Типичные ошибки следователей



В статье описываются типичные ошибки при расследовании уголовных дел, которые повлекли за собой необходимость возвращения уголовного дела прокурором для дополнительного расследования, а также анализируются допускаемые сотрудниками органов предварительного расследования нарушения уголовно-процессуального законодательства, препятствующие рассмотрению уголовного дела судом и вынесению итогового решения.

Ключевые слова: возвращение уголовного дела прокурору; права подозреваемых (обвиняемых); права потерпевших на доступ к правосудию; полномочия прокурора; нарушения при предварительном расследовании.

Охрана прав и свобод человека и гражданина от преступных посягательств, а также защита личности от незаконного и необоснованного обвинения выступают главными задачами, которые на сегодняшний день определяют основу уголовного судопроизводства. Реализация указанных положений на практике непосредственно связана с деятельностью сотрудников органов предварительного расследования.

Зачастую, выбор следователем (дознавателем) неоптимального варианта реагирования на возникшую ситуацию под воздействием объективных или субъективных факторов либо ситуационно обусловленное его упущение влекут за собой недостижение оптимального результата или утрату потенциальных возможностей в ходе предварительного расследования. В связи с этим, институт возвращения уголовного дела для производства дополнительного расследования является одним из основных механизмов устранения следственных ошибок и обеспечения недопущения нарушения прав, свобод и законных интересов участников уголовного процесса.

На основании изложенного особый интерес представляет анализ характерных ошибок при расследовании уголовного дела, которые послужили основанием для возвращения уголовного дела на дополнительное расследование, а также возможные пути их устранения.

Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор Толкаченко А. А., описывая наиболее часто встречаются факты ненадлежащего выполнения требований уголовно-процессуального законодательства, влекущие возвращение уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, справедливо отмечает, что «по большинству уголовных дел, поступающих в суд, обвинительные заключения (обвинительные акты) составляются следователями (дознавателями) с различными нарушениями установленных требований УПК РФ: формально, без акцента на предмет доказывания применительно к каждому конкретному составу преступления (имеется более десятка их классификаций в зависимости от различных критериев — системообразующих признаков), без внутренней логики, без соблюдения принципов процессуальной экономии и в то же время достаточности доказательственной базы стороны обвинения» [6]. При этом, Толкаченко А. А. структурирует следственные ошибки следующим образом: существенные технические ошибки, смысловые нарушения, нарушения прав потерпевшего и нарушения при производстве следственных действий.

Кроме этого, кандидат юридических наук, доцент Короленко И. И. и помощник адвоката Драгунова Е. Ю. при изложении взгляда на структуру ошибок, допускаемых в досудебных стадиях уголовного процесса, разделяют их на «те, которые связаны с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, и те, которые возникли в результате некачественной работы следователя при собирании, проверке и оценке доказательств» [5].

Изучение ряда материалов уголовных дел, анализ практической работы и научной литературы показало, что типичные следственные ошибки, препятствующие рассмотрению судом уголовного дела по существу и влекущие его возвращение для производства дополнительного расследования, можно разделить согласно следующей структуре: неполнота предварительного расследования; неправильная квалификация; существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые в свою очередь могут быть смысловыми и техническими.

Односторонность предварительного расследования, его неполнота имеют наиболее существенное и определяющее значении при рассмотрении уголовного дела по существу и принятии по нему итогового решения. К таким следственным ошибкам можно отнести неверное определение обстоятельств, подлежащих доказыванию, не проверка возможных версий совершенного преступления, формальное составление процессуальных и иных документов следователем (дознавателем), наличие однотипных и неинформативных допросов, ставящих под сомнение их достоверность, недостаточное использование в ходе предварительного расследования современных достижений криминалистической науки и судебной экспертизы и другие.

Например, согласно материалам уголовного дела Г. обвиняется в причинении И. тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Согласно заключению эксперта имеющиеся телесные повреждения у И. свидетельствуют о неоднократности ударов, в результате которых они могли быть получены. Однако дознавателем не установлена причинно-следственная связь между причиненными телесными повреждениями и механизмом их образования, являются ли данные телесные повреждения комплексом травматического воздействия либо образованы самостоятельно, соответствующая ситуационная экспертиза не проводилась. Обстоятельства, касающиеся непосредственно события инкриминируемого Г. преступления, надлежащим образом дознавателем не доказаны.

Также ряд нарушений, повлекших направление уголовного дела прокурором для производства дополнительного дознания, выявлен при изучении уголовного дела по обвинению М. в присвоении денежных средств организации, в которой она осуществляла трудовую деятельность. В ходе дознания достоверно не установлено, за какой период образовалась вменяемая М. недостача денежных средств в кассе. Не установлен и не доказан умысел М., направленный на заведомое невозвращение присвоенных ею денежных средств.

Также, сотрудники, осуществляющие предварительное расследование по уголовному делу, пренебрегают требованиями закона об объективном исследовании всех обстоятельств дела, ограничиваясь производством следственных действий, направленных на обоснование и подтверждение предъявленного обвинения либо вовсе довольствуясь «царицей доказательств» — признательной позицией подозреваемого (обвиняемого).

К примеру, из диспозиции ч.1 ст.159.1 УК РФ следует, что мошенничество в сфере кредитования заключается в хищении денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Так, согласно показаниям Б., обвиняемого в совершении вышеуказанного преступления, при получении займа, он ложно указал, что с 2016 года работал в указанной им в анкете-заемщика организации, вместе с этим материалами дела указанные сведения иными доказательствами более не подтверждены и не проверены, соответствующие сведения в данной организации не истребованы, а ее представитель по обстоятельствам произошедшего не допрошен.

Одним из распространенных недостатков, допускаемых следователями (дознавателями) при расследовании имущественных преступлений является не приведение или вовсе отсутствие доказательств, подтверждающих стоимость похищенного или поврежденного имущества, а также значительность причиненного потерпевшему ущерба.

Из положений постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [3] следует, что при определении стоимости похищенного имущества необходимо исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления. Вопреки указанным положениям стоимость похищенного имущества сотрудниками правоохранительных органов определяется в основном лишь со слов потерпевших либо посредством приобщения чеков на момент покупки похищенного имущества, которая зачастую происходила значительно раньше совершенного преступления.

Кроме этого, при квалификации действий лица, совершившего кражу по признаку причинения гражданину значительного ущерба, следователями надлежащим образом не выясняется имущественное положение, а также совокупный доход членов семьи потерпевшего, что в свою очередь может повлиять на выводы о квалификации содеянного и служит основанием для производства дополнительного следствия по такому уголовному делу.

Следующей типичной ошибкой, влекущей возвращение уголовного дела следователю (дознавателю) для производства дополнительного расследования, выступает неправильная квалификация инкриминируемого деяния.

Классическое понятие квалификации преступлений, по мнению кандидата юридических наук Власенко В. В., можно представить в следующем виде: «это установление тождества между «фактическим» составом преступления, присутствующим в совершенном деянии, и «юридическим» составом преступления, содержащимся в уголовном законе» [4]. Отсюда можно сделать вывод о том, что результатом уголовно-правовой квалификации деяния является фактическое установление присутствия или отсутствия в деянии состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, которое находит свое юридическое закрепление в соответствующем процессуальном решении.

Например, согласно материалам уголовного дела Л. обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Б., совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. Обвиняемая в своих показаниях выдвинула версию о том, что она действовала в целях обороны, сообщив, что ударила Б. ножом, чтобы защититься. Вместе с этим, следователем не установлено создавали ли действия Б. реальную опасность для жизни Л., осознавала ли она, что причиняет вред, который не был необходим для пресечения действий потерпевшего. В ходе предварительного расследования следователем достаточных мер, направленных на опровержение или подтверждении данных показаний, не принято, надлежащая юридическая оценка этим обстоятельствам не дана, квалификация содеянного по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ не является обоснованной.

Кроме этого, изучением материалов уголовного дела по обвинению Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК РФ, установлено, что вследствие его действий у Я. имелось телесное повреждений в виде раны в левой скуловой области, после заживления которой образовался видимый неизгладимый рубец. Из показаний потерпевшей, а также других участников уголовного процесса, родственников и близких лиц Я. следует, что указанный рубец обезображивает ее внешний облик. С учетом установленных в ходе предварительного расследования обстоятельств действия Н. подлежали квалификации по ч.1 ст.111 УК РФ, что могло повлечь нарушения прав потерпевшего, в связи с чем прокурором было принято решение о возращении уголовного дела для производства дополнительного расследования.

Под существенными нарушениями уголовно-процессуального закона по смыслу п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ понимаются такие препятствия к рассмотрению уголовного дела по существу, при которых обвинительное заключение (акт, постановление) составлены с нарушением требований уголовно-процессуального закона, исключающим возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения (акта, постановления).

При составлении обвинительного заключения (обвинительного акта, постановления) следователь (дознаватель) должен указать существо обвинения, время и место совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для дела (п. 3 ч. 1 ст. 220, п. 4 ч. 1 ст. 225 УПК РФ). Нарушения этих требований УПК РФ являются смысловыми, как правило, выражаются в следующем.

К примеру, согласно обвинительному заключению Т. высказал в адрес представителя власти В. угрозы применения насилия не опасного для здоровья, пригрозив избить. Однако в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого не указано, какие конкретно угрозы он высказывал. При этом из показаний самого потерпевшего не следует, что Т. пригрозил его избить. Между тем, угроза применения насилия является деянием, которое определяет событие преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ, составляет его объективную сторону, поэтому подлежит обязательной конкретизации.

Аналогичный факт отсутствия конкретизации деяния допущен при составлении обвинительного заключения в отношении М., совершившего хищение имущества П., находящегося в ячейке камеры хранения магазина, путем незаконного проникновения в нее. Однако в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого не указано, каким конкретно способом М. проник в указанную ячейку. Таким образом, объективная сторона инкриминируемого М. преступления в обвинительном заключении своего отражения не нашла.

Причиной возвращения уголовного дела прокурору стало отсутствие в обвинительном заключении по обвинению Ш. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, указания на обязательный элемент данного состава, выражающегося в виде наступления существенного вреда правам и законным интересам организации, не приведено суждение о соотношении размера причиненного материального ущерба и финансово-хозяйственного положения предприятия в целом (безотносительно производственной деятельности на внутреннем рынке), не определены последствия для организации, повлекшие причинение материального ущерба, нарушение ее прав и законных интересов.

Нарушение прав обвиняемого было допущено дознавателем при составлении обвинительного акта по ч.1 ст.168 УК РФ в отношении Б. Исходя из квалификации, вмененной дознавателем, Б. совершил неосторожное повреждение чужого имущества в крупном размере. Однако согласно материалам уголовного дела в результате проявления Б. преступной небрежности по отношению к последствиям в виде возгорания произошло уничтожение имущества потерпевших. В материалах уголовного дела отсутствуют сведения, подтверждающие обоснованность вменения признака объективной стороны преступления в виде повреждения имущества.

Все вышеперечисленные нарушения касаются непосредственно смыслового содержания составленного обвинительного заключения (акта, постановления) относительно требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства, препятствующие определению точных пределов судебного разбирательства и ущемляющие гарантированное право обвиняемого знать, в чем конкретно он обвиняется.

Существенные технические ошибки, как правило, обусловлены субъективными особенностями уполномоченных должностных лиц органов предварительного расследования и их пренебрежительным отношением к требованиям пунктов 1 и 2 ч. 1 ст. 220 и п. 3 ч. 1 ст. 225 УПК РФ, обязывающих следователя (дознавателя) указывать в обвинительном заключении (акте, постановлении) фамилии, имена и отчества обвиняемых и данные о личности каждого из них, характеризующих их сведений и сведений о материальном положении, ссылки на тома и листы дела всех доказательств, а также их анализ и другие. Составление обвинительных заключений (актов, постановлений) сводится к техническому копированию собранных по делу доказательств в полном объеме, без их анализа, учета их необходимости и достаточности для доказывания конкретных фактических обстоятельств.

Например, следователями необоснованно в качестве обстоятельств, отягчающих наказание, указывается совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, вместе с тем как из показаний обвиняемого следует, что состояние опьянение не повлияло на совершение последним преступления. Также следователями допускаются такие технические ошибки, как приведение ссылок в обвинительном заключении на доказательства, отсутствующие в уголовном деле, либо находящиеся на других его листах. В нарушении требований п.6 ч.1 ст.220 и п.6 ч.1 ст.225 УПК РФ показания подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей представляются от первого лица, что противоречит указанным нормам уголовно-процессуального закона, предусматривающие краткое изложение их содержания. В соответствии с ч.6 ст. 220 УПК РФ после подписания следователем обвинительного заключения уголовное дело с согласия руководителя следственного органа немедленно направляется прокурору. Вместе с этим, в нарушении указанной нормы уголовно-процессуального закона, обвинительное заключение следователем не подписывается, руководителем следственного органа не согласовывается, то есть формально отсутствуют подписи на завершающем предварительное расследование процессуальном документе.

Отдельно следует выделить такое нарушение требований ст.220 УПК РФ, исключающее возможность вынесения судебного решения, как несоответствие обвинения, изложенного в обвинительном заключении, обвинению, изложенному в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Указанный недостаток непосредственно касается события преступления, существа предъявленного обвинения, а также влечет за собой грубое нарушение прав обвиняемого, гарантированных ему уголовно-процессуальным законом.

Вместе с этим, наличие существенных отличий между обвинением, изложенным в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, и обвинением, содержащемся в обвинительном заключении, в очередной раз указывает на невнимательную организацию следственной работы со стороны руководства территориальных органов предварительного расследования и низкий уровень исполнительской дисциплины отдельного следователя.

Однако, на наш взгляд, не стоит сводить причины допускаемых ошибок лишь к субъективным факторам. Значительная служебная нагрузка, текучесть кадров и кадровый голод, ориентация работы на валовые показатели, отсутствие системного подхода к изучению судебной практики, а в некоторых случаях и вовсе отсутствие доступа к справочно-правовым системам существенно сказываются на качество предварительного расследования в целом.

Следственные ошибки являются определяющим фактором, препятствующим осуществлению правосудия в России. Старший прокурор отдела управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Тришева А. сделала заслуживающий внимание вывод «следственная ошибка — категория объективно существующая, и в законодательном порядке она не может быть отменена. Поскольку следственные ошибки были, есть и будут, то должны существовать и механизмы, устраняющие их» [7]. В настоящее время законодательно регламентированы следующие способы устранения следственных ошибок: на досудебной стадии уголовного производства — это ведомственный контроль, то есть возвращение уголовного дела руководителем следственного органа следователю со своими указаниями о производстве дополнительного расследования, и прокурорский надзор, то есть возвращение уголовного дела прокурором следователю (дознавателю) для производства дополнительного следствия (дознания) и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями.

Безусловно, полное исключение следственных ошибок для осуществления правосудия в России коренным образом позволит улучшить качество его отправления, между тем любое судебное решение прежде всего должно быть законным и обоснованным. Таким образом, изложенные выше положения позволяют сделать вывод о том, что эффективное и скоординированное взаимодействие правоохранительных органов, прокуратуры и суда, в свете динамичного, направленного на гуманизацию, развития законодательства и практики, сможет решить общие проблемные вопросы, затрагивающие права личности и законные интересы общества и государства.

