии.

Ошибки при проверке версий выражаются в том, что не все версии по данному делу проверяются либо проверка не доводится до конца. Проверка и опровержение ложных версий является условием полноты и всесторонности предварительного следствия, иначе выводы следствия становятся неубедительными. Например, недопроверка алиби зачастую является основанием для дополнительного расследования. Исследования подтверждают множество фактов отсутствия проверки алиби лиц, что недопустимо, т. к. может привести к несправедливому приговору.

Ошибка смешения версий состоит в том, что частная версия ошибочно принимается за общую. Между тем, подтверждение частной версии не означает подтверждение общей. Для этого должны быть разработаны все частные версии. Как известно, общие версии объясняют содержание и сущность преступления в целом. А частные – происхождение и содержание отдельных фактов (например, цели совершенного деяния).

Повышение надёжности основной версии достигается при наличии опровержения других, наиболее возможных. Исследованием установлено отсутствие в уголовных делах материалов, опровергающих другие версии. Возможно, фактически они проверены, но документов, подтверждающих это, в материалах уголовного дела нет.

Версионные ошибки чаще встречаются при поиске и оценке уголовно-релевантной информации.

Следственная версия предшествует плану расследования, определяет его содержание и структуру. Значит, версионные ошибки обуславливают ошибки планирования.

Ошибки при организации и планировании расследования

Обобщение уголовных дел показало, что наибольшую распространенность получили ошибки при подборе состава следственно-оперативной группы и специалистов – участников предварительного расследования. Грубейшей ошибкой является проведение осмотра без судебного медика, специалиста-криминалиста, без участкового уполномоченного полиции, которому известна обстановка на вверенной территории.

Ошибки организации проявляются также в некритическом подборе членов СОГ и других исполнителей следственных действий, а также – в неправильном распределении обязанностей между ними. Ошибочное поведение участников СОГ или следственного действия, может быть замечено, но остаться без необходимой реакции следователя.

Ошибки при управлении процессом расследования также достаточно распространены. Действия по управлению процессом расследования связаны с определением его пределов, сроков, порядка проведения (предъявление обвинения), вынесением постановлений (постановления об избрании меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела).
Ошибкой в данном случае является несвоевременное принятие решений и действий, влекущие к волоките, утрате возможности получения достаточных доказательств, нарушениям прав граждан и т.д. Одно из наиболее распространенных явлений расследования – запоздание и преждевременность принятия решения или совершения действия.

В частности, эффективность работы СОГ зависит от своевременности её создания. Если время упущено, то это может снизить качество первоначального этапа расследования. В свою очередь, создание СОГ зависит от своевременности возбуждения уголовного дела. Результаты изучения уголовных дел о тяжких телесных повреждениях со смертельными исходами показали, что в числе причин, по которым такие преступления остаются нераскрытыми не последнее место занимают несвоевременность их возбуждения и несвоевременное создание СОГ.

В ходе исследования дел прослеживается «жёсткая» связь между временем назначения экспертизы и продлением сроков предварительного расследования дела. Причины продления сроков могут быть объективными, если исследования экспертизы, назначенной вовремя, требуют значительного количества времени (например, наблюдение за испытуемым в ходе производства стационарной психиатрической экспертизы) или в ходе расследования возникли новые обстоятельства и субъективными, если совершены ошибки планирования при назначении экспертиз.

В частности, достаточно распространённым явлением на практике является затягивание сроков назначения экспертиз, так как имеется возможность для назначения экспертного исследования с начала работы по расследованию конкретного преступления. При этом ссылка на отсутствие в уголовном деле результатов экспертизы зачастую лежит в основе ходатайств о продлении сроков расследования.

В большинстве исследованных уголовных дел, расследование по которым продлевалось на срок свыше шести месяцев, крайне несвоевременно (через 2-3 месяца) назначались судебно-психиатрические экспертизы.

Со временем представленные следы утрачивают свои качественные характеристики, таким образом, искусственно и неоправданно сужаются возможности доказывания.
Поспешность отличается от запоздания и объясняется отсутствием терпения и выдержки. Это своеобразная лень мысли, которая приводит к прекращению оценки информации и принятию преждевременного решения.

Ошибки при управлении процессом расследования могут также выражаться в низком контроле над деятельностью СОГ, в несогласовании планов СД и ОРМ, их можно назвать ошибками взаимодействия. Они связаны с недостатками координации действий следователя с органами дознания. Их проявление приводит к слабому использованию следователем больших возможностей оперативно-розыскного аппарата.

Отсутствие планирования, нарушение его принципов, необходимой последовательности запланированных действий относятся к латентным недостаткам расследования. Необходимость планирования безусловна. Хотелось бы обратить внимание на составление планов обследования местности при производстве поисковых мероприятий, без которых преступления могут остаться нераскрытыми. Примером является уголовное дело по факту убийства Г., когда труп жертвы был обнаружен через 2 года. Ошибка состояла в том, что отсутствовал план осмотра обширной территории, в пределах которой находился труп. Вследствие чего она изначально была осмотрена достаточно хаотично. Уголовное дело осталось нераскрытым.

Отсутствие рабочих версионных планов также достаточно распространенный недостаток, ведущий либо к не раскрытию преступления, либо к неполноте расследования.
Указанные ошибки влекут возникновение технико-технологических и тактических следственных ошибок, они появляются на стадиях собирания, оценки и использования уголовно-релевантной информации.

Тактические ошибки

К тактическим относятся ошибки, выражающиеся прежде всего в том, что при расследовании не проводятся процессуальные действия, необходимость которых обусловлена содержанием имеющейся следственной ситуации. Они проявляются в отсутствии допросов лиц, чьи показания важны для расследования, а также — других следственных действий. При этом остаются не допрошенными свидетели, потерпевшие или эксперты. Если необходимость их допроса устанавливается в суде, то показания ранее не допрошенных лиц могут значительно изменить сложившуюся ситуацию.

Напрямую от дачи показаний лицами, участвующими в деле, зависят такие следственные действия, как проверка показаний на месте, следственный эксперимент, опознание. Проведенное нами обобщение судебно-следственной практики показало, что в ряде ситуаций они не проводятся, несмотря на явную, настоятельную необходимость. Отдельно необходимо отметить несоблюдение рекомендаций по использованию специальных познаний, особенно экспертиз. Несмотря на то, что в ходе расследования изымаются образцы, имеются объекты, которые можно идентифицировать, экспертизы не назначаются и не проводятся.

К следующему виду тактических ошибок относится производство следственных действий без учета обстоятельств совершения преступления. Наиболее ярко они проявляются при производстве следственного эксперимента, когда не обеспечивается соблюдение принципа воссоздания условий, приближенных к реальной обстановке, в которой выполнялись проверяемые действия. Она основана на недостаточном изучении механизма преступления, а также — несоблюдении тактико-криминалистических рекомендаций. Например, по делу Х., совершившего убийство и проникшего на место преступления через форточку, был проведен эксперимент. Не располагая анатомическими данными о преступнике, следователь по своему мнению подобрал человека среднего телосложения и при проведении серии опытов установил, что при проникновении в квартиру должен был быть нарушен порядок на столе, не наступить на который в данном случае невозможно. Когда преступник был задержан, его показания противоречили результатам эксперимента. Повторный следственный эксперимент подтвердил его показания и опроверг результаты следствия. Не была, да и не могла быть в данном случае предусмотрена физическая подготовка и ловкость преступника.

Следующая ошибка выражается в принятии тактических решений, не основанных на данных, собранных при расследовании уголовного дела. Причем, по мнению следователя, имеется реальная возможность получения нужной информации. Диапазон таких ошибок достаточно велик. Например, принимается решение о привлечении лица в качестве подозреваемого при отсутствии оснований для его задержания или применения меры пресечения.

Последствия следственных ошибок

Ошибки могут привести к следующим последствиям:

1) сокращение в процессе досудебного или судебного производства числа эпизодов преступной деятельности или количества лиц, обоснованно привлекаемых к уголовной ответственности;

2) привлечение невиновных лиц к уголовной ответственности, в том числе – неустановление обстоятельств, исключающих преступность деяния (гл. 8 УК, ст. 26 УК РФ) либо обстоятельств невиновного причинения вреда (ст. 28 УК РФ);

3) приостановление уголовного дела за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого;

4) направление уголовного дела на дополнительное расследование;

5) необоснованное прекращение уголовного дела;

6) постановление судом оправдательного приговора.

Выявление и устранение следственных ошибок

В комплекс действий, по исправлению следственных ошибок входят два этапа: диагностика ошибок и их устранение.

Диагностика — это исследование уголовного дела, направленное на выявление ошибок. Она выражена системой действий, включающих их поиск и оценку на этапе предварительного расследования, и направлена на результат, определяющий программу устранения ошибок. Таким образом, диагностика ошибок интегрирует рациональное и практическое, являясь продуктом профессионального мышления следователя.

Поиск следственных ошибок – это первый этап диагностики, заключающийся в обнаружении и исследовании исходных, выводных и «главного» доказательства, вокруг которого группируются вспомогательные. Это оценка собственного расследования по критериям качества, включающая в себя:

а) анализ содержания условий сложившейся следственной ситуации (с учётом того, имеется или нет заподозренный);

б) проверку (как мысленную, так и деятельностную) достоверности полученной информации (с обращением особого внимания на следственные действия и исследования, в которых следователь сам не принимал участия);

в) установление своевременности, полноты и качества следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с учетом энтропии уголовно-релевантной информации и возможности преступника скрыться от следствия и обеспечить противодействие расследованию;

г) исследование достоверности, обоснованности выводов, соблюдения при их построении логических правил, а также норм процессуального и материального права.

При поиске рекомендуется применение метода рефлексии, позволяющего выявить латентные детали, искажающие истину. Метод наблюдения на стадии поиска ошибок также эффективен. Он позволяет анализировать поведение участников, а также — изучать информацию, содержащуюся в документах, имеющих отношение к делу.

Следующий метод, который используется для поиска следственных ошибок – абстрагирование. Сущность его состоит в мысленном отвлечении от несущественных свойств, связей, отношений и предметов и в одновременном выделении, фиксировании одной или нескольких интересующих следователя сторон этих предметов.

В данном случае предпочтительно применять изолирующую абстракцию, состоящую в том, что из объекта изучения мысленно выделяются определённые обстоятельства или их свойства, которые изучаются как нечто самостоятельное.

При этом рекомендуется концентрировать внимание на тех позициях, которые подпадают под категорию следственных ошибок, отвлекаясь от всех других недостатков, содержащихся в материалах дела.

Сравнение также является одним из методов, применяемых на этапе поиска. Сравниваемые объекты играют различную роль в ходе их сопоставления. Один из объектов признаки которого известны и не вызывают сомнения, служит образцом, по которому происходит сравнение. Такой объект в литературе именуется моделью, а второй объект, который сравнивается с моделью, именуется прототипом. Моделью является предмет доказывания. При наличии предусмотренных в законе обстоятельств, подлежащих установлению и с учётом особенностей конкретного уголовного дела можно создать мысленную модель соответствующего деяния. Прототип в данном случае – доказанная следователем версия о совершённом преступлении.

Исчерпывающее выдвижение версий, всесторонне раскрывающих деяние — приём поиска следственных ошибок на этапе предварительного расследования. Убеждение следователя в правильности своих выводов формируется тогда, когда иные версии, кроме доказанной, окажутся неверными. Выявление ошибок в версиях осуществляется анализом доказательств, собранных в процессе расследования. Исследовав все версии и получив вывод о том, что происшедшее событие объясняется ещё и другой, не исследованной версией, нужно полагать, что событие расследовано не полно.

Методы поиска ошибок необходимо использовать в совокупности, не допуская увлечения одним из них.

Поиск ошибки кончается её обнаружением, после которого следует второе действие этапа диагностики — оценка ситуации следственной ошибки. При обнаружении следственной ошибки нужно определить момент её появления, выявить её последствия. При этом нужно учитывать, что она могла произойти параллельно или повлечь другую ошибку.
Необходимо выявить на какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия она повлияла. Если уголовное дело представлено большим количеством эпизодов и обвиняемых лиц, следует составить схему «Проявление ситуации следственной ошибки», позволяющую адекватно оценить обстановку.

Второй этап комплекса действий по исправлению следственных ошибок – их устранение. К нему относятся:

1. Локализация следственной ошибки. Она связана с немедленным пресечением распространения влияния ошибки на расследование.

2. Ликвидация либо нейтрализация последствий следственной ошибки. Она связана с определением адекватных способов ликвидации. Для применения способов ликвидации ошибок, совершенных на предварительном расследовании, должны реально иметь место:

а) факт наличия ошибки;

б) направленность методов устранения ошибок на восстановление нарушенных прав граждан;

в) основания (при необходимости, процессуальные) у субъекта на применение того или иного способа ликвидации.

Следует различать процессуальные и криминалистические способы исправления ошибок.

К процессуальным способам относятся:

  • дополнение и изменение обвинения следователем (ст.175 УПК РФ);
  • удовлетворение следователем заявленных ходатайств по уголовному делу (ст. 121 УПК РФ);
  • полное или частичное прекращение уголовного дела (ст.ст.212, 213 УПК РФ) и др.;
  • отмена необоснованных постановлений о прекращении или приостановлении уголовного дела, а также изменение мотивировки таких решений;
  • изменение или отмена уголовно-процессуальных мер пресечения с мотивированной ссылкой на допущенную следственную ошибку.

К криминалистическим способам относятся:

  • проведение повторных допросов, экспертиз;
  • отмена сопутствующих ситуации следственной ошибки оперативно-розыскных поручений;
  • проведение дополнительных следственных действий (например, эксгумации трупа) и т.д.

То есть криминалистические способы исправления заключаются в выявлении обстоятельств, позволяющих ликвидировать ситуацию ошибки.

3. Устранение последствий ошибки (если таковые имеются). Последующие стадии алгоритма могут быть выполнены с разрывом во времени с предыдущими.

4. Анализ и устранение причин её возникновения.

5. Действия по предупреждению ситуации следственной ошибки. В данном аспекте следует выделить меры общепрофилактического характера и меры индивидуально-профилактического характера.

В судебном заседании спор о квалификации открыто идет в прениях, и государственный обвинитель первым пред­ лагает квалификацию деяния.

Защитник, подсудимый в дальнейшем могут в своих выступлениях, в прениях, в реплике, наконец, в после­ днем слове подсудимого возражать против изменения госу­ дарственным обвинителем квалификации. Если им для под­ готовки к возражениям и защите от предъявленного обви­ нения необходимо время и материалы уголовного дела, суд (судья) по ходатайству защитника, подсудимого может сде­ лать перерыв в судебном заседании.

В свете проводимой судебной реформы суд при поста­ новлении приговора, исходя из отведенной ему роли арбит­ ра в споре сторон обвинения и защиты, принципа состяза­ тельности в уголовном процессе, должен признать аргумен­ ты какой-либо из сторон убедительными и вынести закон­ ный и справедливый приговор.

В проекте УПК РФ сделан шаг к избавлению от этого запрета в уголовном судопроизводстве. Так, при рассмотре­ нии уголовного дела в порядке апелляции суд проводит но­ вое исследование доказательств и может вынести новый при­ говор, изменив в нем квалификацию уголовно наказуемого деяния, совершенного подсудимым, на более тяжкую, не­ жели ту, что была по первоначальному приговору. И это без возвращения уголовного дела на дополнительное расследо­ вание.

Полагаем также, что ст. 96 УПК РСФСР требует из­ менения в том, что никак нельзя на предварительном след­ ствии ставить мотивы применения меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого, обвиняемого в за­ висимость от одной лишь общественной опасности инкри­ минируемого им деяния. Необходимо во всех случаях учи­ тывать конкретные обстоятельства совершенного преступ­ ления и все данные о лице, которое подозревается или об­ виняется в его совершении.

Стремление свести к минимуму допускаемые в практике Расследования преступлений следственные ошибки обязы­ вает исследователя рассмотреть их причины.

Правоведы, чьи научные труды были связаны с про-

83

блемами качества предварительного расследования, его не­ достатками, допускаемыми нарушениями законности, все­ гда каким-то образом касались вопросов о причинах низко­ го качества следствия, об условиях, которые способствуют этим недостаткам, нарушениях законов и т.п.

Так, А. Т. Дугин выделяет объективные и субъектив­ ные причины процессуальных правонарушений. В объектив­ ных причинах нарушений уголовно-процессуального закона А. Т. Дугин рассматривает профессиональную характеристику особенностей следственной работы, предопределяющую воз­ можности допущения следователями ошибок. Причины субъективного характера, называемые А. Т. Дугиным, пред­ ставляют собой определенную профессиограмму некоторых отрицательных качеств следователя, безусловно, сказы­ вающихся на допускаемых им следственных ошибках1.