Литература:

  1. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.11.2018.
  2. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.11.2018.
  3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 2, февраль, 2018.
  4. Власенко В. В. Проблемные аспекты понятия «квалификация преступлений» // Российская юстиция. 2016. № 5. С. 59–62.
  5. Короленко И. И., Драгунова Е. Ю. Следственные ошибки как фактор, препятствующий осуществлению правосудия // Российский следователь. 2017. № 8. С. 10–13.
  6. Толкаченко А. А. Типичные ошибки и недостатки следствия с точки зрения судов. // Уголовный процесс. 2014. № 9.
  7. Тришева А. Дополнительное расследование: возникновение и становление // Законность. 2008. № 10. С. 43.

Основные термины (генерируются автоматически): обвинительное заключение, предварительное расследование, дополнительное расследование, УК РФ, РФ, возвращение уголовного дела, дознаватель, качество обвиняемого, материал уголовного дела, нарушение.

Следственная ошибка может быть определена как вызванное неверным восприятием сложившейся следственной ситуации, либо неверным выбором средств её разрешения, непреднамеренное, неосознаваемое до начала его совершения деяние следователя (дознавателя), способное привести к ухудшению следственной ситуации, либо недостижению результатов, имеющих значение для уголовного дела.

Содержание

  • 1 Признаки следственной ошибки
  • 2 Классификация следственных ошибок
    • 2.1 Ошибки при построении и проверке версий (версионные ошибки)
    • 2.2 Ошибки при организации и планировании расследования
    • 2.3 Тактические ошибки
  • 3 Последствия следственных ошибок
    • 3.1 Выявление и устранение следственных ошибок

Признаки следственной ошибки

Следственная ошибка должна обладать следующим набором признаков:

1. Следственная ошибка носит субъективный характер;

2. Следственная ошибка всегда представляет собой деяние в форме активного действия или осознаваемого отказа от выполнения такого действия (бездействия);

3. Следственным ошибкам свойственен достаточно высокий уровень латентности; и в силу этого лишь часть совершаемых следственных ошибок обнаруживаются и устраняются во время процесса расследования преступления;

4. Субъект следственной ошибки (следователь) осознаёт факт совершения только после начала её совершения, либо уже по её окончании;

5. Совершение следственной ошибки может приводить к ухудшению обострению сложившейся сложной следственной ситуации, либо к трансформации простой ситуации в одну из разновидностей сложных ситуаций.

Субъективный характер следственной ошибки предполагает, что ошибочное действие или ошибочную реализацию правильного решения совершает именно следователь (дознаватель), а не какое-либо иное лицо, принимающее участие в расследовании уголовного дела. Так, ошибка эксперта, дающего заключение, может в значительной мере повлиять на судьбу расследования, однако, очевидно, она относится к экспертным, а не следственным ошибкам.

Разумеется, мысль, пусть даже ошибочная, сама по себе оказать воздействие на ход расследования не способна, поэтому ошибкой следует признавать исключительно деяние следователя, которое может принимать форму действия или бездействия. Примером ошибочного действия может быть производство проверки показаний на месте в условиях конфликтной ситуации, когда существует риск дезинформации следователя, передачи обвиняемому сообщений от соучастников, находящихся на свободе, либо попытки побега из-под стражи. Однако чаще следственная ошибка проявляется в бездействии следователя, например, в невключении в состав следственно-оперативной группы определённого специалиста (в частности, кинолога), недостаточного планирования расследования, приводящего к формированию организационно-неупорядоченной ситуации и пр.

Следственная ошибка всегда представляет собой действие непреднамеренного характера, поэтому ошибка не может быть совершена умышленно. По этому признаку следственная ошибка дифференцируется от преступных нарушений закона.

Отличаются ошибки и от противодействия расследованию, которое представляет собой умышленные действия, направленные на воспрепятствование установлению объективной истины и принятие справедливого решения. В то же время, можно считать, что ошибки могут быть результатом противодействия, в ситуациях, когда следователь не диагностирует правильного действия противостоящей стороны и под её влиянием принимает навязанную ему версию. При этом противодействие и передаваемая информация маскируются под объективные сведения и добросовестное выполнение процессуальных обязанностей, а следователь, таким образом, вводится в заблуждение . Обычно подобные ошибки проявляются в конфликтных, либо мнимо простых ситуациях.

Стоит также обратиться к вопросу соотношения следственной ошибки и ситуации тактического риска. Принимая венчурное (рискованное) решение, следователь зачастую может предвидеть возможность того, что его действия могут оказаться ошибочными и приведут к ухудшению сложившейся ситуации, но осознанно идёт на такой риск, не желая ухудшения сложившейся следственной ситуации.

Следуя высказанному ранее тезису о том, что следственная ошибка не может носить незаконный характер, очевидно, что выявление следственных ошибок крайне затруднительно, поскольку в значительном числе случаев (особенно это характерно для ошибок тактического характера), ошибка не фиксируется в процессуальных документах и выявить её возможно лишь благодаря умелому применению аналитических методик.

Механизм совершения следственной ошибки предполагает, что ошибкой может считаться лишь непреднамеренное деяние следователя, а её восприятие, локализация, а затем и устранение последствий появляются лишь после начала ошибочных действий по её реализации. В противном случае речь уже пойдет не об ошибочных деяниях следователя, а об осознанном нарушении процессуального закона и криминалистических рекомендаций.

Ошибка может быть определена как вызванное неверным восприятием сложившейся следственной ситуации, либо неверным выбором средств её разрешения, непреднамеренное, неосознаваемое до начала его совершения деяние следователя (дознавателя), способное привести к ухудшению следственной ситуации, либо недостижению результатов, имеющих значение для уголовного дела.

Классификация следственных ошибок

Следственные ошибки могут быть классифицированы исходя из их структурного наполнения. Такая классификация может включать в себя следующие группы:

1) технические ошибки;

2) технологические ошибки

3) ошибки при организации и планировании расследования

4) версионные ошибки;

5) тактические ошибки.

Указанные ошибки характерны для расследования преступлений любых категорий и могут совершаться как на первоначальном, так и на последующем этапах расследования.

Технические ошибки характерны для производства следственных действий, требующих применение технико-криминалистических средств при проведении осмотров, обысков экспертиз и других действий, предусмотренных УПК РФ, где требуется применение технико-криминалистических средств. Наиболее распространены такие ошибки при производстве осмотров места происшествия, обыска и судебных экспертиз.

Сущность этой группы ошибок состоит в недостаточном использовании, либо неприменении вообще технико-криминалистических средств.

К примерам технической ошибки могут относиться нежелание использовать для поиска следовой информации инфракрасные, ультрафиолетовые осветители, современную поисковую технику, например, нелинейных радиолокаторов и т. д.

К технологическим ошибкам относят неполное вовлечение объектов в процесс поиска следов при применении технических средств, ошибки при отборе проб, образцов для сравнительного исследования, производимых без соблюдения необходимых технологических рекомендаций. Например, следователь упаковывает следы крови без предварительной их сушки, либо не соблюдает технологические правила отбора проб грунта, либо неверно определяет границы осмотра при пожарах и взрывах.

Технические и технологические ошибки появляются на стадиях собирания, исследования и сохранения доказательственной информации и обладают высокой степенью латентности.

Ошибки при построении и проверке версий (версионные ошибки)

Первоначальные сведения о преступлении, поступающие к следователю, чаще всего неполны, отрывочны, противоречивы и ненадёжны. При таком недостатке информации, когда любое объяснение кажется вероятным, построить версию возможно только тогда, когда по делу уже собран неполный, но достаточный для предположительных выводов объём исходных данных (фактическая база версии).

Таким образом, у следователя имеется возможность одновременного построения нескольких версий на одной и той же, нередко неполной фактической базе. В подобной проблемной ситуации выдвинуть версию и сосредоточить поиск доказательств только в одном направлении означает совершить серьёзную ошибку и поставить под угрозу успешное раскрытие преступления. Поэтому следователь выдвигает несколько наиболее правдоподобных версий, основываясь на личном и обобщённом (коллективном) опыте.

Ошибка увлечения типичной версией выражается в том, что недоказанные аргументы обосновывают недоказанный тезис.

В условиях неполноты фактических данных обычно используются типичные версии. Становясь приоритетными в расследовании, в ряде случаев они не оправдываются.

Изучение материалов дел об убийствах, совершенных в условиях неочевидности, показало, что по многим из них на ранних этапах расследования можно было бы выдвинуть более конкретные версии. Они могли быть основаны на доминирующих розыскных признаках вероятного преступника, таких как характеристика личности с преобладанием мотива убийства, навыков, наклонностей, привычек, места жительства и пребывания, уровень образования и семейное положение, наличие каких-либо патологий, наличие судимостей, что значительно повышает вероятность отражения данных в регистрационных документах, а также более точно применить для розыска сведения о внешности субъекта убийства.

Ошибки при выведении из версий логических следствий многообразны, выделим основные. Выводные следствия это заключения об исследуемых явлениях, которые возникают в связи с подготовкой, совершением и сокрытием преступления, а также — событием непреступного характера. Если выдвигать версию о том, что лицо находилось на месте происшествия, то логическим следствием является умозаключение, что субъект оставил свои следы, которые необходимо выявить и исследовать. Если следов не окажется, то надежность версии уменьшится, она будет ослаблена, но не опровергнута. Необходимо выдвигать всевозможные логические следствия и установить, подтверждаются они или нет.
Ошибкой является выведение не всех возможных логических следствий, что не позволяет до конца проверить достоверность выдвинутой версии. Данная ошибка приводит к утрате информации и к правоприменительной ошибке – сужению пределов доказывания.

В связи с тем, что версия носит характер предположения, и часто является умозаключением по аналогии, выводы которого гипотетичны, а недостоверны – возникает опасность следующей ошибки. Например — в том, что выводимые из версии следствия занимают место недостающих доказательств и принимаются как исходные данные по делу. При этом игнорируется переход от логического следствия к логическому основанию. Значит, происходит замена необходимых следствий возможными и то, что нуждается в дополнительной проверке, принимается как достоверное. Усиление версии также может ошибочно подменяться её достоверностью.

В дедуктивном процессе построения версий используются однозначные и многозначные (правдоподобные) умозаключения. Ошибки при построении логических следствий в данном случае проявляются в том, что многозначные умозаключения, выведенные из версии, принимаются за однозначные. Например, неподтвержденное следствие подменяется его опровержением. Так, для проверки алиби недостаточно установить факты его неподтверждения – нужно собрать опровергающие его доказательства.

Ошибка «смешения объективной связи со случайным совпадением фактов» является наиболее опасной при выдвижении и проверке версий. Например, нахождение лица на месте преступления; оставление им следов; публичные угрозы потерпевшему; нахождение на месте преступления орудия принадлежащего конкретному лицу и т.п. Данные совпадения требуют проверки. Необходимо сомневаться в количестве собранных доказательств и по мере возможности, особенно если преступление совершено в условиях неочевидности, увеличивать доказательственную базу, так как уверенность в виновности лица «притупляет» бдительность. С.П.Зеленковский называет эту ошибку – использование недостоверных исходных данных для выдвижения версии.

Ошибки при проверке версий выражаются в том, что не все версии по данному делу проверяются либо проверка не доводится до конца. Проверка и опровержение ложных версий является условием полноты и всесторонности предварительного следствия, иначе выводы следствия становятся неубедительными. Например, недопроверка алиби зачастую является основанием для дополнительного расследования. Исследования подтверждают множество фактов отсутствия проверки алиби лиц, что недопустимо, т. к. может привести к несправедливому приговору.

Ошибка смешения версий состоит в том, что частная версия ошибочно принимается за общую. Между тем, подтверждение частной версии не означает подтверждение общей. Для этого должны быть разработаны все частные версии. Как известно, общие версии объясняют содержание и сущность преступления в целом. А частные – происхождение и содержание отдельных фактов (например, цели совершенного деяния).

Повышение надёжности основной версии достигается при наличии опровержения других, наиболее возможных. Исследованием установлено отсутствие в уголовных делах материалов, опровергающих другие версии. Возможно, фактически они проверены, но документов, подтверждающих это, в материалах уголовного дела нет.

Версионные ошибки чаще встречаются при поиске и оценке уголовно-релевантной информации.

Следственная версия предшествует плану расследования, определяет его содержание и структуру. Значит, версионные ошибки обуславливают ошибки планирования.

Ошибки при организации и планировании расследования

Обобщение уголовных дел показало, что наибольшую распространенность получили ошибки при подборе состава следственно-оперативной группы и специалистов – участников предварительного расследования. Грубейшей ошибкой является проведение осмотра без судебного медика, специалиста-криминалиста, без участкового уполномоченного полиции, которому известна обстановка на вверенной территории.

Ошибки организации проявляются также в некритическом подборе членов СОГ и других исполнителей следственных действий, а также – в неправильном распределении обязанностей между ними. Ошибочное поведение участников СОГ или следственного действия, может быть замечено, но остаться без необходимой реакции следователя.

Ошибки при управлении процессом расследования также достаточно распространены. Действия по управлению процессом расследования связаны с определением его пределов, сроков, порядка проведения (предъявление обвинения), вынесением постановлений (постановления об избрании меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела).
Ошибкой в данном случае является несвоевременное принятие решений и действий, влекущие к волоките, утрате возможности получения достаточных доказательств, нарушениям прав граждан и т.д. Одно из наиболее распространенных явлений расследования – запоздание и преждевременность принятия решения или совершения действия.

В частности, эффективность работы СОГ зависит от своевременности её создания. Если время упущено, то это может снизить качество первоначального этапа расследования. В свою очередь, создание СОГ зависит от своевременности возбуждения уголовного дела. Результаты изучения уголовных дел о тяжких телесных повреждениях со смертельными исходами показали, что в числе причин, по которым такие преступления остаются нераскрытыми не последнее место занимают несвоевременность их возбуждения и несвоевременное создание СОГ.

В ходе исследования дел прослеживается «жёсткая» связь между временем назначения экспертизы и продлением сроков предварительного расследования дела. Причины продления сроков могут быть объективными, если исследования экспертизы, назначенной вовремя, требуют значительного количества времени (например, наблюдение за испытуемым в ходе производства стационарной психиатрической экспертизы) или в ходе расследования возникли новые обстоятельства и субъективными, если совершены ошибки планирования при назначении экспертиз.

В частности, достаточно распространённым явлением на практике является затягивание сроков назначения экспертиз, так как имеется возможность для назначения экспертного исследования с начала работы по расследованию конкретного преступления. При этом ссылка на отсутствие в уголовном деле результатов экспертизы зачастую лежит в основе ходатайств о продлении сроков расследования.

В большинстве исследованных уголовных дел, расследование по которым продлевалось на срок свыше шести месяцев, крайне несвоевременно (через 2-3 месяца) назначались судебно-психиатрические экспертизы.

Со временем представленные следы утрачивают свои качественные характеристики, таким образом, искусственно и неоправданно сужаются возможности доказывания.
Поспешность отличается от запоздания и объясняется отсутствием терпения и выдержки. Это своеобразная лень мысли, которая приводит к прекращению оценки информации и принятию преждевременного решения.

Ошибки при управлении процессом расследования могут также выражаться в низком контроле над деятельностью СОГ, в несогласовании планов СД и ОРМ, их можно назвать ошибками взаимодействия. Они связаны с недостатками координации действий следователя с органами дознания. Их проявление приводит к слабому использованию следователем больших возможностей оперативно-розыскного аппарата.

Отсутствие планирования, нарушение его принципов, необходимой последовательности запланированных действий относятся к латентным недостаткам расследования. Необходимость планирования безусловна. Хотелось бы обратить внимание на составление планов обследования местности при производстве поисковых мероприятий, без которых преступления могут остаться нераскрытыми. Примером является уголовное дело по факту убийства Г., когда труп жертвы был обнаружен через 2 года. Ошибка состояла в том, что отсутствовал план осмотра обширной территории, в пределах которой находился труп. Вследствие чего она изначально была осмотрена достаточно хаотично. Уголовное дело осталось нераскрытым.

Отсутствие рабочих версионных планов также достаточно распространенный недостаток, ведущий либо к не раскрытию преступления, либо к неполноте расследования.
Указанные ошибки влекут возникновение технико-технологических и тактических следственных ошибок, они появляются на стадиях собирания, оценки и использования уголовно-релевантной информации.

Тактические ошибки

К тактическим относятся ошибки, выражающиеся прежде всего в том, что при расследовании не проводятся процессуальные действия, необходимость которых обусловлена содержанием имеющейся следственной ситуации. Они проявляются в отсутствии допросов лиц, чьи показания важны для расследования, а также — других следственных действий. При этом остаются не допрошенными свидетели, потерпевшие или эксперты. Если необходимость их допроса устанавливается в суде, то показания ранее не допрошенных лиц могут значительно изменить сложившуюся ситуацию.

Напрямую от дачи показаний лицами, участвующими в деле, зависят такие следственные действия, как проверка показаний на месте, следственный эксперимент, опознание. Проведенное нами обобщение судебно-следственной практики показало, что в ряде ситуаций они не проводятся, несмотря на явную, настоятельную необходимость. Отдельно необходимо отметить несоблюдение рекомендаций по использованию специальных познаний, особенно экспертиз. Несмотря на то, что в ходе расследования изымаются образцы, имеются объекты, которые можно идентифицировать, экспертизы не назначаются и не проводятся.

К следующему виду тактических ошибок относится производство следственных действий без учета обстоятельств совершения преступления. Наиболее ярко они проявляются при производстве следственного эксперимента, когда не обеспечивается соблюдение принципа воссоздания условий, приближенных к реальной обстановке, в которой выполнялись проверяемые действия. Она основана на недостаточном изучении механизма преступления, а также — несоблюдении тактико-криминалистических рекомендаций. Например, по делу Х., совершившего убийство и проникшего на место преступления через форточку, был проведен эксперимент. Не располагая анатомическими данными о преступнике, следователь по своему мнению подобрал человека среднего телосложения и при проведении серии опытов установил, что при проникновении в квартиру должен был быть нарушен порядок на столе, не наступить на который в данном случае невозможно. Когда преступник был задержан, его показания противоречили результатам эксперимента. Повторный следственный эксперимент подтвердил его показания и опроверг результаты следствия. Не была, да и не могла быть в данном случае предусмотрена физическая подготовка и ловкость преступника.

Следующая ошибка выражается в принятии тактических решений, не основанных на данных, собранных при расследовании уголовного дела. Причем, по мнению следователя, имеется реальная возможность получения нужной информации. Диапазон таких ошибок достаточно велик. Например, принимается решение о привлечении лица в качестве подозреваемого при отсутствии оснований для его задержания или применения меры пресечения.

Последствия следственных ошибок

Ошибки могут привести к следующим последствиям:

1) сокращение в процессе досудебного или судебного производства числа эпизодов преступной деятельности или количества лиц, обоснованно привлекаемых к уголовной ответственности;

2) привлечение невиновных лиц к уголовной ответственности, в том числе – неустановление обстоятельств, исключающих преступность деяния (гл. 8 УК, ст. 26 УК РФ) либо обстоятельств невиновного причинения вреда (ст. 28 УК РФ);

3) приостановление уголовного дела за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого;

4) направление уголовного дела на дополнительное расследование;

5) необоснованное прекращение уголовного дела;

6) постановление судом оправдательного приговора.

Выявление и устранение следственных ошибок

В комплекс действий, по исправлению следственных ошибок входят два этапа: диагностика ошибок и их устранение.

Диагностика — это исследование уголовного дела, направленное на выявление ошибок. Она выражена системой действий, включающих их поиск и оценку на этапе предварительного расследования, и направлена на результат, определяющий программу устранения ошибок. Таким образом, диагностика ошибок интегрирует рациональное и практическое, являясь продуктом профессионального мышления следователя.

Поиск следственных ошибок – это первый этап диагностики, заключающийся в обнаружении и исследовании исходных, выводных и «главного» доказательства, вокруг которого группируются вспомогательные. Это оценка собственного расследования по критериям качества, включающая в себя:

а) анализ содержания условий сложившейся следственной ситуации (с учётом того, имеется или нет заподозренный);

б) проверку (как мысленную, так и деятельностную) достоверности полученной информации (с обращением особого внимания на следственные действия и исследования, в которых следователь сам не принимал участия);

в) установление своевременности, полноты и качества следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с учетом энтропии уголовно-релевантной информации и возможности преступника скрыться от следствия и обеспечить противодействие расследованию;

г) исследование достоверности, обоснованности выводов, соблюдения при их построении логических правил, а также норм процессуального и материального права.

При поиске рекомендуется применение метода рефлексии, позволяющего выявить латентные детали, искажающие истину. Метод наблюдения на стадии поиска ошибок также эффективен. Он позволяет анализировать поведение участников, а также — изучать информацию, содержащуюся в документах, имеющих отношение к делу.

Следующий метод, который используется для поиска следственных ошибок – абстрагирование. Сущность его состоит в мысленном отвлечении от несущественных свойств, связей, отношений и предметов и в одновременном выделении, фиксировании одной или нескольких интересующих следователя сторон этих предметов.

В данном случае предпочтительно применять изолирующую абстракцию, состоящую в том, что из объекта изучения мысленно выделяются определённые обстоятельства или их свойства, которые изучаются как нечто самостоятельное.

При этом рекомендуется концентрировать внимание на тех позициях, которые подпадают под категорию следственных ошибок, отвлекаясь от всех других недостатков, содержащихся в материалах дела.

Сравнение также является одним из методов, применяемых на этапе поиска. Сравниваемые объекты играют различную роль в ходе их сопоставления. Один из объектов признаки которого известны и не вызывают сомнения, служит образцом, по которому происходит сравнение. Такой объект в литературе именуется моделью, а второй объект, который сравнивается с моделью, именуется прототипом. Моделью является предмет доказывания. При наличии предусмотренных в законе обстоятельств, подлежащих установлению и с учётом особенностей конкретного уголовного дела можно создать мысленную модель соответствующего деяния. Прототип в данном случае – доказанная следователем версия о совершённом преступлении.

Исчерпывающее выдвижение версий, всесторонне раскрывающих деяние — приём поиска следственных ошибок на этапе предварительного расследования. Убеждение следователя в правильности своих выводов формируется тогда, когда иные версии, кроме доказанной, окажутся неверными. Выявление ошибок в версиях осуществляется анализом доказательств, собранных в процессе расследования. Исследовав все версии и получив вывод о том, что происшедшее событие объясняется ещё и другой, не исследованной версией, нужно полагать, что событие расследовано не полно.

Методы поиска ошибок необходимо использовать в совокупности, не допуская увлечения одним из них.

Поиск ошибки кончается её обнаружением, после которого следует второе действие этапа диагностики — оценка ситуации следственной ошибки. При обнаружении следственной ошибки нужно определить момент её появления, выявить её последствия. При этом нужно учитывать, что она могла произойти параллельно или повлечь другую ошибку.
Необходимо выявить на какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия она повлияла. Если уголовное дело представлено большим количеством эпизодов и обвиняемых лиц, следует составить схему «Проявление ситуации следственной ошибки», позволяющую адекватно оценить обстановку.

Второй этап комплекса действий по исправлению следственных ошибок – их устранение. К нему относятся:

1. Локализация следственной ошибки. Она связана с немедленным пресечением распространения влияния ошибки на расследование.

2. Ликвидация либо нейтрализация последствий следственной ошибки. Она связана с определением адекватных способов ликвидации. Для применения способов ликвидации ошибок, совершенных на предварительном расследовании, должны реально иметь место:

а) факт наличия ошибки;

б) направленность методов устранения ошибок на восстановление нарушенных прав граждан;

в) основания (при необходимости, процессуальные) у субъекта на применение того или иного способа ликвидации.

Следует различать процессуальные и криминалистические способы исправления ошибок.

К процессуальным способам относятся:

  • дополнение и изменение обвинения следователем (ст.175 УПК РФ);
  • удовлетворение следователем заявленных ходатайств по уголовному делу (ст. 121 УПК РФ);
  • полное или частичное прекращение уголовного дела (ст.ст.212, 213 УПК РФ) и др.;
  • отмена необоснованных постановлений о прекращении или приостановлении уголовного дела, а также изменение мотивировки таких решений;
  • изменение или отмена уголовно-процессуальных мер пресечения с мотивированной ссылкой на допущенную следственную ошибку.

К криминалистическим способам относятся:

  • проведение повторных допросов, экспертиз;
  • отмена сопутствующих ситуации следственной ошибки оперативно-розыскных поручений;
  • проведение дополнительных следственных действий (например, эксгумации трупа) и т.д.

То есть криминалистические способы исправления заключаются в выявлении обстоятельств, позволяющих ликвидировать ситуацию ошибки.

3. Устранение последствий ошибки (если таковые имеются). Последующие стадии алгоритма могут быть выполнены с разрывом во времени с предыдущими.

4. Анализ и устранение причин её возникновения.

5. Действия по предупреждению ситуации следственной ошибки. В данном аспекте следует выделить меры общепрофилактического характера и меры индивидуально-профилактического характера.

Повышение юридической квалификации и переподготовка кадров в сфере уголовной юстиции являются действенным средством роста качества их работы при расследовании и рассмотрении уголовных дел. В процессе переподготовки кадров обобщается мнение практических работников о проблемах правоприменения, их экспертные оценки учитываются при формировании учебных планов и программ. При этом уделяется внимание и вопросам досудебного производства, состоянию и недочетам предварительного следствия, от которого во многом зависит качество поддержания государственного обвинения и рассмотрения уголовных дел судами. 

Такой мониторинг правоприменения осуществляется различными ведомствами, в том числе, видимо, Московской академией Следственного комитета России. Удивляет, однако, постановка вопросов о «невидимой руке уголовного судопроизводства», «об игре в правосудие». В частности, распределение следователей на (цитирую) «объективных» (39,67 %) и склонных к субъективизму (60,33 %), а «необъективных» следователей – на «злых» (50,69 %), «справедливых» (32,88 %), «добрых» (16,44 %). 1 Научность и репрезентативность таких классификаций весьма спорны. Откуда это и почему тогда юридическая общественность безмолвствует? 

Однако обращает на себя внимание то, что 70 % следователей предпочитают квалифицировать деяние по более тяжкой статье, даже если есть возможность предъявить менее тяжкое обвинение. 2 Как видно, и это тоже все о следствии. 

Настоящая публикация базируется на анализе поступивших от судей, из судов материалов, информации и содержит данные не только о типичных недостатках, допускаемых органами предварительного расследования, но и возможных путях их устранения. Они представляют собой довольно репрезентативный взгляд не со стороны, а, так сказать, изнутри. Эти сведения, как оказалось, вполне корреспондируют результатам последних ежегодных совещаний в Генеральной прокуратуре, Верховном Суде Российской Федерации и высказанным позициям, в частности, о сокращении особого порядка разбирательства уголовных дел.

Общая оценка качества направляемых в суды уголовных дел.

В качестве общей тенденции суды отмечают явное перекладывание функции обвинения на суд. И это при том, что подавляющее большинство дел (в разных регионах от 60 до 70 %) разрешается в упрощенной форме, предусмотренной гл. 40 УПК РФ. Тенденция проявляется не только в том, что по конкретным делам иногда отсутствуют логика и план расследования, следственные действия проводятся вне взаимосвязи между собой, без понимания того, на выяснение каких обстоятельств они направлены (по предмету доказывания), но также в том, что само расследование, следственные действия недостаточны по объему и по качеству. 

Требование закона о всестороннем и объективном исследовании всех обстоятельств дела зачастую не выполняется, противоречия в собранных доказательствах не разрешаются. Следователи (дознаватели) нередко ограничиваются производством в рамках одной версии (гипотезы), фактически безмотивно, без надлежащего обоснования отказывают в удовлетворении подавляющего большинства ходатайств стороны защиты о производстве дополнительных следственных действий с целью проверки защитительных позиций, голословно ссылаясь на то, что «собранные доказательства подтверждают предъявленное обвинение». В связи с этим нельзя не вспомнить следственные идеи об «объективной истине». 

В большинстве случаев данные распространенных явок с повинной надлежащим образом не проверяются и не закрепляются; их наличие воспринимается как подтверждение безусловной виновности лица («царицы доказательств»). Обязательный в соответствии с предметом доказывания комплекс следственных действий, направленных на проверку «признательных» показаний, не производится. В иных случаях, напротив, причастность лица к совершению преступления и выводы о его виновности основываются лишь на показаниях заинтересованного лица – потерпевшего. При этом меры к собиранию и закреплению достаточной совокупности доказательств обвинения не предпринимаются. 

Особенно остро эта проблема стоит при досудебных соглашениях о сотрудничестве, когда следователь, получив такое соглашение с одним из соучастников преступления, практически игнорирует требования УПК РФ о необходимости подтверждения виновности остальных лиц совокупностью доказательств, ошибочно надеясь на преюдициальный характер такого соглашения (см. ст. 90 УПК РФ).

Проблема ответственности соучастников преступления и надлежащего доказывания стороной обвинения их виновности не менее актуальна применительно к другим формам судопроизводства: в порядке гл. 40 УПК РФ и при рассмотрении дел судом с участием присяжных заседателей. 

Ошибки в обвинительных актах и заключениях. 

По большинству уголовных дел, поступающих в суд, обвинительные заключения (обвинительные акты) составляются с различными нарушениями установленных требований УПК РФ, формально, без акцента на предмет доказывания применительно к каждому конкретному составу преступления (имеется более десятка их классификаций в зависимости от различных критериев (системообразующих признаков), без внутренней логики, без соблюдения принципов процессуальной экономии и в то же время достаточности доказательственной базы стороны обвинения). 