В. И. Власов по-своему рассматривает причины след­ ственных ошибок, называя среди них такие:

1)низкий уровень деловых качеств следователя;

2)отсутствие должных политических, моральных, а также некоторых специальных, необходимых для профес­ сии следователя качеств, их недостаточное развитие;

3)организационные недостатки, перегрузки в работе следователя. Кроме того, он выделяет условия, способству­ ющие совершению следственных ошибок:

а) недостатки в осуществлении прокурорского надзо­

ра;

б) недостатки участия адвокатов в предварительном расследовании2.

Однако это лишь беглый взгляд на сложную пробле­ му причин следственных ошибок в уголовном судопроиз­ водстве.

Множество причин, каждая из которых в отдельнос­ ти, безусловно, правильная, выделяют Л. Д. Калинкина и А. А. Ширванов, изучавшие существенные нарушения уголов­ но-процессуального закона3.

1 Дугин А. Т. Причины процессуальных нарушений. // Современ­ ные проблемы уголовного права, процесса и криминалистики. М.

— Кемерово, 1996. С. 61.

2 Власов В. И. Расследование преступлений. Проблемы качества. Саратов, 1988. С. 97,113.

3 Калинкина Л. Д. Существенные нарушения уголовно-процес­ суального закона и их отграничение от несущественных: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Казань, 1981. С. 78; А А. Ширванов. Суще-

84

Однако, на наш взгляд, наиболее полно, логично и научно обоснованно дана характеристика причин следствен­ ных ошибок в исследованиях, проведенных в 1980-е годы учеными-процессуалистами НИИ Генеральной прокуратуры РФ, которые все многообразие этих причин подвергли ран­ жировке:

непосредственные причины, которые характеризу­ ют недостатки в расследовании конкретных дел (первый уровень причин);

причины следственных ошибок, связанные с дея­ тельностью следователя, с личностью следователя (субъек­ тивные причины) и условиями, в которых осуществляется данная деятельность (объективные причины). Эти субъ­ ективные и объективные причины составили второй уро­ вень причин, или «причины причин первого уровня»;

•факторы, обусловливающие причины первого и вто­ рого уровней и связанные с условиями деятельности орга­ нов предварительного следствия в целом в России (третий уровень причин)1.

Классификация причин следственных ошибок по схе­ ме «дело — следователь — следственный аппарат» позволяет глубоко их исследовать, а самое главное, научно обосновать рекомендации по нейтрализации действия данных причин.

Проведенное в конце 1980—начале 1990-х годов ис­ следование НИИ Генеральной прокуратуры РФ причин след­ ственных ошибок не потеряло своей актуальности.

В то же время «нельзя не учитывать, что в последние годы в связи с изменением социально-экономического строя, перераспределением собственности, обнищанием значитель­ ной части населения серьезно изменилась криминальная об­ становка в стране. Эти годы характеризуются появлением новых, представляющих значительную общественную опас­ ность, трудных для раскрытия и расследования преступле­ ний в экономике и банковской сфере, размахом коррупции

ственные нарушения уголовно-процессуального закона как основание возвращения дел для дополнительного расследова­ ния: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М.: Академия управления МВД РФ, 1999. С. 139.

1 Соловьев А. Б. Причины следственных ошибок. // Вопросы ук­ репления законности и устранения следственных ошибок в уго­ ловном судопроизводстве: Сб. науч. трудов. М., 1988. С. 29—36; Ха­ рактер, причины и способы устранения ошибок в стадии пред­ варительного следствия. М., 1990. С. 10—15.

85

и организованной преступности, широким использованием в преступной деятельности оружия и технических средств, распространенностью насилия по отношению к участникам уголовного судопроизводства»1.

Рост и усложнение структуры преступности, много­ кратное повышение профессионализма, технической осна­ щенности, вооруженности преступников и их сообществ не получили адекватной реакции со стороны государства.

Более того, недопустимое с профессиональной точки зрения несоответствие служебного и бытового, материаль­ но-технического и кадрового обеспечения правоохранитель­ ных органов с многократно усложнившимися условиями труда повлекли неизбежные при таком положении отрица­ тельные результаты борьбы с преступностью. Эти просчеты и неудачи, сопровождающиеся несбалансированной, часто несправедливой, огульной критикой в средствах массовой информации, привели к потере престижности работы в пра­ воохранительных органах, что не только заметно ослабило приток в органы талантливых молодых специалистов, но и спровоцировало массовый уход опытных квалифицирован­ ных кадров в другие отрасли, замещение их работниками без опыта работы и необходимых специальных знаний, осо­ бенно в следственном аппарате органов внутренних дел.

Нарушилась преемственность поколений практических работников, а вместе с ней почти иссяк и наиболее эффек­ тивный способ обучения менее опытных более опытными профессионалами в процессе повседневной практической деятельности. Это привело к ослаблению и даже утрате профессиональных традиций, воспитывающих уважение к закону, правам и интересам, добросовестное отношение к исполнению служебного долга и профессиональную гордость, настойчивость в достижении поставленной цели и иные не­ обходимые для надлежащей эффективной работы профес­ сиональные качества.

Из-за многочисленных вакансий и преобладания ма­ лоопытных незрелых работников сократился, а в некоторых местах и вовсе иссяк резерв для выдвижения на руководя­ щие должности, многие из которых оказались занятыми по этой причине неподготовленными работниками либо пен-

1 Соловьев А. Б., Токарева М. Е., Халиулин А, Г., Якубович Н. А. За­ конность в досудебных стадиях уголовного процесса России. М.— Кемерово, 1997. С. 143.

86

сионерами, мало заинтересованными в работе на перспек­ тиву.

В то же время нельзя признать положительной дея­ тельность самих правоохранительных органов в целом.

Так, в Красноярском крае за 1997 г. за должностные преступления привлечено к уголовной ответственности 11 работников правоохранительных органов, что составляет 18% от числа привлеченных к ответственности коррумпированных лиц.

Статистические данные прокуратуры Красноярского края отмечают устойчивую тенденцию роста количества жа­ лоб граждан на действия и решения следователей (1995 г. — 218 жалоб, 1996 г. — 269,1997 г. — 291).

Увеличилось количество удовлетворенных жалоб (в 1995 г. — практически каждая девятая, в 1996 г. — каждая восьмая, в 1997 г. — каждая пятая).

Состояние законности в деятельности органов дозна­ ния и предварительного следствия Средне-Сибирского ре­ гиона соответствует в основном и российской тенденции. Так, если в 1996 г. прокуроры разрешили около 234 тысяч жалоб по вопросам следствия и дознания и почти 50 840 из них удовлетворили (21,7%), то в 1997 г. обоснованными были признаны 60 676 жалоб, или свыше 23%.

Особую тревогу вызывает рост количества жалоб, в том числе удовлетворенных, на применение незаконных методов расследования. В 1996 г. их было 6 368, в том числе 416 (6,5%) удовлетворенных. В 1997 г. соответственно 6 661 жалоба при увеличении удовлетворения жалоб до 7,5%.

В 1997 г. за порочащие поступки из органов прокура­ туры уволены 28 следователей. В том же году возбуждены уголовные дела в отношении 54 работников прокуратуры, подозреваемых и обвиняемых во взяточничестве, зло­

употреблении служебным положением, бытовых преступле­ ниях1.

Таковы в общих чертах криминальный фон современ­ ного состояния общественных отношений в России и обоб­ щенная характеристика правоохранительной системы наше­ го государства, обусловливающие наличие в уголовном су­ допроизводстве следственных ошибок и причин, их порож­ дающих.

1Состояние законности в Российской Федерации (1996—1997 годы). М., 1998. С. 71-72.

87

Следственные ошибки в деятельности органов дозна­ ния и следователей объясняются целым комплексом обстоя­ тельств, без выяснения и нейтрализации которых нельзя надеяться на серьезное улучшение качества и повышение эффективности предварительного расследования.

Многоуровневый подход к анализу причин следствен­ ных ошибок предполагает, прежде всего, рассмотреть их первый уровень — непосредственные причины следственных ошибок, которые характеризуют недостатки в изученных нами уголовных делах.

1. Непроведение или ненадлежащее проведение след­ ственных или иных процессуальных действий.

Данная ошибка отмечена нами в 94 уголовных делах, содержащих следственные ошибки.

Чаще всего следователи не проводят всех необходи­ мых по делу судебных экспертиз (в 43% случаев ошибок по исследованным нами делам), не приобщают к делу необхо­ димые вещественные доказательства и документы (26% оши­ бок), не проверяют показания на месте (13% ошибок). Ненадлежащим образом проводятся следователями осмотры места происшествия (54% ошибок), первоначальные допро­ сы подозреваемых (31% ошибок) и свидетелей (24% оши­ бок).

2. Существенные недостатки в планировании, органи­ зации расследования уголовных дел, в выдвижении и провер­ ке версий.

В ходе исследования в 56% случаев следственных оши­ бок мы встретили указанные недостатки. По значительному количеству уголовных дел ход расследования представлен следующей картиной: «поверхностные, лишенные логичес­ кой связи, непоследовательные первоначальные действия; порой своего рода штурмовщина, когда в течение дня про­ токолы допросов составляют одновременно несколько сле­ дователей и работников дознания, порой неоправданные паузы, когда в течение нескольких дней по делу ничего не предпринимается; противоречия, возникающие в материа­ лах дела, своевременно не устраняются; свидетели, явно необходимые в первый же день, допрашиваются гораздо позже, когда они уже многого не помнят и т.д.

Встречается и другое. В результате энергичных первоначальных следственных действий или благодаря стечению обстоятельств быстро обнаружен подозреваемый. Казалось; бы, следствие на прямом пути к истине. Но тут расследова-

88

ние утрачивает темп и активность, с большим интервалом выполняются третьестепенные следственные действия.

И вот обвиняемый свои показания изменяет, появля­ ются свидетели, подтверждающие алиби, всплывают вер­ сии, ранее не учтенные, а теперь уже не поддающиеся про­ верке, и путь расследования, сначала казавшийся таким на­ дежным, превращается в трясину.

Причина подобных осложнений и неудач в недостат­ ках планирования и организации расследования»1.

Часто следователи, особенно по так называемым не­ сложным делам, предпочитают не составлять планов след­ ственно-оперативных мероприятий с выдвижением для про­ верки соответствующих версий, планов расследования, пла­ нов проведения отдельных следственных действий.

Чтобы организационно обеспечить надлежащее пла­ нирование расследования уголовных дел, есть необходимость на ведомственном уровне ввести практику ведения следова­ телем для служебного пользования следственного производ­ ства по каждому уголовному делу по аналогии с надзорным производством прокурора, надзирающего за расследовани­ ем уголовного дела.

В таком следственном производстве как раз и сосредо­ точивались бы планы следственно-розыскных мероприятий, планы расследования преступления, планы проведения от­ дельных следственных действий, протоколы оперативных совещаний по расследуемому делу, другие материалы, со­ держащие служебную тайну, и материалы организационно­ го характера, которые не имеют прямого отношения к рас­ следуемому делу.

Наличие следственного производства по делу сделало бы ведомственный контроль и прокурорский надзор за его расследованием и дознанием более действенным и эффек­ тивным, способствовало бы предупреждению и своевремен­ ному устранению следственных ошибок.

3. Неправильная оценка собранных по делу доказа­ тельств.

Ученые НИИ Генеральной прокуратуры РФ в своих исследованиях в 1980-е годы обращали внимание на то, что «наиболее часто встречающейся ошибкой в оценке доказа­ тельств, свойственной более чем половине изученных дел,

1 Ларин А. М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М.: Юрид. лит., 1970. С. 57—58.

89

является то, что в основу выводов по делу кладется недо­ статочная совокупность доказательств. В каждом третьем случае допускалась недооценка показаний обвиняемого, отрицав­ шего свою вину, и эти показания должным образом не проверялись. В каждом четвертом случае следователи безмо­ тивно отвергали доказательства, противоречащие избранной ими версии, в каждом третьем — выводы следствия проти­ воречили имеющимся в деле доказательствам либо были внутренне противоречивы»1.

Проведенное нами исследование уголовных дел в Сред­ не-Сибирском регионе в 1990-е годы показало аналогич­ ную картину в оценке следователем собранных по делу до­ казательств.

Причины второго уровня определяются прежде всего условиями деятельности следователей и носят объективный либо субъективный характер.

Субъективные, относящиеся к личности следователя причины напрямую связаны со следственной ошибкой. Объективные же причины связаны со следственной ошиб­ кой опосредованно через следователя, который в ряде слу­ чаев может нейтрализовать отрицательное влияние этих фак­ торов и не допустить, чтобы они превратились в причину следственных ошибок.

Изучение уголовных дел, содержащих следственные ошибки, показало, что в качестве наиболее распространен­ ных причин следственных ошибок объективного характера

встречаются следующие:

1. Нахождение в производстве у следователей одно­ временно значительного количества уголовных дел.

Так, в 1997 г. в среднем ежемесячно в производстве следователей районных прокуратур г. Красноярска находи­ лось 14 уголовных дел, у следователей РОВД (РУВД) г. Красноярска — 31 уголовное дело.

Перегрузка следователей не замедлила сказаться на качестве расследованных ими дел: за 1997 г. следователи рай­ онных прокуратур и следователи РОВД (РУВД) г. Красно­ ярска получили на дополнительное расследование в среднем от прокуроров 4 и 11 дел соответственно, из судов — 6 и 14 дел.

1 Соловьев А. Б., Токарева М. Е., Халиулин А. Г., Якубович Н. А. За­ конность в досудебных стадиях уголовного процесса России. М.— Кемерово, 1997. С. 147.

90

2.Неблагоприятная нравственно-психологическая ат­ мосфера в коллективе прокуратуры иди в отделе (управле­ нии) внутренних дел, отсутствие деловой взаимопомощи.

3.Сложности, возникающие с вызовом свидетелей, назначением и проведением экспертиз, ревизий, их оплатой. Неудовлетворительные условия для работы (сложности с транспортом, бумагами, бланками, кабинетами и др.), сла­ бая научная организация труда следователя.

4.Неисполнительность в работе сотрудников милиции, низкое качество исполнения ими отдельных поручений следо­ вателей, отсутствие необходимого взаимодействия в работе со следователями.

5.Недостаточный со стороны начальника следствен­ ного подразделения ведомственный контроль за организаци­ ей и ходом расследования уголовных дел.

6.Упущения в прокурорском надзоре за исполнением за­ конов при расследовании преступлений.

Мы также вынуждены констатировать, что свыше 90% всех объективных причин следственных ошибок связаны с недостатками и упущениями в организации и осуществле­ нии прокурорского надзора и ведомственного контроля за ходом расследования уголовных дел.

Учитывая значимость прокурорского надзора, ведом­ ственного, а также судебного контроля в выявлении, устра­ нении и предупреждении следственных ошибок, мы рас­ смотрим данные вопросы во второй главе.

Результаты исследований показывают, что влияние причин объективного характера на следственные ошибки меньше, чем влияние причин субъективного характера, так как в большинстве случаев следователям, несмотря ни на что, удается преодолеть неблагоприятные условия работы и не допускать, чтобы эти условия превращались в причины следственных ошибок.

Таким образом, «основными причинами следствен­ ных ошибок являются обстоятельства, относящиеся к лич­ ности следователя. Именно в их устранении кроются… глав­ ные резервы повышения эффективности работы сле­ дователей»1 .

К субъективным причинам следственных ошибок мы относим следующие:

1 Соловьев А. Б., Токарева М. Е., ХалиулинА. Г., Якубович Н. А. За­ конность в досудебных стадиях уголовного процесса России. М. — Кемерово, 1997. С. 151-152.

91

1. Отсутствие у следователей необходимых професси­ ональных познаний и навыков в работе.

Чтобы объективно подтвердить существенность дан­ ной причины, покажем на примере следственных аппаратов МВД России и УВД Красноярского края их качественный состав.

Качественный состав следственных кадров МВД РФ в сравнении на 1.01.1992 г. и 1.01.97 г.

Доля следователей, имеющих высшее образование, падает: с 81,6% до 67,5%.

Снижается количество следователей, имеющих выс­ шее юридическое образование: с 78,1% до 45,4%.

Растет доля следователей со средним специальным образованием: с 14,0% до 24,5%.

Растет доля следователей со средним юридическим образованием: с 11,3% до 17,4%.

Растет доля следователей со средним общим образова­ нием: с 3,6% до 8,0%.

Количество следователей, прослуживших менее года, увеличилось: с 1,4% до 8,6%’.

СВЕДЕНИЯ, характеризующие состав следственного аппарата УВД администрации Красноярского края

Рассматриваемые позиции

1996

1997

1

2

3

Всего по штату

1190 (100%)

1176 (100%)

Некомплект

21(1,8)

19(1,6)

Всего с высшим образова­

609 (52,1)

538 (46,5)

нием

333 (28,5)

в том числе юристов

270 (23,3)

Всего со средним спец.