Процесс составления обвинительных заключений (актов) сводится, по существу, к техническому копированию собранных по делу доказательств в полном объеме, без учета их необходимости и достаточности для доказывания обстоятельств, предусмотренных УПК РФ, без приведения и оценки доказательств стороны защиты. Например, по ряду категорий дел (в частности, о преступлениях против собственности, в сфере экономики) изымается значительное количество документов, которые признаются вещественными доказательствами и приобщаются к материалам дела. Такие документы составляют десятки томов. В результате так называемыми рабочими, информативными материалами являются единицы томов (как правило, не более 10–15), а остальные десятки, а иногда сотни томов документов содержат исключительно указанные вещественные доказательства, которые фактически доказательственного значения не имеют, но влияют на признание дела многотомным и на соответствующую денежную надбавку за сложность и напряженность дела. По сути, в целях получения указанной надбавки все дела искусственно превращаются в «сложные и напряженные». 

Подобная практика приводит, вопервых, к затягиванию времени выполнения требований ст. 217 УПК РФ и, соответственно, к увеличению процессуальных сроков расследования и содержания обвиняемых под стражей, а вовторых, к сложностям, связанным с возвратом после постановления приговора указанных доказательств в те органы, учреждения и организации, из которых они были изъяты. Фактически возникает необходимость возврата томов уголовного дела, а не письменных доказательств. 

Нарушения при производстве следственных действий. 

В своих оценках судьи отмечают уже даже как систему формальное, с нарушениями требований УПК РФ составление процессуальных и иных документов должностными лицами органов предварительного расследования. Так, во многих случаях содержание протоколов допросов различных субъектов абсолютно идентичное, с разницей лишь в их анкетных данных, что ставит под сомнение достоверность отражения следователем (дознавателем) хода допроса. 

Протоколы осмотров, обысков не отражают объективный, реальный ход и результаты этих следственных действий, особенности местности, точное местоположение следов, вещественных доказательств, иные значимые для дела и порой невосполнимые обстоятельства. 

При задержании подозреваемого в совершении преступления имеют место случаи производства личного досмотра и изъятия вещей вместо личного обыска в порядке, предусмотренном ст. 184 УПК РФ. Судьи отмечают, что в протоколе задержания основания, предусмотренные ст. 91 УПК РФ, как правило, не указываются, а это обстоятельство нередко оспаривается, обжалуется и может влиять на весь ход и результат судебного разбирательства. 

Не в полной мере в ходе предварительного следствия выполняются требования ч. 5 ст. 1861 УПК РФ, протоколы соединения абонентов и абонентских устройств приобщаются к делу без протокола их осмотра, не указывается, какая часть информации является важной и какое именно она имеет значение для дела (т. е. что доказывает). 

По делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств суды указывают на необоснованно длительные сроки предварительного расследования преступлений, совершенных в условиях очевидности, при наличии материалов проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Если в этих материалах имеются сведения о том, что лицу, принимающему участие в проведении «проверочной закупки», выдаются звукозаписывающие устройства, то последующие материалы дела не содержат результатов их дальнейшего использования. 

В ряде случаев игнорируются постановления Европейского Суда по правам человека, сложившаяся судебная практика, признающая, что неоднократное проведение однотипных оперативно-розыскных мероприятий в отношении уже известного лица является нарушением законодательства об оперативно-розыскных мероприятиях, искусственным созданием доказательств виновности, когда действия оперативных сотрудников, связанные с повторным проведением оперативно-розыскных мероприятий, не вызываются необходимостью. 

Вопросы судебных экспертиз. 

Суды отмечают недостаточное использование в ходе предварительного расследования современных достижений криминалистической науки, экспертологии, что в итоге приводит к затруднениям в сборе доказательственной базы по уголовным делам. Так, несмотря на наличие технических возможностей и нормы УПК РФ, возможности звуко- и видеозаписи допросов подозреваемых и обвиняемых, а также фиксирования других первоначальных следственных действий практически не применяются (рассматриваются как дополнительная трудоемкая нагрузка). Использование этих средств в дальнейшем (как правило, для закрепления данных ранее показаний в ходе следственного эксперимента или проверки показаний на месте) не восполняет отсутствия надлежащей фиксации на этапе первоначальных следственных действий. 

По делам об автотранспортных преступлениях осмотры места происшествия зачастую производятся поверхностно, некачественно, автотехнические экспертизы не назначаются, имеют место случаи направления в суд уголовных дел с противоположными по содержанию заключениями экспертов-автотехников. 

Распространены случаи, когда следователи (дознаватели) не назначают экспертизы при наличии для этого в деле оснований, необоснованно отказывают в удовлетворении ходатайств о назначении экспертиз. 

Следователи (дознаватели) зачастую избегают назначения трудоемких экспертиз (почерковедческих, бухгалтерских), требующих большой подготовительной работы, связанной с отбором оригиналов документов, образцов подписей за несколько лет и по всем регионам Российской Федерации, а также комплексных экспертных исследований. 

Неверное тактическое определение последовательности производства экспертиз приводит к тому, что после проведения химического или баллистического исследования невозможно проведение экспертных исследований в целях обнаружения отпечатков пальцев рук, которые могли бы подтвердить причастность обвиняемых к преступлениям. 

По делам о половых преступлениях и убийствах редко назначаются экспертизы микрочастиц (следов наложения), что ставит сами же органы расследования в затруднительное положение в вопросах доказательственной полноты позиции обвинения. 

Имеются случаи, когда в целях упрощения доказывания характера и размера вреда, причиненного преступлением корыстной направленности, органы предварительного расследования основывают свои выводы на примитивных справках неквалифицированных специалистов. Такие справки недостаточны для суда, в связи с чем в ходе судебного следствия назначаются судебные товароведческие экспертизы, что существенно увеличивает продолжительность разумных сроков разбирательства по делу. 

Постановления о назначении экспертных исследований, вопреки положениям ст. 198 УПК РФ, практически во всех случаях из года в год предъявляются обвиняемым и их защитникам уже после получения экспертных заключений, нередко при выполнении ст. 217 УПК РФ, что противоречит не только УПК РФ, но и правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации. Данное обстоятельство фактически исключает надлежащую реализацию права на защиту, связанную с правом обвиняемого предложить на разрешение эксперта свои вопросы, заявить отвод, ходатайствовать о производстве экспертизы в том или ином экспертном учреждении, что является основанием для внесения частных постановлений о нарушении закона, а также для назначения экспертизы в суде. 

Игнорирование очных ставок. 

Органы предварительного расследования практически исключили производство такого следственного действия, как очная ставка, в том числе по делам, где ее необходимость очевидна, – когда потерпевшие и свидетели являются лицами без определенного места жительства, либо отбывают наказание, либо проживают в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем вызов их в суд проблематичен. По повесткам в суд названные лица не являются, отказываются приезжать из других регионов. 

Редкое проведение очных ставок сводится к копированию в протоколе процессуального действия показаний двух лиц, между которыми имеются противоречия. При этом какихлибо сведений о мерах по устранению имеющихся в показаниях противоречий в ходе очной ставки в протоколах не содержится. 

Таким образом, важнейшее процессуальное действие превращается в простую формальность, к тому же не фиксируемую техническими средствами, прежде всего видеотехникой, что дает возможность обвиняемым оспаривать порядок проведения очной ставки и достоверность сведений, изложенных в ее протоколе, в случае, если в суде отсутствует возможность вызова и допроса другого лица, участвовавшего в очной ставке. 

Между тем, исходя из правовых позиций Европейского Суда по правам человека и Верховного Суда Российской Федерации, основанных на положениях подп. «d» п. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней, органам предварительного расследования следует обращать особое внимание на проведение по делу очных ставок, в ходе которых обвиняемые и их защитники могли бы иметь возможность допрашивать показывающее против обвиняемого лицо, чтобы в дальнейшем исключить утрату показаний свидетелей как доказательств по делу в силу возможного при таких обстоятельствах нарушения судом положений ст. 240, ч. 1 и 2 ст. 281 УПК РФ в случае их неявки в суд. 

Проведение допроса таких лиц способно облегчить использование системы видеоконференцсвязи, однако оно не всегда возможно. 

Нарушения при проведении опознания.

Особо суды отмечают нарушения, связанные с проведением опознания. В частности, есть случаи, когда в ходе допросов лиц в качестве потерпевших и свидетелей данное следственное действие подменялось демонстрацией фотографий (зачастую одной) лица, которое подозревается в совершении преступления. 

Нередки ситуации, когда опознание подозреваемого либо обвиняемого лица свидетелем или потерпевшим проводится по фото графии, в то время как в материалах уголовного дела отсутствуют какиелибо сведения о невозможности очного предъявления лица для опознания. По некоторым делам предъявляются фотографии многолетней давности, в том числе из паспортов, не отражающие возрастные изменения внешности человека. Перед проведением опознания опознающий не допрашивается о приметах опознаваемого им лица либо допрашивается поверхностно, без детализации идентификационных признаков, что способно опорочить данное невосполнимое следственное действие. 

Бывает, что в ходе опознания опознающий указывает фамилию опознаваемого им лица, хотя ранее, при производстве следственных действий, о такой своей осведомленности он не сообщал, называя это лицо неизвестным. Кроме того, описывая результаты опознания, следователи (дознаватели) нередко указывают на то, что опознающий опознал лицо как похожее на то, которое он видел при определенных обстоятельствах, иногда указывая данные об уверенности опознающего в процентах, а затем приводят этот протокол в обвинительном заключении в качестве доказательства виновности конкретного обвиняемого. В случае опознания того или иного лица опознающий не допрашивается о том, как он познакомился с этим лицом или где и при каких обстоятельствах видел опознанное им лицо. 

Возвращение уголовных дел прокурору.

В подавляющем большинстве случаев уголовные дела возвращались прокурору для устранения препятствий их рассмотрения судом по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, т. е. в связи с тем, что обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление составлены с нарушением требований уголовно-процессуального закона, исключающим возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления. Случаи возвращения уголовного дела прокурору по иным основаниям, предусмотренным ст. 237 УПК РФ, носят единичный характер. 

Применительно к основанию возвращения уголовного дела, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, судьи отмечают, что наиболее часто встречается ненадлежащее выполнение следующих требований УПК РФ. 

Существенные технические ошибки. Пункты 1 и 2 ч. 1 ст. 220 и п. 3 ч. 1 ст. 225 УПК РФ указывают на то, что в обвинительном заключении (обвинительном акте) следователь (дознаватель) называет фамилии, имена и отчества обвиняемых и данные о личности каждого из них. Соответственно нарушения выражаются, как правило, в неверном приведении данных о личности обвиняемого (фамилия, имя, дата рождения, состав семьи, прежние судимости), отсутствуют сведения о его материальном положении. 

Смысловые нарушения. При составлении обвинительного заключения (обвинительного акта) следователь (дознаватель) должен указать существо обвинения, время и место совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для дела (п. 3 ч. 1 ст. 220, п. 4 ч. 1 ст. 225 УПК РФ). Нарушения этих требований, как правило, выражаются в следующем: 

  • не указываются время, место, способ, мотивы, цели, последствия совершения преступления (в материальных составах) и другие подлежащие установлению по делу обстоятельства; 
  • не определяется либо не конкретизируется предмет преступления в необходимых для этого случаях (к примеру, по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств); 
  • содержатся противоречия в изложении существа обвинений, предъявляемых разным лицам, обвиняемым в совершении одного и того же преступления, не указывается роль каждого из обвиняемых (какие конкретно преступные действия совершены каждым из соучастников преступления); при предъявлении обвинения по нескольким деяниям (эпизодам) не приводится перечень доказательств в отдельности по каждому обвинению (эпизоду); 
  • приводится лишь перечень доказательств обвинения, их содержание не раскрывается и анализ отсутствует; 
  • не указываются отягчающие и смягчающие наказание обстоятельства; 
  • при изложении доказательств отсутствуют ссылки на конкретные тома и листы дела либо неверно указываются их номера. 

Кроме того, вопреки требованиям п. 4 ч. 1 ст. 220, п. 5 ч. 1 ст. 225 УПК РФ: 

  • не приводится полностью, не конкретизируется формулировка предъявленного обвинения (в основе которой диспозиция соответствующей статьи Особенной части УК РФ), а указываются только часть и статья уголовного закона либо часть диспозиции статьи; 
  • обвинение, изложенное в обвинительном заключении или обвинительном акте, не соответствует обвинению, изложенному прежде в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого; 
  • описательная часть обвинительного заключения не соответствует резолютивной как по описываемой фабуле, так и по квалификации деяния; 
  • в формулировке обвинения указывается недействующий уголовный закон (его редакции применительно к ст. 9, 10 УК РФ об обратной силе закона). 

Нарушения, касающиеся потерпевшего. Как следует из п. 8 ч. 1 ст. 220, п. 8 ч. 1 ст. 225 УПК РФ, в обвинительном заключении должны содержаться данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением. Нарушения в этой части выражаются в следующем: 

приводятся неверные сведения о потерпевшем (искажаются анкетные данные, неверно указываются инициалы и т. п.); 

лицо, в отношении которого установлен факт причинения физического и морального вреда, по материалам уголовного дела не признается потерпевшим по делу; 

не приводятся или вовсе отсутствуют доказательства, подтверждающие стоимость похищенного или поврежденного имущества, значительность причиненного потерпевшему ущерба, в случае совершения преступления в отношении нескольких потерпевших отсутствует указание размера ущерба, причиненного каждому из них; 

отсутствуют данные о законном представителе, о гражданском истце, о гражданском иске и т. п. 

В ходе рассмотрения уголовных дел выявляются и другие нарушения, которые не связаны с возвращением дела прокурору, но способны повлечь признание доказательств недопустимыми. Например, некоторые следственные действия могут быть выполнены якобы одним и тем же должностным лицом с разными участниками в одно и то же время; видеозаписи к протоколам следственных действий не соответствуют тому, что изложено в протоколах; обвиняемому и его защитнику выдана копия заключения эксперта, а в материалах дела оказывается иное экспертное заключение. 

Рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения.

Как правило, избрание меры пресечения предопределено позицией органов предварительного расследования, для которых технологически предпочтительной (идеальной) мерой представляется заключение под стражу. Домашний арест и залог относительно редки. Однако иногда органы предварительного расследования, наоборот, необоснованно, по мнению судов, избирают меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Судебная практика в этой части в основном сводится к рассмотрению ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

При этом суды обращают внимание на необоснованность ходатайств об аресте. Материалы о продлении срока содержания под стражей не содержат копии процессуальных документов, по которым суд может проверить сроки содержания под стражей, исчисленные следователем и указанные в ходатайстве о продлении срока содержания под стражей. 

При обращении в суд с повторными или очередными ходатайствами о продлении срока содержания под стражей следователи зачастую приводят абсолютно одинаковые основания для продления, как и в предыдущем ходатайстве, не указывая причин, по которым следственные действия не выполнены, не прикладывая соответствующие материалы (например, при наличии указания о необходимости получить заключение эксперта не прилагается копия постановления о ранее назначенной экспертизе и т. п.). 

Некоторые суды отмечают, что были представлены материалы с ходатайствами о применении меры пресечения в виде заключения под стражу за несколько минут до истечения срока задержания. Распространенной является ситуация, когда материалы в порядке ст. 109 УПК РФ о продлении срока содержания обвиняемого под стражей направляются в суд с нарушением установленного ч. 8 ст. 109 УПК РФ срока, за несколько часов до его истечения. Подобное несоблюдение сроков не только лишает суд возможности заблаговременно изучить представленные материалы, но и приводит к невозможности обеспечения явки адвоката по соглашению в судебное заседание. 

Имеют место случаи, когда следователи, представив в суд материалы в порядке ст. 108, 109 УПК РФ и известив участников процесса, которые являются в суд, не обеспечивают доставку подозреваемого или обвиняемого либо, представив ходатайство и материал для рассмотрения в суд в 10 часов, обеспечивают доставку подозреваемого или обвиняемого лишь по окончании рабочего дня. 

Основные квалификационные ошибки.

Перечисленные процессуальные упущения существенным образом влияют на ошибки в уголовно-правовой оценке содеянного. В числе основных из них судьи называют следующие. 

Игнорирование запрета об объективном и двойном вменении (двойной наказуемости) (ст. 5, 6 УК РФ), применение избыточной квалификации с «запасом», излишнего вменения. 3 Нередко такая квалификация вменяется при ходатайстве о продлении содержания под стражей на больший срок в связи с тяжестью преступлений, однако затем изменяется (уменьшается) при направлении дела в суд с обвинительным заключением.

В качестве частного случая избыточной уголовно-правовой оценки деяния отмечается квалификация методом «нарастающего итога», когда последующие действия не охватывают предыдущих, а каждое из них оценивается самостоятельно, образуя совокупность преступлений. Например, совокупность приготовления, покушения и оконченного преступления; квалификация действий одного субъекта как организатора, подстрекателя и соисполнителя; излишняя двойная оценка промежуточных и итоговых преступных последствий. 

Из этой же области – ошибки с гражданским иском и процессуальными издержками, в размер которых незаконно вменяют все следственные расходы, вплоть до расходов следствия на бензин. 

Использование для квалификации статей Общей части УК РФ, не предназначенных для этого (ст. 34, 35 и др.), а также вменение неправильных редакций статей уголовного закона с точки зрения ст. 10 УК РФ. 

Много проблем при квалификации возникает в связи с необходимостью применения положений об обратной силе уголовного закона и даже промежуточного закона. Это дела о незаконном обороте наркотиков, о мошенничестве, в том числе в сфере предпринимательской деятельности, компьютерных технологий, налоговые преступления и легализация, а также составы с административной преюдицией, в том числе ст. 2641 УК РФ. Часть таких решений связана с декриминализацией и с возможной реабилитацией. 

Отмечаются и более серьезные упущения, связанные с попыткой спрятать нераскрытое преступление в уголовном деле, направляемом в суд с другим обвинением. Например, в уголовных делах об изнасиловании, о поджоге чужого имущества – составов квалифицированного убийства, в деле о небрежном хранении оружия – хищения этого оружия. 

Судьи высказывают также озабоченность в связи с недостаточным числом прекращения на следствии уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести. При этом выделяются ошибки в подмене, смешении оснований освобождения от уголовной ответственности, в том числе при применении примечаний к статьям Особенной части УК РФ и при ходатайствах о назначении судебного штрафа. 4

Основные причины ошибок и нарушений.

Причины ошибок и нарушений органов предварительного расследования, по мнению судей, носят как объективный, так и субъективный характер. В качестве причин объективного характера называются: 

  • значительная служебная нагрузка, когда в производстве следователя (дознавателя) одновременно находится большое число дел (более 10); 
  • недостаточный уровень профессиональной подготовки следственных работников, их профессиональная неопытность, что обусловливается текучестью кадров (отмечается, что в ряде случаев даже у руководителей следственных органов и органов дознания отсутствует достаточный опыт следственной и организационной работы); действующая система оценки эффективности работы органов предварительного расследования с ориентацией на валовые показатели за определенный период (динамика направления дел в суд неизменна: пики приходятся на конец отчетного периода, что сказывается на качестве расследования; при этом в суд направляется все что есть, несмотря на многочисленные законные механизмы прекращения уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести на досудебных стадиях); 
  • проблемы надлежащего контроля (надзора) за расследованием со стороны руководителя органа предварительного следствия (начальника подразделения дознания), прокурора в пределах их полномочий; 
  • отсутствие системного подхода к изучению следственной и судебной практики и быстро меняющегося законодательства, в некоторых случаях отсутствие свободного доступа к справочно-информационным системам. 
  • В качестве причин субъективного характера респонденты называют: 
  • пренебрежительное отношение должностных лиц к требованиям уголовно-процессуального закона; 
  • недостаточную общую и профессиональную грамотность указанных лиц, а иногда плохое знание русского языка; 
  • стереотип формального, зачастую шаблонного оформления процессуальных документов; 
  • неэффективную организацию следственной работы; 
  • невнимательное отношение к следственной и оперативной информации; низкую исполнительскую дисциплину; 
  • игнорирование допускавшихся ранее ошибок, в том числе тех, на которые в рамках своих полномочий обращали внимание прокуроры и судьи; 
  • недостаточную мотивированность следственных кадров на качественное решение процессуальных задач. 

Большинство судей отмечают, что улучшение качества предварительного расследования может быть обеспечено выполнением комплекса мер. Это и усиление кадрового состава органов предварительного следствия, и повышение квалификации работников по всем направлениям. Одно из известных и проверенных направлений – учет, надзор и контроль. 

В числе «экзотических» предложений – штраф для следственных работников. Предлагалось внести изменения в ст. 29 УПК РФ в части предоставления суду права применения меры процессуального принуждения в виде штрафа в отношении сотрудников органов следствия за непринятие мер по устранению выявленных судом недостатков, указанных в частных постановлениях суда. К слову сказать, в различное периоды отечественной истории подобные меры в порядке не только уголовного, но и административного судопроизводства обсуждались и поддержки не нашли. А вот предложение приносить извинения реабилитированному на досудебной стадии лицу приносить не прокурору, а следователю (дознавателю), уже реализовано. 

Качество следствия – это общая забота не только собственно следователей и дознавателей, но также законодателей, прокуроров, судов, да и всего общества. Поскольку большинство из обозначенных недостатков можно отнести к системным, вызванным издержками законодательной базы и организационными условиями работы органов предварительного расследования, то и меры для их разрешения должны быть комплексными. 

Библиографический список:

  1. Толкаченко А. А. Освобождение от уголовной ответственности. Как оценивать нормы и выбирать основания // Уголовный процесс. – 2019. – № 3.
  2. Толкаченко А. А. Ошибки объективного и двойного вменения как неправильное применение закона (с учетом административно-деликтного аспекта) // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2016. – № 4 (54).
  3. Цветков Ю. А. «Невидимая» рука уголовного судопроизводства. Выгодно ли сотрудничество с обвинением // Уголовный процесс. – 2019. – № 3.
  4. Цветков Ю. А. Игра в правосудие: как увеличить выигрыш // Уголовный процесс. – 2015. – № 12.

Анатолий Анатольевич Толкаченко
доктор юридических наук, профессор

Следственные действия

Информация обновлена:

Следственные действия – это мероприятия, которые следователь проводит, чтобы установить:

  • кто и как совершил преступление;
  • кому причинен вред;
  • какие факты подтверждают вину обвиняемого.

Общие положения

Следователь может проводить только те следственные действия, которые перечислены в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. Вот они:

  • осмотр нежилого помещения или местности;
  • освидетельствование;
  • обыск;
  • выемка;
  • допрос обвиняемого, свидетеля, потерпевшего;
  • арест почтово-телеграфных сообщений;
  • прослушивание переговоров;
  • проверка показаний на месте;
  • очная ставка;
  • следственный эксперимент;
  • опознание.

Помните: все эти действия должны проводиться строго по закону. Доказательства, добытые сотрудниками полиции с нарушением требований Уголовно процессуального кодекса, не могут быть использованы в суде.

Время проведения следственных действий

Следственные действия нельзя проводить в ночное время, то есть с 22 часов вечера до 6 утра. Исключение составляют случаи, когда промедление приведет к потере доказательств или нарушению прав граждан.

Пример

По подозрению в совершении мошенничества полицейские задержали в 22:00 гражданина Смирнова С. В. на основании внешнего сходства с разыскиваемым преступником. Чтобы определить, совершал ли задержанный мошенничество, следователь в 22:15 провел его допрос, а в 23:40 – опознание заявителем.

Использование технических средств

Закон разрешает следователю использовать в ходе следственных действий технические средства. Например, он вправе провести допрос или очную ставку с применением видеокамеры. Обвиняемый не может отказаться от участия в допросе только потому, что его слова будет фиксировать видеокамера. До начала допроса следователь обязан предупредить, что будет применять видео или звукозапись.

Неотложные следственные действия

Следственные действия, проводимые с целью обнаружения и фиксации следов преступления и доказательств, которые требуют их незамедлительного закрепления, изъятия и исследования, называют неотложными. Их проводят уже после возбуждения уголовного дела и только если производство предварительного следствия обязательно (п. 19 ст. 5 УПК РФ).

Как правило, неотложные следственные действия проводит дознаватель, который, обнаружив преступление, возбудил дело. Их неотложность связана с опасностью потери доказательств. После проведения этих действий дознаватель обязан передать дело руководителю следственного органа. Это единственный случай, когда часть предварительного следствия проводит не следователь, а дознаватель.

На практике такие случаи редки. Обычно оперативники собирают материал проверки, а потом несут его следователю или начальнику следственного отдела, который и принимает решение о возбуждении дела. Если все же дело возбудит орган дознания, то самое большее, на что решаются оперативники, – провести осмотр места происшествия или обыск. Однако действовать они могут только по письменному поручению дознавателя.

Протокол следственного действия

Любое следственное действие следователь должен оформить протоколом. Если он этого не сделает или протокол будет составлен с нарушением закона, результаты следственного действия нельзя использовать в суде.

Обычно следователь заполняет протокол на специальном типографском бланке. Бывает, что у следователя нет при себе бланка. Тогда он может составить протокол от руки с заполнением всех необходимых реквизитов.

В протоколе нужно указать:

  • дату и место, где проводилось следственное действие, время его начала и окончания с точностью до минуты;
  • Ф. И. О., а при необходимости – адрес и другие данные всех участвующих в следственном действии. Требуйте, чтобы указывались полные имена и адреса. Иначе потом будет сложно разыскать участника следственного действия;
  • все действия в том порядке, в котором они проводились;
  • выявленные в ходе следственного действия обстоятельства;
  • технические средства, которые использовались в ходе следственного действия, и результаты их использования.

В протоколе обязательно должна быть пометка о том, что всем гражданам, участвующим в следственном действии, разъяснены их права и обязанности, а также порядок производства следственного действия.

Обычно следователь составляет протокол во время или сразу по окончании следственного действия. Но если проводилась видеозапись, протокол составляют чуть позже. Участников следственного действия в тот же день приглашают в помещение, где можно посмотреть отснятое. Смотрите внимательно – возможно, вы что-то упустили во время следственного действия. Имейте в виду: видеозапись не должна «прокручиваться» в ускоренном режиме.

После просмотра вы вправе высказать свои замечания, которые также записывают на видеокамеру. Затем следователь составляет протокол, который подписывают все участники следственного действия.

Перед подписанием следователь должен спросить, есть ли у вас замечания и дополнения к протоколу. Если сотрудник полиции зафиксировал ваши замечания не в полном объеме или неправильно, впишите их сами в графу «Замечания к протоколу». Бывает, что места на бланке протокола недостаточно. Тогда изложите свои замечания собственноручно на отдельном листе бумаги. Только не забудьте отразить этот факт в протоколе, например, так: «Замечания к протоколу изложены мною собственноручно на отдельном листе и прилагаются к протоколу».

Если следователь откажет вам в собственноручном изложении замечаний, обратите на это внимание всех присутствующих и отразите в протоколе. Просите следователя не оставлять в протоколе пустых мест – пусть поставит прочерки. Это нужно, чтобы потом сотрудники полиции не смогли вписать в протокол ничего лишнего.

Если в ходе следственного действия изъяты нежелательные предметы или документы, воздержитесь от подписания протокола и не давайте никаких объяснений.

Понятые

При обыске, копировании данных на электронные носители информации (при выемке), личном обыске, опознании должно участвовать не менее двух понятых (при других следственных действиях понятые участвуют по усмотрению следователя).

Понятой – это незаинтересованный гражданин, которого приглашает следователь, чтобы удостоверить ход и результаты следственного действия.

Имейте в виду: рядом с каждым сотрудником полиции, проводящим следственное действие, должно находиться не менее двух понятых.

Пример

Предпринимателя Иванова привлекли к ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия. В суде выяснилось, что, когда в гараже предпринимателя был найден обрез ружья, один понятой находился в гараже, а второй – в доме Иванова. Суд признал обыск незаконным и снял обвинение в хранении оружия.

Бывает, что оперативники «разбегаются» по помещениям фирмы, оставив понятых одних. Вы можете использовать это обстоятельство в суде в свою пользу. Попросите судью допросить понятых о том, как проводилось следственное действие. На основании их показаний результаты следственного действия будут признаны незаконными.

Пример

Сотрудники фирмы силой удерживали на своем складе руководителя конкурирующей компании.

После освобождения, уже находясь в отделении полиции, потерпевший пояснил, что ему связали руки, но он смог разрезать веревку и оставил ее на полу. Следователь провел осмотр складского помещения и действительно нашел на полу кусок веревки. Но сказал об этом понятым, только когда взял находку в руки.

На суде адвокат обвиняемого заявил ходатайство об исключении веревки из списка доказательств. Допросив понятых, суд признал, что веревка была обнаружена с нарушением закона, и удовлетворил ходатайство адвоката.

Нередки случаи, когда следователь привозит с собой внештатных сотрудников полиции или курсантов учебного заведения МВД. Такие понятые всегда дадут «нужные» следствию показания. Поэтому, если следователь приехал со «своими» понятыми, попросите заменить их. Если вам откажут, обязательно занесите свои возражения в протокол.

Осмотр места происшествия

Часто расследование начинается с осмотра места происшествия. Это следственное действие, в ходе которого следователь осматривает место, где произошло преступление. Цель осмотра – поиск и изъятие всего, что может помочь в расследовании (документов, вещей и т. д.).

Пример

Следователь выехал в магазин, где оперативники задержали граждан, подозревавшихся в продаже фальсифицированной водки. Он провел осмотр подсобных помещений магазина, а также прилавков, где обнаружил 205 бутылок водки. В тот же день были проведены осмотры еще двух торговых точек. По результатам осмотра было возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ – незаконное предпринимательство.

Осмотр места происшествия закон разрешает проводить до возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 176 УПК РФ). Однако для этого нужны веские основания. Если следователь ничего не найдет, а значит, и не возбудит уголовного дела, можете обратиться в суд: осмотр незаконен.

Документы, которые обязан предъявить следователь

Перед осмотром следователь (или дознаватель) должен предъявить вам свое служебное удостоверение и объяснить, какое преступление у вас произошло и какие помещения он будет осматривать.

Если с осмотром пришли другие сотрудники полиции, они обязаны показать еще и поручение следователя на проведение этого следственного действия.

Осматривать следователь может любые помещения и открытую местность. Для осмотра жилого помещения без согласия проживающих в нем граждан необходимо решение суда (ч. 5 ст. 177 УПК РФ).