518 (44,3)

607 (52,5)

образованием

в том числе юристов

427 (36,5) 42

505 (43,6)

Со средним общим образова­

(3,6)

12(1,0)

нием

1 Сведения о составе кадров ОВД по должностной группе «На­ чальствующий состав следственных аппаратов МВД России за 1992-1997 гг.» М., 1998. С. 94.

92

Окончание таблицы

Всего обучается в вузах

50(4,3)

56 (4,8)

в том числе на последнем курсе

19(38,0)

28 (50,0)

Работает женщин

656 (56,1)

684(59,1)

В возрасте до 30 лет

582 (49,8)

646 (55,8)

31-45

443 (37,9)

375 (32,4)

46-50

137(11,7)7

128(11,1)

Свыше 51 года

(0,6)

8(0,7)

Работают в следствии до 1 года

162 (13,9)

188(16,3)

1—3 лет

516(44,1)

314(27,1)

3—10 лет

392 (33,5)

540 (46,7)

10 лет и более

99 (8,5) 7

115(9,9)

Имеют общую выслугу

2(6,2)

75 (6,5)

более 20 лет

Вновь принято всего

107(9,2)

159(13,7)

в том числе из высших школ МВД

6

43

из средних школ МВД

20

23

из других служб

26 (24,3)

24(15,1)

из гражданских вузов

1

7

Всего убыло

163(13,9)

191 (16,5)

в том числе уволено

119(10,2)

116(10,0)

из них по отрицательным моти­

14

9

вам переведено в другие службы

44(3,8)

75(6,5)

Наказано всего

109(9,3)

86 (7,4)

Поощрено всего

53

40

Это наиболее распространенная субъективная причи­ на следственных ошибок, обусловленная, прежде всего, се­ рьезными недостатками в организации учебы, подбора и расстановки кадров.

Учитывая значимость влияния этой причины на каче­ ство предварительного расследования, в дальнейшем мы проанализируем проблемы подбора.

2. Пренебрежительное отношение следователей к вы­ полнению предписаний уголовно-процессуального закона (стремление к процессуальному упрощенчеству).

Следователи, допустившие следственные ошибки, в большинстве случаев избирательно относились к требовани­ ям, содержащимся в нормах УТТК РСФСР, противопос­ тавляли соблюдение норм закона собственным понятиям целесообразности, делили процессуальные нормы на «важ­ ные», которые необходимо соблюдать, и «менее важные»,

93

выполнение которых необязательно. Сказанное в первую очередь относится к обеспечению прав и законных инте­ ресов участников процесса, соблюдению порядка производ­ ства следственных действий, проявляется в расширенном толковании оснований задержания, заключения под стра­ жу, привлечения к уголовной ответственности.

3. Обвинительный уклон, некритичность и самонаде­ янность следователей при принятии процессуальных реше­ нии, при оценке полученных доказательств.

Принадлежность следователей к ведомствам, ведущим борьбу с преступностью (Россия, к сожалению, не идет по пути создания института беспристрастных судебных следо­ вателей или единого независимого вневедомственного след­ ственного аппарата) объективно подчас ориентирует их на обвинительный уклон в следственной деятельности.

Обвинительный уклон, некритичность, самонадеян­ ность следователей являются или результатом их непрофес­ сионализма, или профессиональной деформации следовате­ ля.

Практика показывает, что появившаяся у следовате­ лей с длительным стажем работы по специальности профес­ сиональная деформация приводит порой к серьезным по своим последствиям нарушениям закона, привлечению к уголовной ответственности и длительному содержанию под стражей невиновных лиц.

4. Недобросовестное отношение следователей к вы­ полнению служебного долга в расчете на достижение резуль­ татов без выполнения необходимого объема работы по рас­ следуемому уголовному делу.

Стремление к нетворческому, непрофессиональному подходу в проведении расследования, желание наименьши­ ми усилиями достичь необходимого результата ввергает сле­ дователей на путь «облегченного» порядка расследования по стереотипу: «задержание—получение признательных пока­ зании (царицы доказательств) — закрепление этих показа­ ний.

«Такие следователи стараются избегать в целях пере­ страховки направления в суд дел, обвинение по которым построено на косвенных доказательствах. А ведь доказыва­ ние с помощью улик всегда считалось высшим проявлени­ ем следственного мастерства»1.

1 Шейфер С. А, Лазарева В. А, Исмакаев Л. П. Следственные ошибки и их причины. // Проблемы дальнейшего укрепления социалис­ тической законности при расследовании преступлений органа­ ми внутренних дел. Киев, 1988. С. 110.

94

Процессуальные решения по этим уголовным делам принимаются на основе неполного и внутренне противоре­ чивого доказательственного материала, для «закрепления» признаний используются повторные допросы с их аудиовидеозаписью, в присутствии понятых, очные ставки при от­ сутствии видимых противоречий в показаниях, «выводка на место» (т.е. проверка показаний на месте, не выходящих за рамки проведенного ранее допроса) и т.д.

Свою недобросовестность следователи пытаются оп­ равдать отдачей ими приоритета раскрытию преступления, действуя по принципу: «цель оправдывает средства». Такие следователи находят себе «объективные» оправдания и на­ правляют в суд дела с пробелами в исследовании обстоя­ тельств преступления с расчетом на то, что недостатки след­ ствия будут восполнены судом. Без преодоления такого рода негативных установок в сознании часта следователей нельзя серьезно рассчитывать на сокращение числа следственных ошибок.

Причинами третьего уровня — обобщенными факто­ рами, своего рода «причинами причин», которые характери­ зуют условия деятельности следственных аппаратов в це­ лом, являются:

1) дефекты правового и нравственного сознания сле­ дователя, определяющие неправильное отношение к работе.

Исследования показывают, что в правовом и нрав­ ственном сознании части следователей имеются дефекты, вызванные недопониманием своей роли и ответственности вершителя судеб людей, что отрицательно сказывается на результатах расследования уголовных дел;

2)недостатки в подготовке следственных кадров и в организации повышения их профессионального мастерства;

3)недостатки в реагировании руководства следствен­ ных аппаратов на следственные ошибки и иные нарушения законности.

Чтобы устранить эти причины, необходимо пересмот­ реть многие вопросы, связанные с подбором, подготовкой, расстановкой и воспитанием следственных кадров, своевре­ менным выявлением в их среде коррумпированных и мо­ рально неустойчивых лиц с целью освобождения от них.

Профессия прокурора и следователя предъявляет по­ вышенные требования к личностным характеристикам их психологических и моральных качеств. Антисоциальные ус­ тановки личности, направленные на удовлетворение эгоис-

95

тических потребностей, психологическая неуравновешен­ ность, неконтролируемое поведение, злоупотребление ал­ коголем негативно отражается на состоянии морально-пси­ хологического климата в коллективах прокуратур, на слу­ жебной дисциплине и результатах труда, способствует совершению порочащих поступков, несовместимых со служ­ бой в органах прокуратуры, вплоть до преступлений1.

К сожалению, на должности прокуроров и следовате­ лей назначают людей, далеко не всегда соответствующих по личным качествам необходимым для работы требованиям. Показателен в этом плане помещенный в краевой газете «Красноярский рабочий» ответ прокуратуры Красноярского края о факте изнасилования несовершеннолетней, совер­ шенном в 1998 г. прокурором одного из районов края.

«Прокуратура края в ходе расследования факта о на­ сильственных действиях в отношении гражданки Л. пришла к выводу о причастности к этому прокурора района К. В настоящее время он отстранен от должности, арестован и находится в следственном изоляторе. Уголовное дело по это­ му факту принято к производству и расследуется начальни­ ком отдела по расследованию особо важных дел прокурату­ ры края»2.

Представляются обоснованными поступающие от ру­ ководителей прокуратур субъектов Федерации предложения, согласно которым приему на работу в органы прокуратуры, прежде всего на должности следователей, должна предше­ ствовать тщательная проверка деловых и личностных ка­ честв претендентов, в том числе с применением специаль­ ных психологических тестов. Совпадают с выводами по ре­ зультатам исследований и предложения прокуроров о том, чтобы на должности городских и районных прокуроров, а также прокуроров, осуществляющих надзор за исполнением законов органами дознания, следователями, работниками оперативно-розыскных подразделений, назначали лиц со стажем следственной работы. Наряду с другими реализация этих предложений явится важным условием обеспечения за­ конности расследования преступлений.

В этой связи концепция подбора, расстановки, зак-

1 Куприянова В. И. Профилактическое значение решений в рабо­ те с кадрами в органах прокуратуры. // Вопросы теории управле­ ния в органах прокуратуры. М., 1997. С. 21.

2 Красноярский рабочий. 1998.14 апр.

96

репления и воспитания кадров органов прокуратуры осо­ бый упор делает на необходимость их укомплектования чес­ тными, бескорыстными людьми, в максимальной степени пригодными по своим внутренним убеждениям к правоох­ ранительной деятельности1.

Существенную помощь в решении данных задач мо­ жет оказать научно обоснованная система психологической оценки прокурорских работников и кандидатов на службу в органы прокуратуры. С 1991 г. подобная система начала со­ здаваться в управлении кадров Генеральной прокуратуры РФ. Профессионально-психологическому отбору работников прокуратуры посвящен целый ряд научных публикаций2.

Разработанная система психологической оценки, по­ мимо использования для психологической диагностики кан­ дидатов на руководящие должности органов прокуратуры, может помочь в решении следующих задач:

психологического отбора абитуриентов на специали­ зированные факультеты юридических вузов (с последую­ щим зачислением выпускников на службу в органы проку­ ратуры);

психологического отбора кандидатов на службу в орга­ ны прокуратуры (помимо выпускников специализирован­ ных вузов и факультетов);

психологической оценки кадрового резерва на выд­ вижение;

1Концепция подбора, расстановки, закрепления и воспитания кадров органов прокуратуры (кадровая политика). М., 1995. С. 13.

2Васильев В. Л., Мамачук И. И. Психологические аспекты форми­ рования личности следователя. // Преподавание юридической пси­ хологии и ее практическое применение в свете решений XXVI съезда КПСС. Тарту, 1986; Кроз М. В. Профессионально-психоло­ гический отбор прокурорских работников: разработки и перс­ пективы. // Проблемы совершенствования прокурорского над­ зора. М., 1997. С. 172; Кроз М. В., Романов В. В. Методическое руко­ водство по профессиональному психологическому отбору аби­ туриентов, поступающих на юридический факультет института. М., 1996; Кроз М. В., Романов В. В. Психологическая оценка руко­ водящих работников органов прокуратуры РФ. // Психологичес­ кий информационный бюллетень. 1995. № 8; Романов В. В, Кроз М.

В.Руководство по профессиональному психологическому отбору кандидатов на службу в органы прокуратуры РФ. М., 1994; Рома­ нов В.В., Кроз М.В. Психологическая оценка при профессиональ­ ном отборе кадров для прокуратуры (современное состояние и перспективы). // Вопросы психологии. 1994. № 3.

психологической оценки прокурорских работников при проведении аттестации кадров.

Кроме общей профессиограммы и психограммы про- курорско-следственной деятельности от ученых настоятель­ но требуется получить разработанные профессиограммы по конкретным специальностям прокурорских работников с учетом специфики профессиональной деятельности по каж­ дой специализации (например, военного прокурора, следо­ вателя по особо важным делам и т.д.).

Психологическая оценка прокурорских работников может быть эффективно использована для решения широ­ кого круга задач по совершенствованию кадровой политики в органах прокуратуры. Это подчеркнуто и в Приказе Гене­ рального прокурора РФ № 66 от 11 ноября 1996 г. «Об основных направлениях работы с кадрами в органах проку­ ратуры Российской Федерации».

Вполне допустимо высказать предложение о том, что­ бы при принятии на службу в органы прокуратуры канди­ дату давались бы одна-две письменные рекомендации прак­ тических работников или его преподавателей из вуза. Мо­ ральная ответственность и общепризнанный авторитет лиц, дающих такие рекомендации, способствовали бы чистоте рядов прокурорско-следственных работников.

ВФСБ, МВД, ФСНП, ГТК, СВР и в ряде других структур действуют соответствующие подразделения собствен­ ной безопасности, наделенные Законом РФ «Об оператив­ но-розыскной деятельности» полномочиями по проведению оперативно-розыскных мероприятий в целях обеспечения безопасности указанных органов.

Впрокуратуре РФ с 1999 г. начинает создаваться сис­

тема обеспечения собственной безопасности, потребность в которой обосновывалась не раз1.

Высказанные предложения по улучшению работы с кадрами органов прокуратуры вполне приемлемы и для ра­ боты с кадрами следователей иных структур.

Продолжая рассматривать причины следственных оши­ бок, относящихся к деятельности следственных аппаратов, необходимо отметить еще две:

1Пашков А. Н. Органы прокуратуры как объект собственной бе­ зопасности и субъект ее обеспечения (проблемно-управленчес­ кий аспект). // Вопросы теории управления в органах прокурату­ ры. М., 1997. С. 40.

98

4) недостатки в оценке и стимулировании труда следо­ вателей: невысокий уровень оплаты их труда, задержки в выплате зарплаты, вызывающая критику система показате­ лей работы следователей и т.п.;

5) несовершенство в организации работы следствен­ ных органов и нормативной базы их деятельности.

Влияние факторов (причин третьего уровня) на след­ ственные ошибки происходит опосредованно — через при­ чины второго и первого уровней. Это позволяет определить среди них те, которые в решающей мере влияют на след­ ственные ошибки.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. В чем Вы видите коренное различие между след­ ственной ошибкой и преступлением следователя, совершен­ ным им с неиспользванием своего служебного положения?

2.Какова взаимосвязь между следственной ошибкой и незаконными методами ведения предварительного рассле­ дования? Как процессуально и организационно можно мак­ симально локализовать применение в ходе расследования преступлений незаконных методов?

3.Почему, на Ваш взгляд, пробелы предварительного расследования качественно преобладают в структуре след­ ственных ошибок?

4.Какие пути уменьшения числа следственных оши­ бок Вы видите помимо тех, которые рассмотрел автор про­ веденного исследования?

Глава II

ВЫЯВЛЕНИЕ,

УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ОШИБОК В ДОСУДЕБНЫХ

СТАДИЯХ УГОЛОВ­ НОГО ПРОЦЕССА

2.1. ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ВЫЯВЛЕНИЯ, УСТРАНЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ОШИБОК В ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

В основе уголовного процесса России, как и любого другого правового государства, лежит принцип законности. С ним согласуются цели и задачи уголовного судопроизвод­ ства, все другие принципы, все институты этой отрасли права. Он распространяется на все стадии уголовного про­ цесса, в том числе и досудебные. Действия и решения орга­ нов и должностных лиц, ведущих процесс, детально регла­ ментированы законом и должны полностью соответствовать ему.

«Придание законности статуса основополагающего принципа строго ограничивает уголовно-процессуальную деятельность установленными законом рамками, обеспечи­ вает ее направленность на достижение сформулированных в законе задач: быстрого и полного раскрытия преступления, изобличения виновных, их справедливого наказания.

Не менее важна и другая сторона значения принципа законности в уголовном процессе: обеспечение прав, сво­ бод, законных интересов человека и гражданина, потерпев-

100

шего от преступления, подозреваемого, обвиняемого, лю­ бого другого лица, попавшего в сферу уголовного судопро­ изводства. Особую актуальность в законотворческой и законоприменительной деятельности она приобрела с провозг­ лашением Конституцией РФ 1993 г. человека, его прав и свобод высшей ценностью, а соблюдение, защиту этих прав и свобод — обязанностью государства. Защите прав и свобод человека и гражданина на предварительном следствии и в суде посвящены многие нормы подписанных Россией меж­ дународных правовых актов, в том числе правовых актов Совета Европы, в соответствии с которыми приводится сей­ час наше законодательство»1.

Неуклонное соблюдение следователями требований принципа законности позволяет избегать значительного ко­ личества допускаемых при расследовании уголовных дел след­ ственных ошибок.

Последовательное осуществление принципа законно­ сти — необходимое условие правильной корректировки за­ конодательного регулирования порядка расследования в го­ товящемся УПК РФ, а также принятия обоснованных уп­ равленческих решений в сфере правоприменительной дея­ тельности соответствующих государственных органов.

Повышение эффективности расследования преступ­ лений зависит преимущественно от качества правопримени­ тельной деятельности и прежде всего обусловлено профес­ сиональным уровнем и добросовестностью работников ор­ ганов дознания и следователей. Однако важная роль в этом принадлежит также совершенствованию законодательной регламентации предварительного расследования.

Правовые основы выявления, устранения и предуп­ реждения следственных ошибок в досудебных стадиях уго­ ловного процесса как раз и состоят из предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством правовых про­ цедур эффективной регламентации процесса расследования уголовных дел.

Существует настоятельная необходимость решения ряда вопросов законодательного характера в новом проекте УПК РФ.

На количестве допускаемых следственных ошибок, на

1 Токарева М. Е. Современные проблемы законности и проку­ рорский надзор в досудебных стадиях уголовного процесса: Автореф. дис… д-ра юрид. наук М., 1997. С. 18.

101

эффективности предварительного расследования, безуслов­ но, сказались бы реформации в дифференциации форм рас­

следования.

Рост числа заказных убийств, преступлений, совер­ шенных бандами и иными организованными преступными группировками, убийств, совершенных маньяками, захва­ ты заложников и беспрецедентные требования выкупа за них, террористические акты, немыслимые финансовые ма­ хинации и коррумпированность в органах государственной власти и управления, массовые беспорядки с явно полити­ ческим оттенком, годами раскрываемые убийства священ­ нослужителя Александра Меня, телеведущего Владислава Листьева, журналиста Дмитрия Холодова, депутата Галины Старовойтовой и многих-многих других позволяют прин­ ципиально ставить вопрос о специальном порядке расследо­

вания особо тяжких преступлений.

Трехлетняя практика действия Указа Президента Рос­ сийской Федерации от 14 июня 1994 г. № 1226 «О нео­ тложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности» показала оп­ равданность экстраординарных мер в борьбе с преступнос­ тью в ее самых опасных проявлениях. По мнению ряда ученых, в частности Н. А. Якубович, «некоторое отступле­ ние в данном случае от принципа законности оправдано во имя цели защиты жизни, здоровья и имущественных ин­ тересов граждан, обеспечения безопасности общества и го­ сударства, имеющих по шкале социальных ценностей при­ оритетное значение. Исходя из этого, представляется необ­ ходимым предусмотренные Указом ограничения прав и сво­ бод подозреваемых в совершении особо тяжких преступле­ ний законодательно закрепить не только применительно к бандитизму (ст. 209 УПК РФ), но и к таким преступлениям, как убийство, совершенное по найму, а равно сопряжен­ ное с разбоем, вымогательством или бандитизмом (п. 3 ст. 105 УК); похищение человека (ст. 126 УК); терроризм (ст. 205 УК)»1.

Поддерживая позицию Н. А. Якубович, мы полагаем, что для надлежащего обеспечения раскрытия и расследова-

1 Соловьев А. Б., Токарева М. Е., Халиулин А. Г., Якубович Н. А За­ конность в досудебных стадиях уголовного процесса России. М.— Кемерово, 1997. С 117.

102

ния особо тяжких преступлений законодатель в проекте УПК РФ должен в изъятие из общей процедуры расследования предусмотреть:

а) особую подследственность таких дел, мы полагаем, что расследование подобных преступлений необходимо по­ ручать смешанной следственно-оперативной группе из чис­ ла «элитных» подразделений прокуратуры, МВД, ФСБ, ФСНП;

б) особое оперативное обеспечение расследования та­ ких дел, позволяющее расширить возможности по исполь­ зованию в качестве доказательств виновности лиц результа­ тов оперативно-розыскной деятельности;

в) особый порядок получения в процессе доказывания показаний потерпевших и свидетелей, позволяющий исклю­ чать какое-либо воздействие со стороны обвиняемого и его окружения на данных участников;

г) возможность проведения до возбуждения уголовного дела определенных экспертиз (судебно-медицинских, судеб- но-криминалистических и др.), результаты которых в даль­ нейшем могли бы быть использованы как доказательства;

д) возможность задержания по подозрению в соверше­ нии преступления на срок более 48 часов с уведомлением судьи, который по опыту ряда зарубежных стран (США и др.) активно отслеживал бы результативность деятельности правоохранительных структур по сбору доказательств для предъявления задержанному лицу обвинения и устанавли­ вал бы сроки задержания (промежуточный, предельный, к примеру, до 15—30 суток).

Заслуживает поддержки предложение О. Д. Жука о со­ здании специализированной межрегиональной прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением законов органа­ ми, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и предварительное расследование дел о преступлениях, совер­ шенных членами организованных преступных формирований. «Сотрудники этой прокуратуры поддерживали бы обвинение в судах по таким делам. Наряду с созданием специализиро­ ванного следственного аппарата решение вышеуказанного вопроса в значительной степени улучшило бы возможности

оперативных служб в борьбе с организованной преступнос­ тью»1 .

1 Жук О. Д. Особенности возбуждения уголовных дел о преступ­ лениях, совершенных организованными преступными форми­ рованиями. Томск Изд-во Томск, ун-та, 1998. С. 17.

103

Жесткий прессинг со стороны виновных лиц и их ок­ ружения, который испытывают в настоящее время потер­ певшие и свидетели по значительному количеству уголов­ ных дел (особенно по тяжким и особо тяжким преступле­ ниям), неминуемые в таких ситуациях отказы потерпев­ ших, свидетелей от дачи показаний, изменение показаний, вынужденная дача ложных показаний и, как следствие это­ го, «развал» расследуемого или расследованного и рас­ сматриваемого в суде уголовного дела, в число актуальных задач выдвигает быстрейшее принятие Закона РФ «О госу­ дарственной защите потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству», действие которого резко сократило бы количество следственных оши­ бок по уголовным делам1.

Укрепляя процессуальные гарантии и процедуры рас­ следования основной массы преступлений, особенно тяж­ ких, особо тяжких, необходимо разгрузить суды и следова­ телей от уголовного судопроизводства по нетяжким пре­ ступлениям за счет широкого применения упрощенных про­ изводств. Как правильно отметил П. Ф. Пашкевич, «сокра­ щенное производство — это обычная нормальная форма по малозначительным делам»2.

На наш взгляд, дифференциация форм расследования в уголовном судопроизводстве в сторону упрощения должна развиваться в новом проекте УПК РФ следующим образом:

1. Выделение из числа уголовно наказуемых деяний уголовных проступков, за которые могут быть применены все уголовные наказания, кроме лишения свободы.

Идеи оптимального решения проблемы о преступле­ ниях небольшой общественной опасности неоднократно под­ нимались учеными-юристами, в частности В. Курляндским и работавшими с ним учеными, которые разработали даже Кодекс уголовных проступков3.

1Напомним, что Закон РФ «О государственной защите потер­ певших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству» принят Государственной Думой 14 мая 1997 г., одобрен Советом Федерации 10 июня 1997 г., однако не был подписан президентом РФ.

2Пашкевич П. Ф. О процессуальной экономии в досудебных стади­ ях советского уголовного судопроизводства. // Проблемы совер­ шенствования советского законодательстваю / Тр. ВНИИСЗ. М., 1974. С160.

3Курляндский В. Преступление или проступок //Лит. газета. 1972, 17 мая; 1973. 31 янв., 9 мая, 4 июля.

104

Уголовные проступки, исходя из характера их обще­ ственной опасности, предусмотренных за них уголовных наказаний, а также судебной процедуры назначения такого наказания, были бы промежуточным видом правонарушений между административными правонарушениями и преступ­ лениями.

Именно для уголовных проступков была бы приме­ нима протокольная форма досудебной подготовки материа­ лов, которая, по справедливым оценкам С. Л. Лоня, решает следующие задачи:

1) приближение ответственности к моменту соверше­ ния преступления и повышение ее эффективности;

2)упрощение порядка производства по выделенной категории преступлений, усиление внимания администра­ тивных органов на них и повышение тем самым уровня неотвратимости наказания;

3)сокращение объема работы следственных органов;

4)соотносимость процессуальных затрат правоохра­ нительных органов и тяжести совершенных преступлений»1.

И, вне всякого сомнения, такие протоколы об уго­ ловных преступлениях рассматривать в судебном заседании должны мировые судьи.

Полагаем, что наш подход к протокольному произ­ водству в определенной степени совпадает с позицией А. Б. Соловьева и М. Е. Токаревой, отмечающих, что в проекте УПК РФ «упразднение протокольной формы представляется вполне оправданным. В сравнении с иными формами расследования (предварительное следствие и дознание, как самостоятельная форма расследования) протокольная фор­ ма значительно хуже обеспечивала полноту, всесторонность и объективность расследования, а также права и законные интересы участников процесса»2.

В определенной степени наша позиция и позиция ука­ занных ученых совпадают в том, что протокольная форма досудебной подготовки материалов не является и не должна являться формой расследования преступлений. Мы за сохра-

1Лонь С. Л. Протокольное производство в уголовном процессе. Томск, 1996. С. 17-18.

2Соловьев А. Б., Токарева М. Е.,Дугин А. Т. Прокурорский надзор и судебный контроль при расследовании преступлений. // Правовне формы и эффективность доказывания по уголовным делам. Тольятти, 1994. С. 39.

105

нение протокольной формы, однако при условии выделе­ ния из числа преступлений уголовных проступков с опре­ деленной санкцией наказания, о которой мы упоминали выше. Тем более, что проведенное нами изучение уголовных дел, рассмотренных судами по протоколам, свидетельствует о минимальном количестве ошибок, которые послужили поводом для возвращения их на дополнительное расследо­ вание.

2. Введение новой формы дознания по делам, произ­ водство предварительного следствия по которым не обяза­ тельно.

Данная новация предусмотрена в проекте УПК РФ, полностью нами поддерживается, и ее следует расценивать в качестве альтернативы протокольной форме. Поскольку здесь предусмотрено больше гарантий установления истины по делу и более полно обеспечиваются права личности, но­ вая форма дознания представляется оправданной и удачной.

Такое нововведение оправданно еще и потому, что отражает то различие, которое должно существовать между дознанием и предварительным следствием и которого, к сожалению, нет в действующем УПК РСФСР. Несмотря на общую направленность на решение задач уголовного судопроизводства, дознание и предварительное следствие достаточно самостоятельные правовые институты и виды процессуальной деятельности, о чем свидетельствуют их цели. Представляется обоснованной позиция Следственного коми­ тета МВД РФ о нецелесообразности ведения предваритель­ ного следствия по единой процессуальной процедуре как следователями, так и органами дознания, что предусмотре­ но проектом УПК РФ. Такое предложение соответствует со­ держащемуся в уголовном процессе функциональному прин­ ципу, в соответствии с которым основной функцией следо­ вателей является расследование преступлений, а органов дознания—розыскная и оперативно-розыскная работа. Орга­ ны дознания должны сосредоточить свои усилия на раскры­ тии, а не на расследовании преступлений. А если они уча­ ствуют в расследовании, то должны выполнять неотложные следственные действия по делам, по которым обязательно производство предварительного следствия, а также прово­ дить дознание в измененной проектом УПК РФ форме.

Мы полагаем, что в проекте УПК РФ правильно от­ ражены процессуальные изменения процедуры предлагае­ мого самостоятельного дознания по уголовным делам: срок

106

дознания до 10 суток и продлевается прокурором до 20 су­ ток; уголовное дело возбуждается в отношении лица; про­ изводятся следственные действия; обвинение не предъявля­ ется, вместо него составляется постановление, которым лицо признается обвиняемым и в отношении его при направле­ нии дела в суд может быть избрана мера пресечения; защит­ ник допускается с момента ознакомления с делом; потер­ певший знакомится с материалами дела; предусмотрена воз­ можность проведения по этим делам предварительного след­ ствия. Такое дознание предполагается проводить по 49 со­ ставам, причем сюда полностью отнесены все те составы ст. 414 УПК РСФСР, по которым сейчас производство осу­ ществляется в протокольной форме.

Говоря о дознании, нельзя не остановиться на пред­ ложениях МВД, звучащих при обсуждении проекта УПК РФ: расследование по неочевидным преступлениям до уста­ новления личности обвиняемого должно вестись органом дознания, а не следователем. И лишь после раскрытия пре­ ступления дело должно быть передано для дальнейшего рас­ следования следователю.

Полагаем, что такие предложения не будут выдержи­ вать никакой критики, по крайней мере, до тех пор, пока профессиональный, образовательный уровень кадров орга­ нов дознания хотя бы сравняется с профессиональным, об­ разовательным уровнем следователей правоохранительных ведомств.

3. Сокращения числа следственных ошибок можно до­ стичь за счет широкого применения на стадии предваритель­ ного расследования института прекращения уголовных дел.

Ведь не секрет, что суды в настоящее время перегру­ жены уголовными делами, рассматривают их с большими нарушениями процессуальных сроков, что за прошествием времени подчас искусственно порождает ситуации с по­ явлением следственных ошибок (изменение показаний уча­ стниками процесса, забывание существенных деталей про­ исшедшего события и т.д.).

Очевидно и то, что на практике довольно широко распространен взгляд на расследование прекращаемых дел как на второстепенную работу, и господствующим показа­ телем в оценке труда следователей признается количество дел, направленных в суд с обвинительным заключением.

На самом деле принципиальных различий между теми и другими уголовными делами нет и не должно быть.

107

Правильное освобождение лиц от уголовной ответ­ ственности не противоречит целям и задачам уголовного судопроизводства.

Прекращение уголовных дел по нереабилитирующим основаниям ни в коей мере не нарушает положений Кон­ ституции РФ о том, что правосудие в Российской Федера­ ции осуществляется только судом (ч. 1 ст. 118) и что каж­ дый обвиняемый в совершении преступления считается не­ виновным, пока его виновность не будет доказана в пре­ дусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда (ч. 1 ст. 49). При прекращении уголовных дел по нереабилитирующим основаниям уголовно-процессуальным законом установлен целый ряд гарантий прав личности:

1. Согласие лица, совершившего общественно опасное деяние, на прекращение уголовного преследования, что рав­ носильно добровольному признанию своей вины перед го­ сударством и обществом.

2.Отсутствие возражений на прекращение дела со сто­ роны потерпевшего, что равносильно отказу от судебной процедуры разрешения правового спора.

3.Особые условия для прекращения дела:

лицо впервые совершило нетяжкое преступление;

изменилась обстановка, и лицо или совершенное им деяние перестали быть общественно-опасными (ст. 6 УПК);

лицо, совершившее общественно опасное деяние, деятельно раскаивается (ст. 7 УПК);

признание того, что исправление несовершеннолет­ него, совершившего общественно опасное деяние, может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 8 УПК);

лицо, совершившее общественно опасное деяние, примирилось с потерпевшим и загладило причиненный по­ терпевшему вред (ст. 9 УПК).

4.Необходимость получения согласия прокурора на прекращение уголовного дела.

5.Возможность для заинтересованных лиц обжаловать прекращение дела прокурору или в суд (ч. 5 ст. 209 УПК).

Полагаем важным закрепить в УПК положение об обязательном ознакомлении лица, совершившего обществен­ но опасное деяние, со всеми материалами прекращаемого дела.

При данных гарантиях основная задача правосудия —

108

справедливое и законное разрешение правового спора в ин­ тересах личности, общества и государства может быть ус­ пешно разрешена и вне рамок судебного разбирательства, тем более что возможности судебного контроля за прекра­ щением уголовных дел и при необходимости процедура су­ дебного разбирательства дела наличествуют.

Действующий УПК РСФСР предоставляет следовате­ лю (ст. 208) и прокурору (ч. 1 п. 2 ст. 213) все возможности для прекращения уголовных дел на досудебных стадиях. Од­ нако, как видим по результатам наших исследований, же­ лание иметь в активе лучшие показатели в работе (количе­ ство дел, направленных в суд с обвинительным заключени­ ем) заставляет следователей, прокуроров направлять в суд наибольшее количество дел, в том числе и те, которые вполне разумно и законно можно было бы прекратить по нереабилитирующим основаниям. Этот факт признали при интер­ вьюировании 83% опрошенных следователей и прокуроров, 68% из них откровенно ответили, что прекращают по осно­ ваниям, предусмотренным в ст. ст. 6—9 УПК РСФСР, лишь те дела, которые не имеют так называемой судебной перс­ пективы (т.е. из-за недостаточности доказательств могут быть возвращены на дополнительное расследование или по таким делам судом может быть поставлен оправдательный приго­ вор).

Изученная нами следственная практика показывает, что изменение обстановки, становление лица из обществен­ но опасного в необщественно неопасное происходит тогда, когда после совершения преступления виновное лицо при­ звано на действительную военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации; поступило после школы, проф­ техучилища на учебу в среднеспециальное, высшее учебное заведение и сменило место жительства; выехало на дальней­ шую учебу, работу на новое место жительства; уехало в длительную командировку, в экспедицию, в загранплавание и т.п.; покинуло пределы России; совершило после пре­ ступления общественно значимый положительный посту­ пок и т.д.

Так, К. открыто похитил из акционерного общества «Устьянское» трех поросят и был привлечен следователем Абанского РОВД к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 161 УК РФ. Спустя месяц после совершения преступления К. на реке Усолка во время весеннего ледохода спас двух подрос­ тков, упавших в воду с льдины. Следователь, с учетом

109

благородного поступка К., прекратил в отношении него уго­

ловное дело вследствие изменения обстановки1.