Условия проведения осмотра

Чтобы осмотр был законным, следователь должен выполнить следующие условия:

  • разъяснить участникам их права и обязанности и сделать об этом запись в протоколе;
  • предупредить участников осмотра о применении технических средств (фотоаппарата, видеокамеры и т. п.);
  • предъявить всем участникам осмотра все, что обнаружил и изъял;
  • составить протокол осмотра;
  • ознакомить всех участников с протоколом.

Если хотя бы одно из этих условий нарушено, результаты осмотра не имеют силы.

Понятые участвуют в осмотре по усмотрению следователя. Если следователь решил их не брать, то он обязан использовать технические средства фиксации хода и результатов следственного действия. Если и это невозможно – в протоколе делается соответствующая запись (п. 1.1 ст. 170 УПК РФ).

Участники осмотра

Обычно вместе со следователем на осмотр приезжают оперативники и эксперт-криминалист. Они помогают следователю осматривать помещения, предметы, документы и т. д. Всех приехавших следователь записывает в протокол как участников следственного действия. Кроме сотрудников полиции, в осмотре могут участвовать приглашенный специалист и представитель фирмы.

Задача специалиста – помочь следователю разобраться в вопросах, которые требуют специальных познаний. Например, оценить изымаемое имущество, «взломать» компьютерную программу, установить, какие документы свидетельствуют об уклонении от уплаты налогов, и т. п.

Закон требует, чтобы в осмотре помещений фирмы участвовал кто-нибудь из ее администрации (руководитель, его заместитель, главный бухгалтер). Если присутствие представителя фирмы невозможно, об этом делают запись в протоколе. Так сказано в пункте 6 статьи 177 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Однако нарушение этого требования не всегда означает, что осмотр незаконен. Если обеспечить присутствие руководства невозможно (директор «в бегах», болен, в командировке и т. д.), следователь делает запись об этом в протоколе и проводит осмотр без официального представителя фирмы.

Изъятие документов и предметов

Закон разрешает следователю изымать только те предметы и документы, которые относятся к уголовному делу. Так записано в части 3 статьи 177 УПК РФ.

Возражайте против изъятия (письменно отразите это в протоколе), если считаете, что документы и предметы, которые хочет забрать следователь, не имеют отношения к расследованию преступления.

Нередки случаи, когда следователь изымает компьютерную технику. Ваша задача – не допустить, чтобы он забрал помимо системного блока еще и монитор, клавиатуру и т. д.: получить все это назад будет очень сложно, а иногда и невозможно. Постарайтесь объяснить сотрудникам полиции, что необходимая им информация находится именно в системном блоке, а все остальное оборудование абсолютно ни при чем.

Изъятие проводится по определенным процессуальным правилам. Вот они.

Все изъятые предметы должны быть предъявлены участникам осмотра, а затем упакованы и опечатаны. На упаковках следователь обязан сделать записи о том, где (в каком помещении) обнаружен и изъят предмет.

В протоколе должны быть указаны:

  • индивидуальные признаки каждого изъятого предмета (наименование, производитель, способ упаковки, наличие торговой марки, цвет коробки, надписи, признаки контрафактности (если речь идет о контрафактной продукции) и т. д.);
  • количество изъятых предметов (по видам и общее количество);
  • как изъятые предметы упакованы (например, в коробку) и как опечатаны (подписи понятых (при их участии), представителя фирмы и следователя).

Все подлежащие изъятию документы должны быть перечислены в протоколе (в приложении к нему) с указанием их наименований и количества.

Следить за выполнением этих требований или нет, решать вам. Если следователь нарушит правила, суд может не признать изъятые предметы и документы доказательствами по делу. Если же вы хотите, чтобы все изъятое вам вернули в целости и сохранности, проконтролируйте, чтобы каждый предмет и документ были подробно описаны в протоколе.

Пример

В ходе осмотра сотрудники полиции решили изъять у предпринимателя компьютерные диски. Оперативники сложили их в коробки и опечатали. В протоколе они указали только общее количество изъятых дисков.

Если предприниматель продает диски легально, то такая ситуация опасна для него тем, что сотрудники полиции могут потом аккуратно распечатать коробки и вместо нормальных дисков положить туда контрафактные. А затем возбудить в отношении предпринимателя уголовное дело.

Если же предприниматель продает пиратские диски, то эта ситуация для него даже благоприятна, поскольку суд может не принять вещественные доказательства, собранные с нарушением закона.

Если количество изъятых предметов определить затруднительно (например, изъято большое количество мелких драгоценных камней), следователь должен упаковать их и вскрыть позже в присутствии понятых для подсчета и осмотра. Чтобы проконтролировать законность действий следователя, вы можете заявить ходатайство о допросе понятых, которые будут присутствовать при осмотре предметов.

Протокол осмотра места происшествия

Осмотр места происшествия заканчивается составлением протокола. В нем должно быть указано, как и кем проводился осмотр, что и в каком месте обнаружено, какие предметы изъяты (ст. 180 УПК РФ).

Подробнее читайте раздел «Процедура расследования» — подраздел «Предварительное следствие» — ситуацию «Следственные действия» — пункт «Общие положения» — подпункт «Протокол следственного действия».

Вот пример протокола осмотра:

enbzd_6_02_3.png

enbzd_6_02_4.png

enbzd_6_02_5.png

Освидетельствование

Освидетельствование – это разновидность осмотра. Только в ходе освидетельствования осматривают не помещения и предметы, а человека. Цель этого следственного действия – обнаружить на теле человека особые приметы, следы преступления (например, кровь) или телесные повреждения (ссадины, синяки и т. п.). Кроме того, освидетельствование проводят, чтобы определить наличие в крови человека алкоголя или наркотических средств.

Пример

Руководство продуктового рынка, на территории которого торговал предприниматель Савельев, пыталось заставить его подписать договор о предоставлении услуг охраны. Предприниматель отказывался. При очередной попытке «договориться» представитель администрации рынка Дерюгин несколько раз ударил предпринимателя по лицу. Савельев сразу же обратился в полицию. Следователь возбудил уголовное дело по статье «Побои» и провел освидетельствование. В протоколе этого следственного действия он с помощью врача зафиксировал характер повреждений, обнаруженных на лице у предпринимателя, их форму и размеры.

Иногда освидетельствование проводят, чтобы подтвердить тяжкие последствия – неизгладимое обезображивание лица. При этом к протоколу прилагается фотография человека с его изображением до получения травмы.

Правила проведения

Освидетельствование проходит по определенным правилам. Вот они.

Следователь должен:

  • составить постановление об освидетельствовании и зачитать его участникам следственного действия;
  • пригласить врача, когда необходимы специальные медицинские познания, например, нужно определить тяжесть телесных повреждений и их давность;
  • составить протокол.

Освидетельствование потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого следователь вправе провести без их согласия. Если же нужно осмотреть свидетеля, то необходимо его письменное разрешение.

Освидетельствование потерпевшего следователь обычно сам не проводит. Чтобы установить телесные повреждения, он направляет потерпевшего с постановлением в бюро судебно-медицинской экспертизы. Там врач-эксперт осматривает его, затем пишет заключение и передает его следователю.

Обратите внимание: если для освидетельствования человеку необходимо раздеться, следователь не может использовать фотоаппарат или видеокамеру без его письменного согласия (ч. 5 ст. 179 УПК РФ). Если освидетельствуемый и следователь разного пола, то последний не вправе присутствовать при обнажении.

Освидетельствование может быть проведено в ходе другого следственного действия, например, осмотра места происшествия.

Пример

Фирма обратилась в банк, чтобы получить льготный кредит. Однако руководитель банка намекнул, что такое возможно лишь после получения благодарности в определенном размере, проще говоря, взятки. Директор фирмы обратился с заявлением в полицию. Оперативники подготовили для передачи банкиру деньги, помеченные специальным составом, который светится в ультрафиолетовых лучах. После передачи взятки следователь провел осмотр кабинета и освидетельствование банкира. Деньги нашли в ящике стола, а на руках подозреваемого были обнаружены следы краски, которой пометили деньги.

Протокол

Результаты освидетельствования следователь обязан зафиксировать в протоколе.

Подробнее читайте раздел «Процедура расследования» — подраздел «Предварительное следствие» — ситуацию «Следственные действия» — пункт «Общие положения» — подпункт «Протокол следственного действия».

Вот пример протокола освидетельствования:

enbzd_6_02_6.png

enbzd_6_02_7.png

enbzd_6_02_8.png

Обыск и выемка

Если следователь считает, что на территории фирмы или у предпринимателя находятся документы или предметы, имеющие значение для расследования, он может провести обыск (ч. 1 ст. 182 УПК РФ).

Когда следователь точно знает, что хочет найти, он проводит выемку. При этом изъять он вправе только те предметы или документы, которые указаны в постановлении о проведении этого следственного действия.

Обыск и выемку проводят только после возбуждения уголовного дела.

Имейте в виду: уголовное дело может быть возбуждено как по вашей фирме, так и в отношении партнера по бизнесу. Во втором случае вы нужны следствию только как источник информации. Такая ситуация менее опасна, поскольку «роют» не под вас, а под вашего контрагента.

Какие документы должен предъявить следователь

С обыском или выемкой могут прийти как сам следователь, так и по его поручению другие сотрудники полиции.

В первом случае требуйте, чтобы следователь предъявил вам служебное удостоверение и постановление о производстве обыска или выемки, а если эти действия проводят в жилом помещении – то и судебное решение.

Обратите внимание: выемку предметов и документов, содержащих государственную, коммерческую или банковскую тайну, а также вещей, заложенных в ломбард, следователь может произвести только на основании судебного решения и с согласия руководителя следственного органа. Так сказано в части 3 статьи 183 УПК РФ.

Если с обыском или выемкой пришли другие сотрудники полиции, требуйте, чтобы они, помимо своих служебных удостоверений и постановления, предъявили вам письменное поручение следователя на производство следственного действия.

Внимательно ознакомьтесь с предъявленными документами. Перепишите данные проверяющих (снять копии, скорее всего, вам не разрешат). Если придется писать жалобы или разыскивать изъятое имущество, надо знать, где «искать концы».

Бывает, что в постановлении неправильно указаны место обыска или данные владельца помещения. Это повод отказать в доступе на территорию фирмы.

Правда, если при обыске присутствует сам следователь, то он тут же может написать новое постановление. Поэтому лучше не спорить по поводу места проведения обыска: если у вас что-то найдут, на суде это не будет иметь силы, потому что добыто с нарушением закона.

Правила проведения

Чтобы обыск или выемка были законными, следователь должен:

  • пригласить не менее двух понятых (подробнее читайте раздел «Процедура расследования» — подраздел «Предварительное следствие» — ситуацию «Следственные действия» — пункт «Общие положения» — подпункт «Понятые»);
  • разъяснить участникам обыска (выемки) их права и обязанности (ч. 10 ст. 166 УПК РФ);
  • до начала следственного действия предложить выдать искомые предметы добровольно (ч. 5 ст. 182 УПК РФ). К сожалению, от обыска это не спасет. Следователь все равно может его провести. А вот с выемкой все иначе. Получив искомые предметы, следователь обязан прекратить следственное действие;
  • предъявить понятым и другим участникам обыска (выемки) все, что обнаружено и изъято (ч. 10 ст. 182 УПК РФ);
  • составить протокол обыска и вручить его копию представителю администрации фирмы или предпринимателю под расписку (ч. 5 ст. 182 УПК РФ).

Сотрудники полиции считают, что присутствие представителя администрации фирмы (директора, главного бухгалтера и т. п.) при производстве обыска не обязательно. На практике обыск проводится, если на месте работник, кабинет которого осматривается.

Это спорный вопрос. Закон требует, чтобы в обыске участвовало лицо, в помещении которого он проводится (п. 11 ст. 182 УПК РФ). Таким лицом можно считать как человека, чье рабочее место обыскивается, так и фирму, владеющую помещением. А официальным представителем фирмы является ее руководитель.

В ходе обыска следователь может вскрывать любые помещения, если владелец отказывается их открыть добровольно. Но делать это необходимо так, чтобы не причинить ненужные разрушения (ч. 6 ст. 182 УПК РФ). Кроме того, следователь может запретить гражданам, присутствующим при обыске, общаться между собой или покидать помещение (ч. 8 ст. 182 УПК РФ).

Обыск в вашем жилище может быть произведен без судебного решения и вашего согласия. Это возможно в случае, если следователь опасается, что промедление:

  • может повлечь за собой утрату следов преступления и других доказательств;
  • позволит скрыться лицам, его совершившим;
  • негативно повлияет на возмещение причиненного преступлением ущерба.

При этом следователь должен обязательно уведомить прокурора о проведении подобных действий (приказ Генеральной прокуратуры России от 2 июня 2011 г. № 162).

Изъятие документов и предметов

Изъятие в ходе обыска проводится по тем же правилам, что и в процессе осмотра. Читайте раздел «Процедура расследования» — подраздел «Предварительное следствие» — ситуацию «Следственные действия» — пункт «Осмотр места происшествия» — подпункт «Изъятие предметов и документов».

Протокол

В конце обыска (выемки) следователь составляет протокол, с которым знакомит всех участников.

Следователь обязан вручить копию протокола обыска (выемки) представителю фирмы под расписку.

Подробнее читайте раздел «Процедура расследования» — подраздел «Предварительное следствие» — ситуацию «Следственные действия» — пункт «Общие положения» — подпункт «Протокол следственного действия».

Вот пример протокола обыска:

enbzd_6_02_9.png

enbzd_6_02_10.png

Личный обыск

Цель личного обыска – обнаружить непосредственно у гражданина предметы и документы, которые могут иметь значение для уголовного дела. Обязательное условие – обыскивающий и понятые должны быть одного пола с обыскиваемым.

Обратите внимание: нельзя проводить личный обыск свидетеля или потерпевшего (ч. 1 ст. 184 УПК РФ).

Чтобы обыскать человека, следователь должен с согласия руководителя следственного органа получить решение суда (п. 6 ч. 2 ст. 29, ч. 1 ст. 165 УПК РФ).

Без решения суда разрешается обыскать человека:

  • при задержании;
  • при заключении под стражу;
  • если он присутствует при обыске и скрывает при себе предметы, имеющие значение для дела.

Отдельный протокол составляют только в первых двух случаях.

Наиболее опасен обыск при задержании. Как правило, понятые появляются не сразу. Этим нередко пользуются оперативники и подбрасывают запрещенные предметы (например, наркотики).

Как от этого уберечься, читайте раздел «Провокации» — подраздел «Провокации со стороны милиции» — ситуацию «У вас нашли наркотики».

Назначение экспертизы

В ходе следствия сотрудникам милиции, прокуратуры, ФСБ могут понадобиться люди, обладающие специальными познаниями или навыками в какой-либо из областей науки. В такой ситуации следователь вправе назначить экспертизу или пригласить на следственное действие (обыск, осмотр и т. д.) специалиста.

Экспертизу следователь может назначить, например, когда нужно:

  • установить подлинность документа или восстановить его (технико-криминалистическая экспертиза документов);
  • разобраться в тонкостях финансовой деятельности предприятия (судебно-бухгалтерская экспертиза);
  • определить качество товара, его стоимость (судебно-товароведческая экспертиза);
  • установить, кто написал тот или иной документ (почерковедческая экспертиза);
  • определить, что за вещество обнаружено и изъято (криминалистическая экспертиза веществ);
  • определить тяжесть телесных повреждений (судебно-медицинская экспертиза).