Институт деятельного раскаяния является некоторым подобием положительно зарекомендовавших себя «сделок о признании вины» («сделок с правосудием») в американс­ ком уголовном процессе2. Уголовный кодекс РФ при добро­ вольном отказе лица от доведения преступления до конца предусматривает освобождение его от уголовной ответствен­ ности (ст. 31). Кроме того, законодатель в десяти статьях УК РФ (ст.сг. 126, 204, 205, 206, 208, 223, 228, 275, 291, 307) специально оговорил условия освобождения лиц от уголовной ответственности при наличии содействия правосудию с их стороны. Полагаем, что «сделка с правосудием» при этих условиях, а также в иных подобных ситуациях (лицо дает ценную информацию о каких-либо готовящихся или совер­ шенных преступлениях, разыскиваемых преступниках, о совершенных им самим преступлениях и т.п.) закономерно требует поощрения такого поведения лица. Дело в отноше­ нии него должно быть прекращено, что будет способство­ вать меньшему количеству следственных ошибок по нему.

Изложенное выше позволяет высказать следующее:

прокуроры, начальники следственных отделов долж­ ны быть более требовательны к качеству расследования пре­ кращенных дел, так как в них в значительном количестве случаев содержатся следственные ошибки,

в ведомственные показатели эффективности работы следователя необходимо внести корректировки, позволяю­ щие основным показателем считать количество расследован­ ных дел.

Мы полагаем, что Генеральная прокуратура, МВД Российской Федерации должны сориентировать правопри­ менительную практику на то, чтобы по уголовным делам приоритетно решался вопрос о возможности их прекраще­ ния по основаниям, предусмотренным ст. ст. 6—9 УПК РСФСР, и лишь при отсутствии таких возможностей дело направлялось в суд.

Следует признать, что российский уголовный про­ цесс достаточно заформализован. Опыт ряда зарубежных ев­ ропейских стран свидетельствует о том, что соблюдение прин­ ципа экономичности и рациональности уголовного судо-

1Архив Абанского РОВД Красноярского края. 1997. Депо № 44223119.

2УайнребЛ. Л. Отказ в правосудии. Уголовный процесс США. М: Юрид. лит., 1985.

110

производства, его оптимизация дают большой положитель­ ный эффект.

К примеру, в Швеции возбуждение уголовного дела, предъявление лицу обвинения, направление дела в суд во многом связаны с усмотрением прокурора с точки зрения целесообразности указанных процессуальных действий и наличествующих доказательств.

Если в России прекращение уголовных дел по нереабилитирующим основаниям строго регламентировано и труд­ но применимо на практике, то в Швеции предрешение об­ винения прокурором (что равносильно прекращению уго­ ловного преследования) — распространенное явление. Там считают, что лучше не вовлекать людей в уголовный про­ цесс в тех случаях, когда нет надлежащих для судебного разбирательства доказательств, когда преступление малозна­ чительно или лицо, его совершившее, очень немного под­ вержено криминализации. Кроме того, считается, что в ус­ ловиях роста числа криминализированных деяний невозможно в финансовом и административном плане применить закон во всех случаях.

Поэтому прокуроры в Швеции ратуют за тенденцию растущей свободы их усмотрения в вопросах возбуждения уголовных дел, расследования этих дел и направления в суд.

Безусловно, предоставление прокурору большей сво­ боды в разрешении уголовных дел, без доведения их до судебного разбирательства, имеет свои отрицательные мо­ менты. Внешне подчас отказ прокурора от обвинения вос­ принимается правонарушителями как обычное предупреж­ дение.

В то же время прокурор — официальное лицо государ­ ства, и в этом качестве он в некотором смысле может от имени государства и наказывать, что ни в коей мере не признается за прокурором российским уголовно-процессу­ альным законом.

Шведский уголовный процесс предполагает как нео­ споримую истину то, что прокурор в своей деятельности руководствуется принципом объективности и служебный долг обязывает его принимать лишь справедливые решения (презумпция добросовестности прокурора).

Шведская система уголовного судопроизводства име­ ет интересную особенность, не свойственную российскому Уголовному процессу, однако могущую быть очень полез­ ной, если сделать попытку применить ее в нашей стране.

111

Прокурор в Швеции может выдать ордер на так называемое совместное взыскание штрафа.

Совместное взыскание штрафа устроено несложно. На основании полицейского сообщения прокурор устанавлива­ ет в письменной форме описание преступления, которое, как он с уверенностью считает, совершил подозреваемый, и назначает ему соответствующий штраф. Постановление прокурора доводится до сведения подозреваемого, который может в определенный срок выбрать между принятием пред­ ложения прокурора или отрицанием своей вины (оспарива­ нием суммы назначенного штрафа). Согласие лица с пред­ ложением прокурора о штрафе расценивается в шведском уголовном процессе как признание подозреваемым своей вины и назначенного показания.

Кроме основного вида наказания — штрафа — проку­ рор может предложить подозреваемому лицу также и допол­ нительную меру наказания — конфискацию имущества. По­ дозреваемый принимает все предлагаемые прокурором сан­ кции, если хочет избежать обвинения через суд.

Порядок совместного наказания не применяется, если не включает все правонарушения, совершенные подозрева­ емым лицом, а также если потерпевший намерен принести в суд частное требование о возмещении ему убытков от преступления или требует обвинения виновного лица через суд.

Детально процедуру совместного наказания излагает Генеральный прокурор Швеции в своих инструкциях. Необ­ ходимо заметить, что суды Швеции не назначают штрафы ниже пределов тех, которые предусмотрены прокурорскими инструкциями, так как не хотят выглядеть в глазах населе­ ния снисходительными.

Недостатки системы совместного наказания — отсут­ ствие предварительного расследования, опасность, что не­ виновный скорее признает свою вину и согласится с пред­ ложением прокурора, чем рискнет быть участником судеб­ ного разбирательства, — компенсируются экономическими

идругими выгодами.

Вцелом эта система является для Швеции удачной, так как в органах прокуратуры работают высокопрофессио­ нальные, дисциплинированные, ориентированные на чело­ веческое отношение к людям кадры1.

1 Nils Jarebord. Essaus in Criminal Law Justus Forlag Juridiskei Koreningen in Yppsala. 1988; Criminal Justice Sistems in Europe: Sweden. Esoteborg, 1995.

112

В ходе проводимой в России реформы уголовно-про­ цессуального законодательства, исходя из положительного опыта деятельности прокуратуры Швеции, было бы полез­ ным расширить полномочия прокуроров России в решении вопросов о возбуждении уголовного дела или о его невоз­ буждении при малозначительности совершенного преступ­ ления, целесообразности или нецелесообразности процедур предварительного расследования и судебного разбиратель­ ства. В порядке эксперимента вполне возможно было бы в ряде регионов России законодательно разрешить прокуро­ рам по некоторым категориям уголовных дел при наличии согласия подозреваемых лиц применять к ним в качестве наказания за совершенные преступления штраф, конфиска­ цию имущества, исправительные работы.

Таким образом, гибкая регламентация в уголовно-про­ цессуальном законе различных форм расследования уголов­ ных дел — от усложненных (по особо тяжким преступлени­ ям), обычных (по остальным преступлениям) и до упро­ щенных (дознание), а также применение протокольной формы по уголовным проступкам, усмотрения прокурора на воз­ буждение и финал уголовного преследования — это и есть те правовые основы, которые способствовали бы созданию оптимальных условий для расследования и предупреждения значительного количества следственных ошибок по уголов­ ным делам.

2.2. ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ, УСТРАНЕНИЯ

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ОШИБОК

Ведомственным контролем принято называть деятельность начальника следственного отдела или руководителя выше­ стоящего следственного органа по принятию мер к наиболее полному, всестороннему и объективному производству пред­ варительного следствия по уголовным делам.

История института ведомственного контроля ведет свой отсчет с начала 1960-х годов, когда в соответствии со ст. 127-1УГГК РСФСР на начальника следственного отдела законодатель возложил контроль за своевременностью дей­ ствий следователей по раскрытию и предупреждению преступлений и наделил его для этого рядом значимых пол­ номочий

113

В соответствии со ст. 34 УПК РСФСР начальник след­ ственного отдела — это начальник следственного комитета, управления, службы, отдела, отделения, группы органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, федеральной службы налоговой полиции и его заместители, действующие в пределах своей компетенции.

На наш взгляд, ведомственный контроль на досудеб­ ных стадиях уголовного процесса осуществляют в пределах своей компетенции следующие работники:

1. Начальники (исполняющие их обязанности, замес­ тители) следственных подразделений всех четырех ведомств, имеющих следственные аппараты — прокуратуры, МВД, ФСБ, ФСНП, от низового до высшего звеньев.

Причем, как показали наши исследования, ведомствен­ ный контроль за предварительным следствием в прокурату­ рах низовых звеньев, где отсутствуют следственные части, осуществляют непосредственно сам прокурор, его замести­ тель или помощник, а также в ряде случаев — один из старших следователей, которому прокурор поручает распре­ деление уголовных дел между следователями прокуратуры для расследования, повседневный контроль за ходом след­ ствия (особенно у начинающих следователей, стажеров в порядке наставничества), составление отчетности о работе, графика дежурств и т.д. Для прокурорских работников ве­ домственный контроль совпадает одновременно и с осуще­ ствлением ими прокурорского надзора.

2. Начальники (исполняющие их обязанности, замес­ тители) органов дознания — от низового до высшего звень­ ев.

3. Руководители (их заместители) следственных, след­ ственно-оперативных групп (бригад, супербригад и т.п.) при расследовании конкретных преступлений (согласно ч.З ст. 129 УПК РСФСР, руководитель следственной группы при­ нимает дело к производству и руководит действиями других следователей; о контрольных полномочиях руководителя следственной группы указано также и в ст.ст. 172,173 про­ екта УПК РФ). Стоит заметить, что если в состав следствен­ ной, следственно-оперативной группы входят работники раз­ личных ведомств, то руководитель такой группы осуществ­ ляет межведомственный контроль за ходом расследования дела.

Для удобства изложения, касаясь вопросов ведомствен­ ного контроля за предварительным расследованием, мы бу-

114

дем в дальнейшем называть его субъектом лишь начальника следственного отдела, а не всех должностных лиц, которых указали выше.

Надлежаще осуществляемый ведомственный контроль позволяет оперативно раскрывать преступления, полно, все­ сторонне и объективно расследовать уголовные дела, выяв­ лять, устранять и предупреждать следственные ошибки на досудебных стадиях уголовного процесса.

С самого начала необходимо подчеркнуть, что, наде­ ляя начальника следственного отдела определенными про­ цессуальными полномочиями, законодатель не ставил сво­ ей задачей создание дополнительного, наряду с прокурором, надзорного органа.

X. С. Таджиев справедливо полагает, что «роль и на­ значение начальника следственного отдела в уголовном су­ допроизводстве заключается в том, чтобы надлежащим об­ разом организовать следственную работу в возглавляемом подразделении, процессуально, т.е. используя предусмотрен­ ные в уголовно-процессуальном законе формы и методы, руководить расследованием уголовных дел, обеспечить его высокое качество, полноту, всесторонность и объектив­ ность»1 .

Кроме процессуального, в деятельности начальника следственного отдела как руководителя подразделения про­ слеживается и контрольный аспектюн повседневно прове­ ряет законность и качество работы по уголовным делам под­ чиненных ему следователей, применяя к ним в случае необ­ ходимости меры процессуального и административного (дис­ циплинарного) реагирования.

Для обеспечения качества и эффективности расследо­ вания уголовных дел, выявления, устранения и предупреж­ дения следственных ошибок начальник следственного отде­ ла располагает достаточно широкими полномочиями, пре­ дусмотренными в ст. 127-1 УПК РСФСР:

1. Проверка находящихся в производстве подчинен­ ных ему следователей уголовных дел, а также материалов, требующих разрешения в порядке ст. 109 УПК РСФСР.

Такая проверка позволяет отслеживать процесс разре­ шения материалов и расследования уголовных дел и при необходимости оперативно вмешиваться в него, дает воз­ можность оценить работу следователя.

1 Таджиев X. С. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за расследованием преступлений. Ташкент, 1985. С. 71.

115

2. Дача указаний следователю о производстве предва­ рительного следствия, о привлечении в качестве обвиняемо­ го, о квалификации преступления, об объеме обвинения, о направлении дела, о производстве отдельных следственных и процессуальных действии.

В ч. 3 ст. 127-1 УПК РСФСР предписывается, чтобы такие указания начальника следственного отдела давались следователю в письменной форме.

Анализ изученных нами уголовных дел и опросы прак­ тических работников показали, что в подавляющем боль­ шинстве случаев указания начальника следственного отдела даются устно и чаще всего — в виде совета, рекомендации, консультации.

Ввиде отдельного документа письменные указания начальника следственного отдела в порядке ст. 127-1 УПК РСФСР встретились нам лишь в 4% изученных дел, что свидетельствует о явном пренебрежении начальниками след­ ственных отделов этим видом предоставленных полномо­ чий, хотя такие указания, особенно для следователей МВД, крайне необходимы.

В34 % изученных уголовных дел на первых листах материалов уголовных дел (на спецсообщениях, рапортах, заявлениях, сопроводительных письмах и др.) содержались развернутые резолюции начальников следственных отделов, по сути своей являющиеся письменными указаниями для следователей.

Анализ этих резолюций («примите дело к производ­ ству и составьте план следственно-оперативных мероприя­ тий», «задержите в порядке ст. 122 УПК РСФСР…», «про­ ведите повторный, тщательный осмотр места происше­ ствия…» и т.п.) показывает, что они во многом задают в общих чертах программу раскрытия преступления и направ­ ление расследования уголовного дела, позволяют избежать многих следственных ошибок, особенно начинающим, нео­ пытным следователям.

3. Передача дела от одного следователя другому.

Прерогативой начальника следственного отдела явля­ ется поручение расследования уголовного дела конкретному следователю в зависимости от загруженности следователей делами, сложности дела и т.п.

Как правило, значительная часть уголовных дел сле­ дователями (особенно в органах МВД) возбуждается в их «дежурные сутки». Дежурный следователь, отработав по

116

возбужденному им делу сутки, проведя необходимые нео­ тложные следственные действия, передает такие дела на­ чальнику следственного отдела, который и распределяет их с учетом изложенных выше факторов между подчиненны­ ми ему следователями.

Начальник следственного отдела может изымать дело из производства одного подчиненного ему следователя и передавать его для расследования другому (при уходе следо­ вателя в отпуск, его болезни, отъезде в командировку, а также с целью устранения волокиты в расследовании дела, избежания ненужных жалоб со стороны заинтересованных лиц, для квалифицированного и эффективного раскрытия и расследования дела и т.п.).

Мы полагаем, что с целью обеспечения законности и обоснованности таких передач уголовных дел от одного следо­ вателя другому, для обеспечения статуса процессуальной самостоятельности следователя начальник следственного от­ дела должен в указанных случаях выносить мотивированное постановление о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования.

4. Поручение расследования дела нескольким следова­ телям.

Практика расследования сложных, многоэпизодных, групповых уголовных дел показала высокую эффективность работы по ним следственных групп, бригад, супербригад. Именно такая организация расследования дела позволяет своевременно раскрыть преступление, качественно провес­ ти расследование и избежать следственных ошибок.

Велика ответственность начальника следственного от­ дела по формированию для расследования таких дел кол­ лектива работоспособных, психологически совместимых про­ фессионалов-следователей. Не часто, но имеют место слу­ чаи, когда руководство подобной следственной бригадой начальник следственного отдела возлагает на себя, что, бе­ зусловно, положительно влияет на ход расследования дела.

Представляются заслуживающими положительной оценки действия начальников следственных отделов, кото­ рые в состав следственных бригад включают молодых, на­ чинающих следователей без профессионального мастерства в ходе совместной работы по конк­

ретному сложному делу под руководством более опытных коллег-следователей.

5. Личное проведение предварительного следствия с использованием при этом полномочий следователя.

117

Как правило, начальники следственных отделов, их заместители — это опытные следователи. По наиболее слож­ ным делам, а также в силу ряда иных причин (помощь начинающим следователям, ответственный характер следст­ венного действия по делу и т.п.) начальники следственных отделов участвуют в проведении подчиненными им следо­ вателями следственных действий или проводят их от начала до конца сами в порядке ст. 127-1 УПК РСФСР, не прини­ мая дело к производству.

Изучение уголовных дел показало, что в горрайотделах внутренних дел начальники следственных отделов, их заместители имеют в собственном производстве до десятка уголовных дел. Как правило, это наиболее сложные дела по тяжким и особо тяжким преступлениям.

С одной стороны, личное проведение начальником следственного отдела следственных действий, а также рас­ следования уголовного дела в целом сводит к минимуму количество допускаемых следственных ошибок, а с другой

— отвлечение начальника следственного отдела на проведе­ ние расследования уголовных дел в полном объеме отрица­ тельно сказывается на эффективности осуществления им ведомственного контроля.

Нами были проанализированы результаты работы двух примерно одинаковых следственных подразделений г. Крас­ ноярска за полгода. В подразделении, где начальник след­ ственного отдела имел в собственном производстве уголов­ ные дела, количество дел, возвращенных прокурором и су­ дом на дополнительное расследование, было в 1,4 раза боль­ ше, нежели в подразделении, где начальник следственного отдела не имел у себя в производстве уголовных дел, а сосредоточился лишь на организации действенного ведом­ ственного контроля.

Сказанное позволяет высказать предложение о том, что личное производство начальником следственного отдела предварительного следствия должно осуществляться в ис­ ключительных случаях, так как обратное незамедлительно скажется на качестве осуществляемого им ведомственного контроля и количестве допускаемых подчиненными ему сле­ дователями следственных ошибок.

В ст. 127-1 УПК РСФСР особо подчеркнуто, что ука­ зания начальника следственного отдела обязательны для сле­ дователя, а обжалование (и только надзирающему прокуро­ ру!) не приостанавливает их исполнения, кроме случаев,

118

предусмотренных ч. 2 ст. 127 УПК РСФСР. Однако среди процессуальных полномочий начальника следственного от­ дела нет, на наш взгляд, одного наиболее существенного полномочия — отменять своим постановлением любые не­ законные и необоснованные постановления подчиненных ему следователей.

В ходе осуществления начальником следственного от­ дела ведомственного контроля и выявления незаконных и необоснованных постановлений подчиненных ему следова­ телей он вынужден обращаться неофициально или офици­ ально (через представление, информационное письмо, хо­ датайство и т.п.) к прокурору, которому и предоставлено право своим постановлением отменять незаконные и нео­ боснованные постановления следователя (как, впрочем, и постановления, письменные указания начальника следствен­ ного отдела).

Видимо, законодатель, не предоставив начальнику следственного отдела права своим постановлением отменять незаконные и необоснованные постановления подчиненных ему следователей, не хотел практически уравнивать в про­ цессуальных правах начальника следственного отдела и про­ курора, а также не хотел ограничивать статус процессуаль­ ной самостоятельности следователя. Однако эти аргументы не могут быть более весомыми по сравнению с теми, кото­ рые говорят в пользу эффективности и оперативности ве­ домственного контроля, цель которого в конечном итоге — обеспечение быстрого, полного, всестороннего и объектив­ ного расследования уголовного дела, предупреждение след­ ственных ошибок.

В связи с этим мы полагаем, что в ст. 171 проекта УПК РФ помимо полномочия начальника следственного отдела о возобновлении производства по необоснованно при­ остановленным делам необходимо добавить полномочие по

отмене незаконных или необоснованных постановлений следователя. Данное полномочие не посягает на процессу­ альную самостоятельность следователя, у которого всегда есть возможность оспорить решения и указания начальника следственного отдела у надзирающего прокурора.

По изученным нами уголовным делам резолюция на­ чальника следственного отдела «согласен «стояла на следу­ ющих процессуальных документах следователя:

• в обвинительном заключении, постановлении о на­ правлении дела в суд для применения принудительных мер

119

медицинского характера или воспитательного воздействия

100% дел;

в постановлении о возбуждении ходатайства о про­ длении сроков следствия, содержания обвиняемого под стра­ жей — 100% дел;

в постановлении о прекращении уголовного дела — 74% дел;

в иных постановлениях (о привлечении в качестве обвиняемого, о приостановлении следствия, о заключении под стражу и др.) — 3% дел.

Сцелью осуществления действенного ведомственного контроля и с учетом сложившейся практики мы полагали бы возможным в ст. 171 проекта УПК РФ внести добавле­ ние о том, что начальник следственного отдела выражает

свое согласие или несогласие с решениями следователя о направлении дела в суд с обвинительным заключением или постановлением о применении принудительных мер медицин­ ского характера или воспитательного воздействия; о прекра­ щении производства по уголовному делу.

Данное полномочие начальника следственного отдела ничуть не умаляло бы процессуальную самостоятельность следователя, так как даже при резолюции «не согласен» окон­ чательное решение по делу принималось бы надзирающим прокурором. Значение же данного предусмотренного в зако­ не полномочия для качества расследования дел очевидно.

* * *

Кроме процессуальных полномочий, начальник след­ ственного отдела в соответствии с ведомственными прика­ зами обязан выполнять и административно-управленческую функцию по организации работы подчиненного ему аппа­ рата следователей.

Начальник следственного отдела:

1. Планирует работу следственного отдела, контроли­ рует выполнение плановых мероприятий.

Все текущие вопросы: подбор, расстановка, обучение кадров, распределение нагрузки, составление графика от­ пусков, проведение общих планерок, оперативных совеща­ ний, совещаний по раскрытию и расследованию конкрет­ ных уголовных дел, разрешение вопросов о дисциплинар­ ных наказаниях, о поощрениях, распространении положи­ тельного опыта, разрешение организационных и хозяйствен­ ных вопросов, социально-бытовых проблем подчиненных и

120

т.п. — повседневно приходится решать начальнику следствен­ ного отдела, так как они опосредованно, но сказываются на результатах следственной работы по уголовным делам.

2. Организует взаимодействие с другими службами МВД,

ФОБ, ФСНП и др.

В системе МВД, к примеру, начальник следственного отдела является по должности заместителем руководителя органа внутренних дел. Это позволяет ему эффективно ре­ шать многие организационные вопросы по деятельности след­ ственного подразделения: выезды на место происшествия и для проведения иных следственных действий, доставка сви­ детелей на допрос, задержание подозреваемых, доставка повесток, выполнение иных отдельных поручений следова­ теля сотрудниками органа внутренних дел, организация эф­ фективной работы следственно-оперативной группы, эф­ фективного проведения оперативно-розыскных мероприя­ тий (оперативного обеспечения процесса расследования уго­ ловных дел) и т.д.

Там, где деловое, конструктивное взаимодействие следственных и иных подразделений МВД, ФСБ, ФСНП начальником следственного отдела обеспечено, качество рас­ следования уголовных дел находится на надлежащем уров­ не.

В ходе изучения уголовных дел нами обнаружено не­ мало примеров негласной договоренности прокуроров, на­ чальников органов дознания и начальников следственных отделов о том, чтобы в обвинительном заключении, состав­ ленном лицом, производившим дознание, дополнительно (а подчас — и как единственная от имени начальника орга­ на дознания) стояла резолюция начальника следственного отдела «согласен», что, безусловно, гарантирует более вы­ сокий уровень ведомственного контроля за предваритель­ ным расследованием в форме дознания, хотя и не согласу­ ется с положениями ныне действующего УПК РСФСР.

3. Контролирует выполнение решений коллегий, прика­

зов и указаний вышестоящих органов, надзирающего прокурора

(в том числе организует рассмотрение представлений проку­ рора и принятие мер по устранению отмеченных недостат­ ков).

4. Докладывает руководству

о состоянии

следствен­

ной работы

и об уголовных делах,

заслуживающих особого вни­

мания, составляет статистические отчеты и

анализирует

показатели

следственной работы,

выполняет ряд

других уп­

равленческих

обязанностей.

121

Наличие в уголовном судопроизводстве института ве­ домственного контроля ставит вопрос о соотношении его с прокурорским надзором. «Сложность разграничения проку­ рорского надзора и ведомственного контроля обусловлена рядом обстоятельств, среди которых наиболее существенными являются следующие: 1) прокурор и начальник следствен­ ного отдела, действуя самостоятельно и во многом парал­ лельно, направляют усилия следователя на решение задач уголовного судопроизводства при расследовании преступле­ ний; 2) ряд полномочий прокурора и начальника следствен­ ного отдела совпадают (как и прокурор, начальник след­ ственного отдела вправе проверять уголовные дела, давать указания следователю, передавать дело от одного следовате­ ля другому, поручать расследование дела нескольким сле­ дователям, а также участвовать в производстве предвари­ тельного следствия и лично проводить его)»1.

Несмотря на то что термины «надзор» и «контроль» близки по значению, суть обоих их есть наблюдение с це­ лью проверки, различия прокурорского надзора и ведом­ ственного контроля весьма существенны.

Во-первых, деятельность начальника следственного отдела поднадзорна прокурору так же, как и деятельность следователя.

Во-вторых, круг полномочий прокурора шире полно­ мочий начальника следственного отдела.

И тот и другой осуществляют процессуальное руко­ водство расследованием. Однако начальник следственного отдела делает это в рамках своего ведомства, а прокурор осуществляет и вневедомственное процессуальное ру­ ководство.

Следует заметить, что не все ученые-правоведы явля­ ются сторонниками принадлежащего прокурору права осу­ ществлять процессуальное руководство^асследованием пре­ ступления.

Так, А. И. Михайлов полагает, что концепция процес­ суального руководства прокурора деятельностью следовате­ ля: «а) вступает в противоречие с положением закона о процессуальной самостоятельности следователя (ст. 71,127 УПК); б) снижает ответственность начальников следствен-

1 Соловьев А. Б., Токарева М.Е., ХалиулинА. Г., Якубович Н: А. За­ конность в досудебных стадиях уголовного процесса России. М.— Кемерово, 1997. С. 62.

122

ных подразделений МВД, ФСБ, ФСНП за полноту и все­ сторонность расследования уголовных дел»1.

Категорична позиция и Ю. К. Якимовича: «Ненор­ мальным представляется положение, когда одно и то же лицо (прокурор) дает разрешение на арест, сам арестовыва­ ет, соглашается с прекращением уголовного дела и сам мо­ жет его прекратить и т.д.

Прокуратура должна осуществлять только надзор, но не руководство предварительным расследованием.

Органы прокуратуры не должны сами расследовать или участвовать в расследовании уголовных дел. Это также противоречит функции надзора…

Прокурор (поскольку сам он уже не сможет отменять постановление следователя) должен иметь право приносить в суд протест на всякое незаконное постановление следова­ теля»2.

Необходимо признать, что сложившаяся на сегодняш­ ний день ситуация, когда начальники следственных отде­ лов, особенно в системе МВД, не везде и не всегда в пол­ ной мере выполняют возложенные на них обязанности но процессуальному руководству расследованием, осуществля­ емым подчиненными им следователями, побуждает надзи­ рающих прокуроров заниматься этой работой в целях улуч­ шения показателей следствия. Существующее положение, когда прокурор в известной мере ответственен за ту дея­ тельность, за законностью которой он призван осуществ­ лять надзор, нельзя считать нормальным. Это влияет на объек­ тивность надзорной деятельности (не случайно, что количе­ ство дел, направленных на дополнительное расследование судами, всегда выше количества дел, возвращенных на дос­ ледование прокурорами), побуждает прокурора непосред­ ственно заниматься организацией расследования преступле­ ний — выдвижением и проверкой версий, планированием расследования, организацией взаимодействия, передачей дел Для расследования конкретным следователям и т.д. А в ре­ зультате, в силу возникающего при этом дефицита време­ ни, прокуроры нередко бывают лишены возможности все­ сторонне и полно выполнять свое основное предназначе­ ние, указанное в ст. 1 и ст. 29 Закона РФ «О прокуратуре

1Михайлов А. И. Проблемы эффективности предварительного следствия: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. М., 1980. С. 44—45.

2 Якимович Ю. К. Избранные статьи. Томск, 1997. С. 55—57.

123

Российской Федерации», — осуществлять надзор за испол­ нением законов при расследовании преступлений органами дознания и следователями.

В то же время нельзя не признать, что предоставлен­ ные в настоящее время ст. 211 УПК РСФСР прокурору пол­ номочия могут быть использованы как для осуществления надзора, так и в целях процессуального руководства рассле­ дованием.

Г. И. Скаредов справедливо замечает, что каждое из полномочий прокурора, будучи средством надзора, т.е. пре­ дупреждения, выявления и устранения нарушений закона, является и конкретной процессуальной формой руководства следствием1.

Такого рода двойственная направленность полномо­ чий прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроиз­ водства не может служить основанием для лишения его вла­ стно-распорядительных полномочий, без которых прокурор не сможет эффективно предупреждать и устранять наруше­ ния закона, чем будет нанесен существенный ущерб пре­ дусмотренным Конституцией РФ правам и законным инте­ ресам участников расследования, общества в целом, не за­ медлит сказаться на возрастании числа допускаемых по де­ лам следственных ошибок.

«С точки зрения разделения функций в уголовном судопроизводстве предпочтительным следует признать та­ кое положение, когда начальник следственного отдела ор­ ганов внутренних дел осуществляет процессуальное ру­ ководство расследованием по делам подчиненных ему сле­ дователей, а прокурор всецело сосредоточивается на надзор­ ной деятельности. Вместе с тем на практике возможны от­ дельные ситуации, например, при очевидной некомпе­ тентности следователя и бездеятельности начальника след­ ственного отдела, которые побуждают надзирающего про­ курора вмешиваться в ход расследования с целью предотв­ ращения нарушений закона и брать на себя руководство расследованием. Важно, чтобы такая ситуация была исклю­ чительной и прокурор не подменял начальника следствен­ ного отдела»2.

1 Скаредов Г. И. Прокурорский надзор и процессуальная самостоя­ тельность следователя. //Вестник МГУ. Сер.11. Право. 1980. № 6. С. 12.

2 Соловьев А. Б., Багаутдинов Ф. К, Филиппов М. Н. Прокурорский надзор за всесторонностью, полнотой и объективностью рас­ следования преступлений. М., 1996. С. 34.

124

Соседние файлы в папке Особенности расследодвания преступлений

  • #
  • #
  • #

    24.07.20176.56 Кб75Shampany_dok1.txt

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

    24.07.2017207.98 Кб76Tema_31_Metodika_rassledovania_khuliganstva.mht

  • #
  • #

Юридическая энциклопедия «МИП» » Инструкции » по судебным и следственным ошибкам

Самая полная инструкция по судебным и следственным ошибкам чтобы для того чтобы избежать уголовной ответственности

Опыт нашей команды по судебным и следственным ошибкам чтобы для того чтобы избежать уголовной ответственности более 20 лет. Руководитель практики Захарова Е.А.

Содержание

  • Самая полная инструкция по самостоятельной защите по уголовному делу или записки бывшего прокурора

Вы столкнулись с судебной или следственной ошибкой ?

Пересмотрим решение в вашу пользу!

Самая полная инструкция по самостоятельной защите по уголовному делу или записки бывшего прокурора

Статья написана бывшим сотрудником аппарата прокуратуры РФ, младшим советником юстиции Сафроновым С.В.

Как бывший сотрудник уголовно-судебного отдела государственных обвинителей аппарата прокуратуры города Москвы, поддержавшего обвинение более чем по 1500 уголовным делам различных категорий, изучившего более 2000 уголовных дел перед направлением в суд на предмет следственных ошибок, предлагаю вам ознакомиться с сутью моей бывшей работы, уголовного процесса в целом, а также остановиться на ряде типичных ошибок, допускаемых следователями (дознавателями) в ходе производства предварительного расследования по уголовным делам.

После этого поговорим про вынесение судами незаконных и необоснованных приговоров, рассмотрим примеры.

Попробую изложить все простым языком, несильно углубляясь в тонкости юридической терминологии, чтобы было намного понятнее, что я хочу сказать.

Итак, всем известно, что УПК РФ устанавливает на всей территории РФ состязательный порядок уголовного судопроизводства. Что это значит? В процессе участвует две стороны — сторона обвинения, которая выступает против обвиняемого, и сторона защиты (в гражданском процессе, для сравнения, участвуют истец и ответчик). Сторону обвинения представляет прокурор (помощник прокурора, заместитель прокурора), потерпевший, а сторону защиты – подсудимый и его адвокат. Адвокат, выступая как представитель подсудимого и его доверитель, подтверждает свои полномочия ордером и адвокатским удостоверением. Каждая сторона во время судебного разбирательства представляет суду свои доказательства, заявляет отводы (самоотводы) участникам судебного процесса, протесты. Обеспечение явки свидетелей (неявка свидетеля не рассматривается как отказ от дачи показаний) осуществляется государственным обвинителем, который, как правило, оформляет поручение следователям и сотрудникам оперативных подразделений. По окончании судебного процесса судья делает вывод о виновности или невиновности подсудимого, а также о правильности квалификации его деяний органами следствия и о наказании за совершенное преступление. Принятое судом решение может быть обжаловано в суде высшей инстанции.

Как показывает моя практика, если дело доведено до суда, подсудимый будет осужден в 90% случаев. И лишь 10% остается на то, что в суде могут всплыть так называемые «подводные камни» (изменятся обстоятельства, истекут сроки давности, убеждения в виновности подозреваемого могут поменяться в силу собранных адвокатом доказательств, приглашение нового свидетеля и т.п.), и дело будет прекращено либо подсудимый будет оправдан.

Таким образом, напрашивается вывод – чтобы обвиняемый мог по максимуму обезопасить себя от возможного наказания и последующей судимости, добиться смягчения наказания, необходимо приложить максимум усилий в ходе предварительного расследование уголовного дела, то есть до суда. Нужно заключить типовой договор (соглашение) с адвокатом на оказание юридической помощи, который включает в себя следующие примерные разделы, регулирующие отношения адвоката и клиента: предмет и порядок выполнения соглашения, срок действия соглашения, порядок его расторжения. В содержании договора указываются дополнительные условия. оговоренные при заключении соглашения, адреса и реквизиты сторон. Услуги адвоката оплачиваются непосредственно при заключении соглашения. Если адвокат участвует в уголовном процессе по назначению суда (а не по договору), то процессуальные издержки ему возмещаются.