Виды экспертиз указаны в приказе МВД № 511 от 29 июня 2005 года.

Судебно-товароведческая экспертиза

Судебно-товароведческую экспертизу следователь назначает, когда нужно установить:

  • соответствует ли товар стандартам;
  • сорт товара, его цену;
  • изготовителя.

Пример

Иванов был задержан по подозрению в изготовлении и продаже фальсифицированной водки. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ – «Незаконное предпринимательство».

На допросе подозреваемый сказал, что водку приобретал на ликеро-водочном заводе «Глазовский». Чтобы подтвердить или опровергнуть слова Иванова, следователь назначил судебно-това-роведческую экспертизу. В постановлении он поставил перед экспертом вопросы, соответствует ли содержимое бутылок стандартам, а этикетки и акцизные марки на бутылках – заводским образцам.

Эксперты установили, что акцизные марки и этикетки на бутылках действительно сделаны промышленным способом и идентичны заводским образцам. А вот содержимое бутылок изготовлено путем разбавления спирта, который в производстве водки не применяется.

Судебно-бухгалтерская экспертиза

В ходе судебно-бухгалтерской экспертизы эксперт анализирует финансово-хозяйственные операции фирмы.

Судебно-бухгалтерская экспертиза может установить точный размер ущерба, причиненного преступлением. Например, каковы убытки от продажи пиратских видеокассет, дисков.

С помощью этой экспертизы можно определить финансовый результат взаимоотношений разных фирм: кто, кому, за что и сколько должен. Можно выяснить прибыльность как отдельных сделок, так и предприятия в целом, установить, какие действия привели к банкротству фирмы и т. п.

Чаще всего судебно-бухгалтерская экспертиза назначается при расследовании налоговых преступлений.

Следователи, как правило, плохо разбираются в тонкостях бухучета и налогообложения. В спорных вопросах им приходится доверять мнению эксперта. Тем более что за свои выводы он отвечает «головой» – за заведомо ложное заключение эксперт может попасть на скамью подсудимых.

Бывают ситуации, когда следователь специально не назначает судебно-бухгалтерской экспертизы. Например, если в деле есть акт документальной проверки, проведенной налоговой инспекцией. Зачем следователю заключение эксперта, раз под рукой обвинительные выводы, сделанные специалистами? Ведь экспертиза может свести на нет все их усилия. В такой ситуации обращайтесь к независимым экспертам.

Подробнее читайте раздел «Процедура расследования» — подраздел «Предварительное следствие» — ситуацию «Назначение экспертизы» — пункт «Как опровергнуть выводы эксперта».

Технико-криминалистическое исследование документов

С помощью технико-криминалистической экспертизы можно восстановить текст или установить подлинность документа, а также определить, были ли в нем подчистки, исправления, дописки.

Кроме того, эксперты могут определить время написания документа по записям, сделанным шариковой ручкой.

Паста шариковой ручки старится примерно за два года. Если документу больше двух лет, обращаться к экспертам уже не имеет смысла: именно такой ответ они и дадут. Точность срока в пределах двух лет зависит от того, сколько времени прошло с момента нанесения подписи на бумагу. Если она сделана, например, неделю назад, то эксперт назовет вам точную дату. Если прошло несколько недель или месяцев, то точность будет считаться, соответственно, в неделях или месяцах. Ну а если давность записи больше года, то эксперт установит срок с погрешностью в полгода. Тогда в заключении будет написано, что документ был составлен от года до полутора лет (или от полутора до двух лет) назад.

Если документ сильно погреть, например, положить на батарею или провести по нему утюгом, то он искусственно состарится. Паста быстро высохнет, и эксперт уже не сможет определить давность написания подписи. Зато он точно установит, что документ был состарен искусственно, и отразит это в своем заключении. А значит, для суда будет понятно, что бумаги подделаны.

Давность документа, написанного чернилами, установить нельзя. Ученые пока не обнаружили, что в чернилах со временем что-то меняется. За исключением того, что в течение минуты после написания из них испаряется вода.

То же самое можно сказать и об оттиске печати, но только если вы используете чернила, а не специальную мастику. В последнем случае установить время, когда была поставлена печать, можно в пределах первых шести месяцев. Очень похожую мастику используют в гелевых ручках и струйных принтерах. Давность здесь также можно установить в течение полугода.

А вот материалы, используемые в лазерном принтере, со временем не изменяются. Значит, определить по ним, когда был напечатан документ, эксперт не сможет. Правда, есть одна возможность установить подделку документа, напечатанного на лазерном принтере. Имеются в виду случаи, когда сотрудник фирмы печатает нужный текст на листах, где уже стоят подпись руководителя и печать фирмы. Если текст частично заходит на печать, то эксперт может точно установить, что первично. Если печать была поставлена поверх текста, то все нормально, а если наоборот, то документ поддельный.

Некоторые криминалисты считают, что можно определить давность документа, изготовленного на принтере (или на ксероксе). Для этого нужно установить, как распределился на бумаге печатный материал. Чем дольше служит картридж, тем хуже качество печати: появляются полосы или не пропечатываются буквы. Теоретически эксперт может установить, что документ, на котором, например, две полосы, был изготовлен в промежутке времени между появлением первой и третьей. На практике провести такое исследование практически невозможно. Сложность в том, что, во-первых, нужны образцы печати, сделанные в разное время. Во-вторых, нет гарантии, что эти образцы печатались на одном и том же принтере, и картридж не менялся. И в-третьих, используя один и тот же картридж, вы можете по-разному напечатать документ. Достаточно картридж вытащить, встряхнуть и поставить обратно. И печать будет уже другой.

Бывают ситуации, когда нужно изготовить документ на печатной машинке. Эксперты считают, что по составу красящего материала ленты установить давность документа нельзя. А вот по истиранию печатных элементов – можно. Чем дольше работает машинка, тем больше истираются буквы. По их отпечатку на бумаге можно сказать, когда был сделан текст. Но для этого нужны образцы печати на этой машинке за предыдущие годы.

Почерковедческая экспертиза

С помощью почерковедческой экспертизы можно установить автора записей, сделанных от руки.

Бывает, что достаточно одной подписи. Конечно, если она сделана в виде какой-то закорючки, не каждый эксперт сделает категоричный вывод. Здесь много субъективного.

Как правило, следователь представляет на экспертизу небольшое количество образцов почерка, и поэтому эксперт делает вероятный вывод (отрицательный или положительный). Например: «Подпись от имени Иванова С.В. в графе „Генеральный директор” выполнена, вероятно, Ивановым С.В.».

При большом объеме рукописного текста эксперт может определить возраст, пол и даже некоторые психологические особенности автора.

Можно также определить, правой или левой рукой написан текст и в каких условиях (сидя, стоя, в состоянии опьянения и т. п.).

Для почерковедческой экспертизы годятся даже копии документов. Сначала почерковед определит, нет ли признаков технической подделки документа, а проще говоря, не вмонтирована ли подпись с помощью ксерокса. Если с этим все в порядке, то оснований для отказа от экспертизы по копиям нет.

Правда, не каждое экспертное учреждение возьмется делать экспертизу по копиям.

Криминалистическое исследование веществ

С помощью этой экспертизы следователь может определить, что за вещество было изъято при осмотре места происшествия. Если речь идет о наркотике, то эксперт установит, каким способом он изготовлен, не осталось ли на одежде задержанного его следов и т. п.

Как правило, такую экспертизу назначают по делам, связанным с загрязнением окружающей среды, наркотиками, кражами.

Судебно-медицинская экспертиза

Судебно-медицинскую экспертизу следователь обязательно назначит по делам, связанным с причинением вреда здоровью человека.

Судебные медики могут определить тяжесть телесных повреждений, давность и способ их образования, каким предметом нанесено повреждение, могло ли оно стать причиной смерти и т. п.

Бывает, что судьба обвиняемого зависит от правильности ответов эксперта на такие вопросы, как:

  • кто виновник смерти потерпевшего: обвиняемый, нанесший ему телесные повреждения, или медицинские работники, применившие к потерпевшему такие методы лечения, которые могли повлечь смерть даже абсолютно здорового человека;
  • отчего возникли те или иные повреждения: от удара тупым и твердым предметом (палкой, пистолетом, кулаком) или от удара о тупой и твердый предмет при падении на бордюр, камень и т. д.

Если вы сомневаетесь в выводах эксперта, обращайтесь к независимым специалистам.

Пример

В одном из городов Московской области некий гражданин Демин добывал себе средства путем грабежей коммерческих ларьков, за что и был сильно избит их владельцами.

Служба «скорой помощи» доставила гражданина Демина в больницу, где он и был прооперирован. Хирурги вскрыли у потерпевшего грудную и брюшную полость, опасаясь внутреннего кровотечения. Несмотря на 16-часовые врачебные манипуляции, Демин скончался.

Судебно-медицинский эксперт пришел к выводу, что смерть наступила от острой кровопотери, так как в результате нанесения потерпевшему множества телесных повреждений он потерял 4000 мл крови.

Адвокат обвиняемых обратился к независимому эксперту. Тот не согласился с выводом своего коллеги. Оказывается, он не учел, что в результате врачебных манипуляций у Демина образовался воздух в плевральных полостях. Такое повреждение несовместимо с жизнью: потерпевший просто не мог самостоятельно дышать, что и привело к его гибели.

Иногда эксперты необоснованно относят легкие телесные повреждения к средним или тяжким. Такие выводы также нужно опровергать.

Как следователь назначает экспертизу

Чтобы назначить экспертизу, следователь составляет постановление. В нем он указывает причину, по которой нужно провести то или иное исследование, и ставит перед экспертами вопросы, на которые они должны ответить. Следователь также указывает, какое экспертное учреждение будет проводить экспертизу.

Следователь обязан ознакомить обвиняемого с постановлением до того, как направит его эксперту. Об этом он составляет отдельный протокол.

Прочитав постановление, вы можете:

  • попросить о замене эксперта или экспертного учреждения;
  • заявить ходатайство о назначении выбранного вами эксперта и экспертного учреждения;
  • задать эксперту дополнительные вопросы.

Кроме того, закон разрешает обвиняемому присутствовать с разрешения следователя на экспертизе и давать пояснения эксперту, а также знакомиться с заключением эксперта и протоколом его допроса. Так сказано в статье 198 УПК РФ.

Если вы хотите задать эксперту нужные вам вопросы, составьте ходатайство на имя следователя. В ходатайстве укажите, по какой причине вы считаете необходимым, чтобы эксперт ответил именно на эти вопросы.

Когда экспертиза обязательна

В некоторых случаях следователь обязан назначить экспертизу. Вот они.

Экспертиза обязательна, если необходимо установить:

  • причину смерти;
  • характер и степень вреда, причиненного здоровью;
  • вменяемость обвиняемого или подозреваемого;
  • способность потерпевшего правильно воспринимать обстановку;
  • возраст обвиняемого или потерпевшего, если у него отсутствуют документы.

Это записано в статье 196 УПК РФ.

Обратите внимание: экспертиза в отношении свидетеля может быть проведена только с его согласия (ч. 4 ст. 195 УПК РФ).

После проведения экспертизы следователь обязан познакомить обвиняемого с заключением эксперта. Для этого он пригласит обвиняемого в свой кабинет и предоставит ему возможность прочитать заключение, а затем составит протокол об этом.

Читайте внимательно то, что написал эксперт. Возможно, вам будет непонятно, каким образом он пришел к определенным выводам, или в его рассуждениях вы заметите ошибку. В этом случае напишите ходатайство о допросе эксперта. В ходатайстве укажите, какие вопросы вы хотите ему задать. Вы также можете сделать свои замечания, пояснения или возражения по поводу выводов эксперта.

Вот пример протокола ознакомления с заключением эксперта:

enbzd_6_02_11.png

enbzd_6_02_12.png

Как опровергнуть выводы эксперта

Заключение эксперта является доказательством по уголовному делу (ст. 74 УПК РФ). Но это не значит, что выводы эксперта, выбранного следователем, нельзя опровергнуть.

Если вы с ними не согласны, обратитесь к независимым специалистам. Для этого напишите ходатайство о назначении независимой экспертизы. В нем перечислите вопросы, которые предлагаете задать эксперту, и укажите экспертное учреждение, которое, по вашему мнению, квалифицированно на них ответит.

Следователь или суд могут вам отказать. В такой ситуации вы вправе обратиться к эксперту, которому доверяете, за рецензией на акты проведенных у вас проверок или заключение «следственной» экспертизы. Суд обязан по вашему ходатайству привлечь эксперта, давшего рецензию, к участию в деле в качестве специалиста. Заключения и показания специалиста имеют такую же силу, что и заключения эксперта.

Допрос

Ни одно уголовное дело не обходится без допросов. Допрос – это следственное действие, в ходе которого следователь получает от обвиняемого, потерпевшего, свидетеля информацию по уголовному делу.

Обычно следователь допрашивает в своем служебном кабинете: это дает ему психологическое преимущество. Но в случае необходимости он может провести допрос прямо у вас в офисе во время осмотра, обыска или выемки. Прежде чем отвечать на вопросы, поинтересуйтесь, что это будет – опрос (а проще говоря, беседа без протокола) или допрос.

В первом случае можете смело отказываться отвечать на вопросы. Заставить вас никто не вправе. Если все же решили отвечать, имейте в виду: несмотря на то что информация, полученная в ходе опроса, не является доказательством по уголовному делу, следователь может использовать ее, чтобы найти подтверждающие вашу вину факты.

Далее мы будем говорить о второй ситуации, то есть о допросе.

Вызов на допрос

На допрос вас могут вызвать повесткой или по телефону.

Если вы обнаружили повестку в почтовом ящике или вас вызвали по телефону, можете на допрос не приходить. Никаких санкций за это не предусмотрено.

Если же вы получили повестку из рук участкового или оперативника и расписались в ее получении, лучше явиться по вызову. Иначе оперативники могут доставить вас к следователю принудительно. Правда, это относится только к свидетелям и потерпевшим. Если обвиняемый не подписывал обязательство о явке, вызов следователя он может проигнорировать.

В повестке должно быть указано, в качестве кого вас хотят допросить: свидетеля, потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого. Если в повестке нет такой информации, обязательно выясните ее. От этого будут зависеть ваши права и обязанности.

Имейте в виду: вызов в качестве свидетеля может означать не только то, что вы свидетель каких-то событий, но и то, что вы потенциальный обвиняемый.

Как проходит допрос

Сначала следователь установит вашу личность, то есть посмотрит паспорт, запишет Ф.И.О. и где вы живете. После этого он должен разъяснить вам ваши права.

Если следователь забыл это сделать, не напоминайте ему. В дальнейшем вы сможете признать допрос незаконным.

Затем следователь спросит у вас, признаете ли вы себя виновным и желаете ли давать показания (если вас допрашивают в качестве обвиняемого). Здесь у вас есть выбор.

Вы можете отказаться от дачи показаний, поскольку имеете право не свидетельствовать против себя и своих близких. Так сказано в статье 51 Конституции РФ.