И работа защитника должна начинаться не с момента возбуждения дела в отношении подзащитного, а уже в ходе проведения предварительной процессуальной проверки в порядке ст.ст. 144 — 145 УПК РФ. Данная проверка заключается в собирании органом предварительного расследования различных данных (документов, вещей, опросов лиц, розыска свидетелей, потерпевших, пострадавших и т.д.), на основании которых будет сделан вывод о необходимости возбуждения уголовного дела либо об отказе в возбуждении и непричастности подзащитного к инкриминируемому деянию.

Поэтому, в ходе данной проверки подозреваемому нужно давать пояснения только в присутствии защитника. Так вы сможете избежать давления со стороны органов следствия, которое имеет место при расследовании многих уголовных дел. В некоторых случаях, когда доказательства практически отсутствуют, есть смысл воспользоваться ст. 51 Конституции РФ и вообще отказаться давать какие-либо пояснения. По крайней мере, до консультации с вашим защитником не стоит давать пояснения по поводу даже явных недоразумений, исключающих ваше участие в конфликте, в результате которого возбуждено уголовное дело. 

Как показывает моя практика, порядка 30 процентов уголовных дел возбуждается именно на первичных показаниях потенциального подозреваемого. Особенно если человек ранее не попадал в подобную ситуацию и теперь ему нанесли визит сотрудники полиции, он обязательно растеряется. Испытав психологическое давление (угрозы, оскорбления, клевета, шантаж, предложение сотрудничать со следствием, обещания не привлекать к ответственности и т.д.), человек принимает решение сознаться в преступлении, даже которого не совершал, но к которому привлекается как подозреваемый. В будущем отказаться от показаний, изменить их очень сложно, а доказать факт применения незаконных методов расследования со стороны сотрудников полиции практически невозможно.

Именно поэтому, при возникновении такой непредвиденной ситуации как проведение в отношении вас процессуальной проверки незамедлительно обращайтесь за помощью к адвокату. Это должен быть не начинающий адвокат, который недавно как студент защитил диплом и прошел преддипломную практику, услуги которого стоят недорого, а опытный адвокат, довольно известный, который может быть и не защищал знаменитостей и общественных деятелей, не имеет в своей практике так называемых «громких» дел, но который имеет обширную юридическую практику. Услуги опытного адвоката платные и гонорар немаленький, но нанимать стоит все же опытного правоведа, потому что качество оказываемых им услуг (защита обвиняемого в суде) намного выше. Узнать, сколько стоят услуги адвоката Вы можете посмотрев прейскурант с указанием цен (прайс-лист) на сайте адвокатского бюро. Стоит отметить, что нанятый Вами адвокат должен иметь узкую специализацию: это должен быть именно адвокат по уголовным делам, а не автоюрист/автоадвокат, адвокат по ДТП, семейный адвокат или адвокат по экономическим преступлениям. В данной ситуации — это крайне важно. Специфика ведения уголовных дел в судах общей юрисдикции и дел, касающихся  хозяйственной деятельности предприятий, в арбитраже различна.

Допуск адвоката в уголовное судопроизводство возможен с момента задержания подозреваемого, заключения под стажу или предъявления обвинения. Все необходимые процессуальные действия до возбуждения уголовного дела должны пройти под контролем вашего адвоката, который осуществляет сопровождение клиента и добивается прохождения данного этапа без нарушений закона.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда уголовное дело уже возбуждено.

Начинается предварительное расследование с вынесения следователем постановления о возбуждении уголовного дела (далее – ВУД). Сразу оговоримся, что в случае несогласия с вынесенным постановлением последнее может быть обжаловано лицу, осуществляющему руководство следственного органа, прокурору либо в суд. Именно постановлением о ВУД открывается первая страничка уголовного дела.

Теперь рассмотрим типичные ошибки из моей практики, которые я и мои коллеги выявляли в этом процессуальном документе и которые могут повлиять на дальнейшую судьбу уголовного дела.

Так, часто следователь забывает ставить в документе дату и время его вынесения (либо ставится неверно), неправильно определяет квалификацию деяния, выносит постановление от имени другого лица, что являются грубейшими нарушениями.

  • Неверное указание времени вынесения постановления повлекло его отмену прокурором.

Как следовало из постановления, К. совершил разбойное нападение на Е. и Т. в период времени с 19-00 до 19-15 часов 30.10.2016. Однако в постановлении о ВУД по данному факту фигурировало время 16 часов 30.10.2016, то есть до совершения К. разбойного нападения. Защитником указанное грубое нарушение замечено не было. Прокурором по жалобе подозреваемого постановление отменено.

  • Неверная квалификация деяния также повлекла отмену постановления о ВУД

Л. и Д., действуя совместно, по предварительному сговору, совершили тайное хищение имущества, принадлежащего потерпевшему П., причинив ему материальный ущерб в особо крупном размере. По смыслу УК РФ, в их деянии содержался состав преступления, предусмотренный ч.4 ст.158 УК РФ.

Однако, как следовало из постановления о ВУД, следователь по ошибке указал ч.4 ст.157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты алиментов). Утверждения следователя о том, что произошла простая техническая опечатка, ни на что не повлияли, и постановление было отменено.

  • Вынесение постановления о ВУД от имени другого следователя также повлекло его отмену

Так, следователем Г. вынесено постановление о ВУД в отношении Б. Однако, уже в суде выяснилось, что в документе фигурирует фамилия другого следователя – Р., который на тот момент находился в отпуске и никак не мог возбудить уголовное дело. Дело по ходатайству защитника было возвращено прокурору в порядке ст.237 УПК РФ, и в последующем прекращено за истечением сроков давности.

Из этого сделаем с вами вывод, что одна единственная ошибка, пусть даже техническая и по невнимательности, может сыграть большую роль в освобождении обвиняемого от уголовной ответственности.

Осмотр места происшествия (далее ОМП) – важное следственное действие, которое проводится спустя небольшое время после совершения преступления. И чем быстрее следственно-оперативная группа прибывает на указанное место, тем больше шансов обнаружить следы совершенного преступления.

Ошибки при производстве ОМП.

  • Неуказание следователем в протоколе осмотра найденного и изъятого пистолета повлекло его исключение из числа доказательств.

П. обвинялся в незаконном хранении оружия и боеприпасов к ним, по ч.1 ст.222 Уголовного кодекса РФ. При обыске в его квартире был найдет пистолет ПМ, автомат Калашникова, патроны, 2 гранаты.

В ходе судебного заседания адвокатом было заявлено ходатайство об исключении из числа доказательств найденного пистолета ПМ, поскольку указание об его изъятии отсутствует в протоколе ОМП. Судом данное ходатайство было удовлетворено, что повлияло в дальнейшем на смягчение наказания подсудимому.

  • Неверное указание месторасположения трупа повлекло возврат дела прокурору и дальнейшее расследование.

С. обвинялся в умышленном убийстве. Согласно материалам дела, С. и И. вышли на улицу возле д. 38 по ул. Строителей, где у них произошла ссора, в ходе которой С. умышленно ударил И. ножом три раза в живот. Указанные действия повлекли смерть потерпевшего на месте. В протоколе ОМП видна схема, из которой следует, что труп был обнаружен у д. 48 по ул. Строителей, то есть почти в 150 метрах от дома 38. В судебном заседании эксперт пояснил, что при наличии таких тяжелых ножевых ранений смерть потерпевшего наступила сразу, и он никак не смог бы проползти такое расстояние.

Дело было возвращено прокурору для производства дополнительного расследования.

Итак, вывод. Протокол ОМП — важнейший документ уголовного дела. Внимательно его изучите: правильно ли поставлено время, указано место (адрес, номер дома, квартиры и т.п.), что именно осматривается, а также изымается с него. Обязательное участие двух понятых! При каких-либо сомнениях относительно законности проведения осмотра смело заявляйте в суде ходатайство о допросе понятых.

Еще одним доказательством, часто встречающимся в уголовных делах, является протокол предъявления лица для опознания. Следователи прибегают к подобному следственному действию в том случае, когда потерпевшее лицо не может достаточно ясно и четко описать преступника, но сможет его вспомнить, если увидит еще раз воочию.

Рассмотрим примеры.

  • Потерпевший не опознал никого из присутствующих лиц.

Так, в отношении Т. было совершено разбойное нападение с причинением тяжкого вреда здоровью. Преступление совершено в условиях неочевидности – в темное время суток, кроме того, на преступника были надеты солнцезащитные очки. Спустя некоторое время по подозрению в совершении данного преступления был задержан Ж., который при допросе сознался в совершенном преступлении. Поскольку иных доказательств по делу не было, следователем было решено провести процедуру предъявления лица для опознания. Потерпевший Т. однозначно заявил, что Ж. непричастен к совершению данного преступления, так как он не соответствует росту, параметрам тела, голосу, чертам лица нападавшего. Подозреваемый, несмотря на признание вины, был отпущен, производство по уголовному делу приостановлено.  

Как выяснилось в последующем, по показаниям приближенных к потерпевшему лиц, Ж. и Т. неоднократно встречались после совершения преступления, хотя ранее не были знакомы друг с другом. У нас имелись все основания полагать, что Ж. просто избежал уголовной ответственности, вынудив потерпевшего Т. сказать на опознании о его непричастности к совершению преступления путем запугивания свидетеля или обещанием вознаграждения за дачу ложных показаний. Однако данный факт нами доказан не был.

  • Проведение опознания среди лиц, явно различных по внешности, росту и телосложению повлекло признание протокола недопустимым доказательством.

Г. привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжкого вреда здоровью. Из самых существенных доказательств по уголовному делу – только признательные показания самого подсудимого и протокол предъявления лица для опознания. В ходе исследования письменных материалов дела я заметил, что указанное следственное действие проведено с грубыми нарушениями ст.193 УПК РФ, которая говорит о том, что лицо предъявляется для опознания вместе с другими лицами, по возможности внешне сходными с ним.  Так, на опознание были приглашены лица, явно различающиеся по внешности, росту и телосложению. Подсудимый Г. выделялся среди них огромным ростом – 206 см. Тогда как остальные двое приглашенных – были меньше него на 20-30 см. Сам потерпевший пояснил, что помнит преступника только по его росту, черты лица он не запомнил. То есть следствию было очевидно, что среди трех лиц он опознает именно человека с самым большим ростом. По ходатайству защиты указанный протокол был исключен судом из числа доказательств по делу, в связи с чем уголовное дело было возвращено прокурору.

Далее рассмотрим ошибки, допускаемые следователями при назначении самых распространенных по уголовным делам — судебно-медицинских и товароведческих экспертиз.

Судебно-медицинские экспертизы проводятся по всем уголовным делам, где необходимо установить наличие причиненных телесных повреждений и степень тяжести вреда здоровью. Таких статей довольно много — это ст.ст.105,106,109,111,112,115,116,117,131,132, 135, 136, 161, 162, 163 УК РФ и т.д. Как правило, все насильственные и корыстно-насильственные преступления.

Товароведческие экспертизы проводятся по уголовным делам, где фигурирует имущественный ущерб и необходимость его определения на момент совершения преступления для правильной квалификации содеянного. Это корыстные преступления и корыстно-насильственные. Например, ст.ст.158,159,160,161,162,163,165,166,167 УК РФ и т.д.

Приведем наиболее частые ошибки при проведении указанных экспертиз, допускаемых как следователями, так и самими экспертами.

  • Эксперт, не сделав вывод о степени тяжести нанесенного вреда здоровью, способствовал переквалификации деяния подсудимого с тяжкого состава на преступление небольшой тяжести.

Так, Л. органами следствия обвинялся в нанесении тяжкого вреда здоровью своему несовершеннолетнему сыну К., повлекшее значительную стойкую утрату общей трудоспособности более чем на 1/3. В ходе исследования письменных доказательств было замечено, что эксперт, проводивший экспертизу, лишь ограничился описанием нанесенных телесных повреждений К., но при этом не определил степень их тяжести. Поскольку данная ошибка эксперта говорила в пользу подсудимого, суд переквалифицировал действия Л., сменив ст.111 ч.1 УК РФ на ст.116 ч.1 УК РФ, отпустил из-под стражи и назначил наказание в виде штрафа.

Как мы видим, адвокат со своим подзащитным в ходе ознакомления с материалами уголовного дела данную грубейшую ошибку не заметили.

  • Описание трупа не совпадало с реальными приметами на теле.

Д. обвинялся в убийстве своего отчима А., по ч.1 ст.105 УК РФ. Как следовало из заключения судмедэкспертизы, на шее трупа имеется деревянный крестик, на левой руке татуировка. При допросе в качестве потерпевшего мамы А., ее сын был мусульманин и никогда не носил крестик. Тем более, никогда не видела на теле каких-либо татуировок. При дальнейшем изучении заключения эксперта стало ясно, что фотография трупа и описание были оставлены экспертом с предыдущего осмотра, что является грубейшим нарушением, и невозможностью положить в основу обвинения данное заключение. Только благодаря своевременным действиям стороны обвинения, выразившимися в ходатайстве о проведении дополнительной экспертизы и проведении эксгумации, виновник получил заслуженное наказание. Эксперт в последующем был лишен работы и осужден за халатность, так как был обязан провести экспертизу тщательно в соответствии со своей специализацией, профилем, сферой деятельности.

Как следует из практики, суд далеко не всегда удовлетворяет ходатайство о проведении дополнительной судебно-медицинской экспертизы.  Скорее, такие случаи – исключительные, только когда есть грубейшие нарушения при ее проведении, как в примере, приведенном выше.

Таким образом, если вы не согласны с выводами эксперта, не согласны с тем, какой вред здоровью был поставлен вам либо потерпевшему, либо обнаружили другие нарушения, поставьте об этом в известность следователя (предварительное расследование) или суд (в ходе судебного разбирательства).

  • Процент износа похищенного мобильного телефона явно не соответствовал действительному износу

Хищение мобильных телефонов и прочих гаджетов составляет подавляющее большинство хищений, совершаемых на территории РФ.

Так, из материалов дела следует, что у К. был открыто похищен дорогой мобильный телефон в тот момент, когда она только совершила покупку в магазине. В заключении товароведческой судебной экспертизы эксперт указал процент износа телефона – 40%. В судебном заседании потерпевшая К. обоснованно не согласилась с такими выводами эксперта, поскольку телефон был совершенно новый и такой процент износа существенно уменьшает его стоимость, и, соответственно, компенсацию материального вреда, которую она была намерена взыскать. Так как потерпевшая была малоимущей, получение компенсации было для нее важно и сумма компенсации имела значение. По ходатайству прокурора была проведена повторная экспертиза, которая дала реальный ответ о стоимости телефона.

Необходимо отметить, что в ходе изучения уголовных дел экспертами очень часто ставится одна и та же цифра износа различных гаджетов – 40%. В то же время, степень износа некоторых из них не превышает и 5%. Тем самым грубо нарушаются права потерпевшего лица, который не может рассчитывать на полноценное возмещение причиненного ущерба. Своевременно обнаружить такие ошибки несложно. При этом, если вы не согласны со стоимостью похищенного, процентом износа, маркой и моделью похищенного, смело заявляйте ходатайство о проведении дополнительной экспертизы.

Теперь переходим к еще одной, крайне важной доказательственной базе – допросы подсудимого, потерпевшего, свидетелей, экспертов.

Данные доказательства составляют так называемую «базу», на которых строится весь судебный процесс. На основании показаний делаются выводы о наличии или отсутствии каких-либо обстоятельств, которые имеют значение для дела, доказанности вины подсудимого и т.д. В случаях, когда преступление совершается в условиях неочевидности (например, кража) показания одного-двух свидетелей будут крайне важны для доказательственной базы.

Когда по уголовному делу проходит несколько свидетелей-очевидцев, то это намного упрощает процесс доказывания, поскольку это показания из так называемого первоисточника.

Сейчас же остановимся на тех «ухищрениях», на которые идут следователи, чтобы дело спокойно дошло до суда и был вынесен приговор. Это касается тех категорий дел, по которым вина обвиняемого неочевидна, а потерпевший и свидетели путаются в показаниях.

  • Фальсификация протоколов допросов свидетелей привела следователей на скамью подсудимых

В апреле 2016 года к уголовной ответственности были привлечены 2 следователя за фальсификацию доказательств по уголовному делу в отношении Н., обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть человека. Так, по уголовному делу, которое возбуждено по ч.3 ст.264 УК РФ не хватало доказательств виновности лица в совершении преступления. Свидетелей также не было. Сотрудники полиции решили «сделать» свидетелями случайных граждан, при этом пригрозив им привлечением к уголовной ответственности, если их требования не будут выполнены. После того, как эти лица согласились, следователя дали им подписать протоколы допроса свидетеля. Там было указано, что они видели, как Н. наехал на пешехода, а затем скрылся с места происшествия.

При рассмотрении дела в суде этих двух свидетелей вызывали несколько раз, но безрезультатно. Следователи хотели, чтобы суд просто зачитал их показания, данные в ходе следствия. Но после принудительного привода так называемые свидетели оказались в зале суда. Было видно, как они нервничали и не смогли сказать ничего внятного об обстоятельствах произошедшего. При более подробном допросе выяснилось, что никакими свидетелями они не были. Более того, у одного из свидетелей при себе имелся билет в Симферополь. То есть на момент совершения преступления его даже не было в городе. По просьбе стороны обвинения уголовное дело было возвращено для производства дополнительно расследования. Данные действия следователей повлекли отстранение от работы, а в последующем они были привлечены к уголовной ответственности. Таковы были последствия фальсификации доказательств, наказание за нарушение не только законодательных норм, действующих на территории нашего государства, но и моральных, этических, нравственных норм.

  • «Копирование» протоколов допросов свидетелей привело к исключению из числа доказательств показания 12 свидетелей

А. обвинялся в совершении мошенничества в особо крупном размерах при долевом строительстве ФОКа. По уголовному делу в качестве свидетелей было привлечено порядка 50 человек. При внимательном изучении материалов уголовного дела прокурор заметил абсолютную идентичность показаний 12 человек, слово в слово. В судебное заседание был вызван следователь. Он пояснил, что допросы все свидетелей производил лично и все записывал с их слов. Однако, перейдя к допросу указанных свидетелей, она совершенно спокойно сообщили суду, что никаких показаний вообще не давали, заполнение протокола допроса не велось, а следователь просто попросил их расписаться в уже заполненных, готовых бланках, ничего при этом не пояснив, что и выявило причину повторов в протоколах.

Несмотря на исключение из числа доказательств показаний этих свидетелей, сторона обвинения смогла доказать умысел А. на совершение мошенничества и судом был вынесен обвинительный приговор.

На подобных действиях следователей и дознавателей можно остановиться поподробнее.

Из своей практики хочу сказать, что по многим уголовным делам проходит много свидетелей (10 и более). При тщательном изучении дела, и в частности – их показаний, можно заметить поразительную схожесть. Если показания полностью идентичны друг другу, это 99% вероятность, что кого-то из свидетелей просто не допрашивали, а скопировали показания другого и дали подписать. Это недопустимо. Всегда обращайте на это внимание при изучении уголовного дела.

  • Показания ключевого свидетеля, данные под давлением оперативных сотрудников, признаны недопустимым доказательством и повлекли вынесение оправдательного приговора.

Д. и Б. обвинялись в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Контрольная закупка по делу не проводилась. Из показаний единственного свидетеля В. следовало, что в первых числах сентября 2016 года он пришел к своим знакомым Д. и Б., чтобы приобрести наркотическое средство «героин». Он зашел к ним в квартиру, передал им деньги в сумме 4000 рублей, в ответ получил сверток с порошкообразным веществом белого цвета. В последующем он его выдал сотрудникам полиции.

Из показаний Д. и Б. следовало, что они действительно употребляют наркотические средства, однако никогда и никому их не сбывали, а В. вообще впервые увидели только в судебном заседании. Как следовало из справки наркодиспансера, В. страдает тяжелой формой наркотической зависимости. Адвокатом суду был представлен протокол об административном правонарушении в отношении В. за незаконное употребление наркотических средств, составленный за 9 часов до его допроса у следователя. Согласно освидетельствованию, у В. было установлено наркотическое опьянение средней степени. То есть, показания по уголовному дело он давал, находясь под действием наркотика.

Суду было достаточно доказательств понять, что сотрудники полиции, не желая оставлять дело нераскрытым, пригласили «рядового» наркомана и сделали из него якобы закупщика, промышляющего контрабандой наркотических средств. После того, как В., в здравом уме и твердой памяти, был доставлен для дачи показаний в суд, он пояснил, что никаких показаний не давал, а просто подписывал какой-то документ, так как сотрудники полиции пообещали ему в обмен на подпись небольшой презент в виде порошкообразного вещества. По делу был вынесен оправдательный приговор.

Итак, показания потерпевших и свидетелей – это основа доказательственной базы по уголовным делам. Они всегда должны быть четкими, логичными, согласовываться с материалами уголовного дела и с показаниями других лиц. Только тогда будет выстроена грамотная линия обвинения или защиты. По многим уголовным делам не будет лишним вызвать на допрос следователя, и осуществить перекрестный допрос со свидетелем.

При малейшем противоречии с ранее данными показаниями заявляйте соответствующее ходатайство об оглашении показаний, данных в ходе следствия. После оглашения задавайте следующие вопросы:

  1. Давали ли такие показания?;
  2. Правдивы ли они?;
  3. Подписывали их?:
  4. Оказывалось ли давление при допросе?;
  5. Сейчас лучше помните обстоятельства, чем тогда?

Теперь рассмотрим пример из практики по вещественным доказательствам, которые, наряду с показаниями указанных лиц, также являются частью доказательственной базы в уголовном деле.

  • Нарушение целостности упаковки вещественного доказательства повлекло признание его судом недопустимым доказательством.

Так, П. был привлечен к уголовной ответственности за совершение разбоя с использованием оружия, и осужден на 7 лет лишения свободы. В апелляционной жалобе осужденный и адвокат указывали, что орудие преступления – нож, который и являлся вещественным доказательством по делу, следует признать недопустимым доказательством, поскольку при его осмотре в судебном заседании было явно заметно, что целостность упаковки была нарушена. Однако суд первой инстанции не придал этому значение. Своим решением апелляционная инстанция доводы осужденного и защитника поддержала, нож как вещественное доказательство был исключен, квалифицирующий признак разбоя «с применением оружия» также отпал. Осужденному было снижено наказание до 4 лет лишения свободы.

  • Следователь не приобщил к материалам дела распечатку звонков с абонентских номеров обвиняемых, тем самым был исключен квалифицирующий признак

А., Т. и Л. обвинялись в совершении незаконного сбыта наркотических средств, в крупном размере, организованной группой. Процесс длился больше месяца, так как такая категория дел представляет особую сложность. Одним из признаков организованной группы является сплоченность, которая доказывается, помимо прочего, детализацией телефонных соединений между членами группы, которые являются абонентами сети «МТС».

При исследовании письменных материалов дела, прокурор обратил внимание на то, что в уголовном деле имеется большая детализация вызовов между членами группы. Однако, эта детализация соответствующим постановлением следователя не была приобщена к материалам дела и не осмотрена. Фактически, сторона обвинения лишилась одного из главных доказательств для организованной группы. Приговором суда все члены группы были осуждены, но квалифицирующих признак «организованной группой» был судом убран из объема обвинения.

Итак, вывод. Вещественные доказательства, которые проходят по уголовным делам – важные составляющие обвинения либо защиты. Когда вещдок изымается, оно должно быть обязательно осмотрено всеми участниками, надлежащим образом упаковано (с печатью и подписями лиц), и, при необходимости, приобщено к материалам уголовного дела соответствующим постановлением. На практике встречаются много ошибок следователей, которые «забывают» надлежащим образом упаковать, поставить подписи либо осмотреть его.

Теперь давайте рассмотрим важные пункты, которые помогут вам избежать реального лишения свободы либо сократить срок наказания, назначенного судом.

  • Выработайте свою позицию в ходе судебного заседания. Она не должна меняться. Организация защиты обвиняемого лежит на адвокате, но союз адвоката с клиентом предполагает доверие, согласие обвиняемого с линией защиты, которую предлагает адвокат.
  • Не перебивайте показания свидетелей и потерпевших. Задавайте вопросы только после их свободного рассказа об обстоятельствах, формулирования ими своих мыслей самостоятельно.
  • При неясности ситуации просите перерыв, чтобы поговорить с адвокатом, представляющего ваши интересы, который обратит ваше внимание на закономерности, важные аспекты дела, выступит вашим личным консультантом по теории права.
  • Ищите для себя смягчающие наказание обстоятельства, о которых суду неизвестно (малолетний ребенок, ребенок-инвалид, явка с повинной, служба в ВС, возмещение ущерба пострадавшему, оказание водителем помощи потерпевшему медицинской помощи при ДТП с жертвами и т.д.) Они могут быть не указаны в уголовном деле.
  • По возможности перед допросом поговорите с потерпевшим, попросите еще раз прощение за содеянное, возместите по возможности ущерб. От мнения потерпевшего зависит многое.

Рассмотрение уголовного дела в особом порядке либо при наличии явки с повинной и возмещении причиненного ущерба значительно улучшает шансы подсудимого получить минимальное наказание.

Это немногие советы, методические рекомендации, которыми можно пользоваться в судебном заседании. Однако при полном непризнании вины согласовывайте свою позицию с защитником, исходя из материалов дела и показаний свидетелей. Тут все индивидуально по каждому делу.

Перейдем к еще одной немаловажно части уголовного дела – характеризующего материала.

От того, что представляет собой подсудимый, зависит и размер наказания. Как правило, следователи и дознаватели формально подходят к этапу сбора характеризующего материала. Они ограничиваются направлением запросов в наркологический и психоневрологический диспансер, запрос в ОПОП по месту жительства и формальный опрос соседей.

На данном этапе необходимо самим «включиться» в эту работу в своих же интересах. Зачем это нужно? Смысл данной работы, ее сущность — повышение шансов на успех в деле. По возможности сразу же попросите характеристику с работы (это не только производственная характеристика, а характеристика личных, нравственных качеств сотрудника) с места учебы, бытовую характеристику (сведения о семейном положении, а именно: состоит ли он в браке, разведен, холост, отсутствие конфликтов с соседями, задолженности за жилищно-коммунальные услуги  и т.д.). Все то, что поможет вам в суде. Если служили в Вооруженных Силах РФ – характеристику с части. После чего попросите следователя приобщить все эти документы к материалам дела. При изучении материалов дела внимательно смотрите характеризующий материал, сведения о судимостях, о привлечении к административной ответственности, состоите ли на учетах где-либо, как характеризует вас участковый и т.д.

На практике бывали случаи полного несоответствия указанных характеристик и личности подсудимого. Часто должностные лица путают букву в фамилии, либо путают инициалы, либо год рождения – и приходят данные на совершенно другое лицо.

Выше мы рассмотрели наиболее типичные ошибки, встречающиеся в уголовных делах и непосредственно в судебном заседании. Конечно, ошибок значительно больше, но мы рассмотрели подавляющее их большинство.

Если вы столкнулись с какой-либо из вышеперечисленных грубых ошибок или неправомерных действий следователя или дознавателя, смело пишите жалобу начальнику следственного органа либо в прокуратуру. И чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов это пресечь.

Если на вас оказывалось психологическое или физическое давление, немедленно зафиксируйте данный факт и обращайтесь с заявлением в Следственный комитет РФ.

Если непосредственно в судебном заседании выявите ошибку органов следствия, сразу поставьте об этом в известность своего адвоката и судью.

Итак, если по делу вынесен приговор…

Приговор суда – это итог рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции по существу, где суд сделал вывод о наличии или отсутствия события преступления, привел анализ доказательств, подтверждающих виновность либо невиновность подсудимого, и определил ему меру наказания.

Основания для отмены или изменения приговора подробно изложены в УПК РФ.

Рассмотрим конкретные примеры.

  • При рассмотрении судом дела в особом порядке назначено наказание, превышающее 23 максимального

Так, Б. осужден по ч.3 ст.158 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев. Уголовное дело по ходатайству подсудимого было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства в соответствии со ст.316 УПК РФ, ч.5 ст.62 УК РФ. Стороной защиты была подана апелляционная жалоба, где было указано, что максимально возможный срок лишения свободы для подзащитного – 4 года, то есть не более 23 от максимальных 6 лет, предусмотренных ч.3 ст.158 УК РФ. Апелляционной инстанцией приговор был изменен, наказание снижено.

Этот пример показывает достаточно распространенную ошибку судов неверного исчисления дробей при назначении наказания.

  • Неуказание конкретного пункта статьи привело к отмене приговора суда

Р. осужден по ч.5 ст.290 УК РФ за получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Как следует из приговора, суд признал Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.290 УК РФ и…приговорил к наказанию в виде лишения свободы.

Однако, как следует из диспозиции статьи 290 УК РФ, часть пятая разделена законодателем на пункты «а», «б» и «в». В приговоре суд не указал, по какому именно пункту он признал виновным Р., что в последующем привело к отмене приговора по апелляционному представлению прокурора.

  • Неправильное назначение осужденному вида исправительного учреждения привело к изменения приговора.

Так, Ю. был осужден за совершение нескольких корыстных преступлений к наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Суд необоснованно усмотрел в действиях Ю. рецидива преступлений, хотя все судимости у него на момент вынесения приговора были сняты и погашены. Апелляционная инстанция изменила приговор, исключив указание на рецидив преступлений, и смягчив наказание до 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

  • Отсутствие в приговоре анализа доказательств, представленных в судебном заседании стороной защиты, привело к полной отмене приговора.

Е. был осужден по ч.1 ст.105 УК РФ к 12 годам лишения свободы за совершение убийства Р., совершенное на квартире последнего. Как видно из описательной части приговора, Е. нанес потерпевшему в ходе ссоры несколько ударов ногами и руками по голове, от чего последний скончался. Стороной защиты в суд были доставлены два свидетеля, которые показали, что в этот вечер находились в указанной квартире, где распивали спиртное несколько человек. Пояснили, что действительно произошла ссора, в ходе которой удары Р. наносились, кроме самим подсудимым Е., его другом Л., и ранее незнакомым К. В заключении эксперта сомнений о том, кто именно нанес смертельные удары Р., не возникало, так как по уголовному делу проходил только Е. Показания подсудимого полностью совпадали с показаниями свидетелей защиты. Несмотря на явное отсутствие доказательств обвинения, суд осудил Е. за убийство. При этом в приговоре указал, что к показаниям свидетелей защиты он относится критически, ничем это не мотивировав.

Суд апелляционной инстанции оставил приговор суда в силе. Однако по надзорному представлению прокурора уголовное дело дошло до Президиума Верховного Суда РФ, где судебная коллегия согласились с доводами прокурора. Приговор был отменен, осужденный выпущен из-под стражи.

  • Нарушение тайны совещательной комнаты привело к отмене приговора по жалобе адвоката.

Так, после рассмотрения уголовного дела в отношении П. суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Находясь там свыше четырех часов, адвокат замечал, как судья периодически выходил из кабинета и разговаривал по мобильному телефону. После чего участники процесса были приглашены в зал, и оглашен приговор. По жалобе адвоката суд апелляционной инстанции отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. К тому времени истекли сроки давности уголовного преследования, и подсудимый был освобожден от уголовной ответственности.

  • Суд не учел в приговоре смягчающее наказание обстоятельство, что повлекло снижение срока наказания.

Б. осужден по ч.2 ст.161 УК РФ за открытое хищение чужого имущества. В приговоре суд не усмотрел никаких смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств. Однако, как видно из протокола судебного заседания, потерпевшая по уголовному делу А. принесла в судебное заседание и приобщила к материалам дела расписку, в которой указала, что материальный ущерб ей был возмещен в полном объеме. Суд данное обстоятельство проигнорировал. Была подана апелляция. Апелляционная инстанция приговор изменила, учла расписку как смягчающее наказание обстоятельство и снизила срок наказания. 

Здесь и выше мы рассмотрели, конечно же, далеко не все ошибки, допускаемые дознавателями, следователями, судьями. Но представленные примеры составляют подавляющее большинство этих ошибок. С каждым годом уголовных дел становится все больше, так как преступность растет. Соответственно, на следователей и судей ложится большая нагрузка по расследованию и рассмотрению уголовных дел. Аппарат следователей постоянно сокращается. И количество ошибок с каждым годом будет только возрастать.

В своей многолетней практике работы в качестве прокурора я старался такие ошибки выявлять и своевременно их пресекать путем внесения актов прокурорского реагирования. При грамотном и тщательном изучении уголовного дела адвокат, имеющий практические знания, огромный опыт и навык ведения подобных дел, наверняка найдет «изъян» в уголовном деле, позволяющий либо избежать уголовной ответственности за содеянное подзащитным, либо снизить срок и размер наказания по приговору, изменить вид исправительного учреждения.

Автор статьи

Кузнецов Федор Николаевич

Кузнецов Федор Николаевич

Опыт работы в юридической сфере более 15 лет;
Специализация — разрешение семейных споров, наследство, сделки с имуществом, споры о правах потребителей, уголовные дела, арбитражные процессы.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Чек ошибка двигателя лада гранта
  • Чек ошибка двигателя картинка
  • Чек ошибка абс приора
  • Чек ошибка p0401
  • Чек ошибка p0301