К близким родственникам относятся: супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка и внуки (ст. 5 УПК РФ).

Имейте в виду: статью 51 Конституции сотрудники милиции, прокуратуры понимают по-своему. Они считают, что наемные работники (директор, бухгалтер и т. д.), вызванные на допрос в качестве свидетелей, обязаны отвечать на вопросы, потому что дают показания не в отношении себя и своих близких, а по поводу деятельности фирмы.

Если вам попался именно такой следователь, не идите у него на поводу: решили не отвечать на вопросы, придерживайтесь этой позиции. Ведь любой работник причастен к деятельности фирмы. Показания, которые он даст, могут в дальнейшем ему навредить. А значит, статья 51 Конституции действует и в такой ситуации.

Следователь может построить допрос так, как считает нужным. Но и для него законом предусмотрены определенные ограничения. Вот они.

Следователь не вправе задавать наводящие вопросы, то есть вопросы, в которых уже заложен ответ. Например: «Это была „Нива” темно-зеленого цвета?». В суде такой допрос можно признать незаконным.

Следователь не вправе угрожать допрашиваемому, применять насилие, создавать опасные для жизни и здоровья ситуации.

В настоящее время случаи физического воздействия на свидетеля или обвиняемого редки. Однако бывает, что следователь специально создает в кабинете пугающую обстановку, разложив на видном месте, как бы невзначай, различные предметы: ножи, дубинки и т. п., или демонстрирует пистолет.

Не обращайте на это внимания. Следователь просто хочет напугать вас, чтобы заставить давать показания. А это верный признак того, что у него ничего на вас нет.

Не стоит также пугаться, если увидите в кабинете следователя деревянный станок, похожий на «костедробильный аппарат» и ручную или электрическую дрель. Их используют для сшивания листов уголовного дела.

Как прервать допрос раньше срока

Допрос не может длиться непрерывно больше четырех часов. Если вы все-таки выдержали четыре часа, но допрос еще не закончен, то требуйте перерыв для отдыха и принятия пищи.

Просите прервать допрос раньше, если устали или следователю удалось поставить вас в тупик удачным вопросом или предъявлением изобличающего доказательства. Для этого заявите, что плохо себя чувствуете. Правда, будьте готовы к тому, что следователь не поверит вам на слово и вызовет врачей. Тогда допрос будет отложен только по их рекомендации.

Пример

На допросе обвиняемый заявил, что ему стало плохо. Следователь вызвал «скорую помощь». Врач обнаружил у обвиняемого незначительное повышение артериального давления. Сделав необходимый укол, он сообщил следователю, что допрос можно продолжить через 30 минут.

Общая продолжительность допроса в течение дня не может превышать восьми часов. Если вы больны, длительность допроса должен установить врач. Этого требует статья 187 УПК РФ.

Допрашивать в ночное время (с 23 до 6 часов) разрешено только в исключительных случаях (ч. 3 ст. 164 УПК РФ). Следователь должен обосновать невозможность отложить допрос до утра.

Пример

Дежурный следователь получил в 23.45 сообщение о краже имущества фирмы «Околица». Он выехал на место происшествия и осмотрел складское помещение фирмы, из которого были украдены компьютеры. Осмотр был закончен в 2.15 ночи. Сторож объяснил, что видел подозрительных людей рядом с территорией фирмы. Опасаясь, что сторож забудет существенные «мелочи» и приметы подозрительных граждан, следователь допросил его немедленно.

Как отвечать на вопросы

Отвечая на вопросы следователя, придерживайтесь следующих правил.

Для начала поинтересуйтесь, по какому поводу вас вызвали. Возможно, вам удастся понять, насколько опасна ситуация.

Разговаривайте со следователем уважительно, на «Вы» и только по имени-отчеству, даже если вы на 20 лет старше.

Имейте в виду: предварительное следствие в России ведется на русском языке. Если у вас другая национальность и вам проще общаться на родном языке, требуйте переводчика. Отказать вам не вправе.

Следователь может предложить вам рассказать все, что знаете. Не спешите этого делать. Так вы можете наговорить лишнего. Просите, чтобы вам задавали конкретные вопросы. Не говорите ничего о том, о чем вас не спрашивали.

Сохраняйте спокойный тон. Не спешите с ответами. Если на любой вопрос вы будете отвечать после небольшой паузы, следователь не сможет определить, о чем вы говорите охотно, а о чем пытаетесь умолчать.

Отвечайте на вопросы по возможности односложно: да, нет. Не пускайтесь в пространные объяснения. Если сомневаетесь, говорите: «Затрудняюсь ответить» или «Не помню».

Если вы чувствуете, что ответ будет против вас, – не отвечайте. Ссылайтесь на статью 51 Конституции: никого нельзя заставить давать показания против себя и своих близких.

Ни в коем случае не подписывайте протокол об отказе от адвоката. Не верьте словам следователя: «Где же я сейчас найду вам адвоката?». Он найдет, просто хочет облегчить себе жизнь.

Если вам предложат откупиться, не соглашайтесь.

Это может быть провокацией.

Протокол допроса

В ходе допроса следователь составляет протокол. Обычно он сам записывает ваши показания, выбирая из сказанного то, что считает нужным. Реже может предложить записать показания собственноручно. Это может означать, что:

  • ему безразличен результат допроса;
  • таким способом он хочет получить образцы вашего почерка.

Прочитав протокол, не спешите его подписывать, подумайте, не искажен ли смысл сказанных вами слов. Можете собственноручно записать в протокол ваши замечания по проведению допроса. После этого поставьте прочерки во всех пустых строчках.

Вы имеете право отказаться от подписи протокола. В этом случае следователь попросит вас объяснить причину отказа и сделает в протоколе соответствующую запись. Присутствие понятых при этом не требуется.

Типичные ошибки следователя

Часто следователи при допросе допускают ошибки.

Вот они:

  • следователь неточно указал в протоколе ваши персональные данные;
  • следователь не обратил внимания, что вы расписались не на всех страницах протокола;
  • следователь не разъяснил вам ваши права или вы не расписались в нужной графе;
  • следователь не выяснил, является ли для вас русский язык родным и не нужен ли вам переводчик.

Заметив любую из этих ошибок, ни в коем случае не говорите об этом следователю. В дальнейшем вы сможете использовать их в суде, чтобы признать допрос незаконным.

Пример

Следователь оформил допрос свидетеля на бланке старого образца. В нем не было графы о правах допрашиваемого, предусмотренных статьей 51 Конституции РФ, а следователь забыл сделать соответствующую запись. В дальнейшем свидетель отказался от своих показаний. Суд признал первый допрос незаконным.

Особенности допроса обвиняемого

Обвиняемым называют гражданина, которому следователь официально предъявил обвинение. О том, как это делается, читайте раздел «Возбуждение уголовного дела» — подраздел «Как привлекают в качестве обвиняемого» — ситуацию «Как предъявляют обвинение».

Обвиняемого следователь должен допросить сразу после предъявления обвинения. Об этом читайте раздел «Возбуждение уголовного дела» — подраздел «Как привлекают в качестве обвиняемого» — ситуацию «Первый допрос обвиняемого».

Если обвиняемый при первом допросе отказался от показаний, повторный допрос возможен только по его просьбе.

Обвиняемый не несет ответственности за дачу ложных показаний. А значит, вы можете менять их сколь угодно часто. Однако учтите: суд расценит это как попытку уклониться от ответственности. Все-таки лучше воздержаться от дачи показаний, чем менять их.

Желательно, чтобы на допросе присутствовал адвокат. Он подскажет, как отвечать на вопросы. Лучше пользоваться услугами «своего человека», проверенного друзьями или знакомыми. Если такого нет, обратитесь в адвокатскую контору. Если вы находитесь под стражей, пусть это сделает за вас родственник или знакомый.

Имейте в виду: допрос, проведенный без участия адвоката, незаконен. Исключение составляют случаи, когда обвиняемый письменно отказался от защитника.

Особенности допроса свидетеля и потерпевшего

Следователь может допросить в качестве свидетеля любого человека, если считает, что ему что-то известно об обстоятельствах уголовного дела.

В качестве потерпевшего допрашивают граждан, которые пострадали от преступления. Потерпевшей может быть и фирма. Тогда следователь допросит ее руководителя (или другого законного представителя).

Свидетель и потерпевший, в отличие от обвиняемого, несут ответственность за дачу заведомо ложных показаний (ст. 307 УК РФ). Наказание за это преступление:

  • штраф до 80 000 рублей;
  • или штраф в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до шести месяцев;
  • или обязательные работы на срок до 480 часов;
  • или исправительные работы на срок до двух лет;
  • или арест на срок до трех месяцев.

В случае когда обвиняемому вменяет в вину преступление из категории тяжких / особо тяжких – наказание за ложные показания ужесточено: принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

За отказ от дачи показаний свидетелем или потерпевшим также предусмотрена уголовная ответственность (ст. 308 УК РФ):

  • штраф до 40 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев;
  • либо обязательные работы на срок до 360 часов;
  • либо исправительные работы на срок до одного года;
  • либо арест на срок до трех месяцев.

Очная ставка

Расследование уголовного дела редко обходится без очной ставки. Как правило, ее проводят перед арестом подозреваемого.

Очная ставка – это допрос одновременно двух (а иногда и больше) человек, показания которых противоречат друг другу (ст. 192 УПК РФ). Насколько существенны противоречия – оценивает сам следователь.

Цель очной ставки – убедить допрашиваемых сказать правду. Чаще следователь просто хочет удостовериться, что свидетель или потерпевший в дальнейшем не поменяют своих показаний. В суде вам будет труднее объяснить причину смены показаний, если на допросе и очной ставке вы говорили одно и то же.

Как проходит очная ставка

Как и перед допросом, следователь обязан разъяснить вам ваши права и обязанности, предупредить об ответственности за дачу ложных показаний (это касается только свидетелей и потерпевших). Вам и другому участнику будет предложено поочередно рассказать о своих взаимоотношениях и повторить те слова, в которых есть противоречия. После этого следователь может задать уточняющие вопросы. Будьте готовы к тому, что он зачитает вслух ваши прежние показания или показания другого участника очной ставки.

Вы можете не давать показаний, сославшись на статью 51 Конституции РФ, но отказаться от участия в этом следственном действии не вправе.

Если вы боитесь физического и психологического воздействия со стороны вашего оппонента, попросите следователя поставить в кабинете охрану. Как правило, в такой просьбе он не отказывает.

Опознание

Следователь может попросить свидетеля или потерпевшего узнать подозреваемого или какой-нибудь предмет среди других людей или предметов. Такое следственное действие называется опознанием.

Правила проведения

Опознание проводится по определенным процессуальным правилам. Вот они.

Следователь должен:

  • пригласить двух понятых;
  • допросить опознающего (в присутствии понятых), по каким признакам он будет опознавать подозреваемого или какой-нибудь предмет;
  • разъяснить всем участникам опознания их права;
  • представить на опознание предметы и людей (их фотографии) в количестве не менее трех.

Так сказано в статье 193 УПК РФ.

Предметы и люди, представленные на опознание, должны иметь внешнее сходство. При этом не обязательно, чтобы статисты и опознаваемый были одной национальности.

Пример

Потерпевшему Тимофееву был предъявлен в числе других четырех человек подозреваемый Уругбеков. Адвокат подозреваемого заявил протест в связи с тем, что нарушено правило внешнего сходства: Уругбеков узбек, а статисты таджики. Однако суд счел, что нарушений закона не было, потому что статисты и подозреваемый были похожи внешне.

Имейте в виду: результаты опознания можно поставить под сомнение, если свидетель или потерпевший не пояснят, по каким признакам они узнали человека или предмет.

Типичные ошибки следователя

Бывает, что следователь в ходе опознания допускает ошибки. Вот самые распространенные из них:

  • перед началом опознания подозреваемому не предложили занять любое место среди статистов;
  • свидетель (потерпевший) встретился с подозреваемым перед опознанием в помещении райотдела (рядом со зданием) или увидел его в коридоре;
  • оперативники перед опознанием показали свидетелю (потерпевшему) фотографию подозреваемого;
  • фотографии, предъявленные для опознания, не скреплены печатью или разного размера.

Пример

Орлов, подозреваемый в мошенничестве, был опознан потерпевшим Ивановым по фотографии. Потерпевший указал, по каким признакам он узнал Орлова. Однако суд признал следственное действие незаконным, потому что на фотографиях подозреваемый был изображен крупнее, чем другие мужчины. Суд счел это удавшейся попыткой психологического воздействия на опознающего.

Закончив опознание, следователь составляет протокол.

Подробнее читайте раздел «Процедура расследования» — подраздел «Предварительное следствие» — ситуацию «Следственные действия» — пункт «Общие положения» — подпункт «Протокол следственного действия».

Вот пример протокола опознания:

enbzd_6_02_13.png

enbzd_6_02_14.png

enbzd_6_02_15.png

Следственный эксперимент

Чтобы проверить, способен ли обвиняемый совершить те или иные действия, а свидетель – слышать или видеть в определенных условиях, следователь может провести следственный эксперимент. Для этого он полностью воспроизведет обстановку того или иного события.

Пример

Свидетель Иванов утверждал, что видел, как обвиняемый получал взятку. Иванов подробно рассказал на допросе, в каком месте стоял сам и где находился обвиняемый. По ходатайству обвиняемого был проведен следственный эксперимент. Следователь воспроизвел обстановку события и установил, что свидетель не мог видеть передачу денег с того места, о котором он говорит. Впоследствии передачу взятки доказать не удалось.

Следственный эксперимент проводится в присутствии не менее двух понятых. Следователь не вправе создавать угрозу жизни и здоровью участников этого следственного действия. Так сказано в статье 181 УПК РФ.

По окончании следственного эксперимента составляется протокол.

В протоколе следователь должен указать, в каких условиях проходил эксперимент, последовательность действий обвиняемого и их результаты.

Подробнее читайте раздел «Процедура расследования» — подраздел «Предварительное следствие» — ситуацию «Следственные действия» — пункт «Общие положения» — подпункт «Протокол следственного действия».

Вот пример протокола следственного эксперимента:

enbzd_6_02_16.png

enbzd_6_02_17.png

Проверка показаний на месте

Следователь может проверить показания обвиняемого или потерпевшего, выехав с ними на место происшествия. Там он попросит обвиняемого (потерпевшего) рассказать и показать, как совершалось преступление.

Чаще всего проверку показаний проводят по преступлениям, связанным с насилием.

Пример

Потерпевшего Глущенко пытались заставить силой подписать договор на невыгодных для него условиях. На допросе он рассказал, что обвиняемые обманом заманили его в автосервис, где наручниками пристегнули к батарее. Точный адрес он назвать не мог, но мог показать место. Следователь, двое понятых, Глущенко и специалист с видеокамерой выехали к месту преступления. При этом потерпевший показывал дорогу. Он указал на автосервис и показал, к какой именно батарее был пристегнут.

В проверке показаний должны участвовать не менее двух понятых. Кроме того, следователь может пригласить оперативников.

Нельзя проверять показания одновременно нескольких граждан (ч. 3 ст. 194 УПК РФ).

После или во время проверки следователь составляет протокол.

Подробнее читайте раздел «Процедура расследования» — подраздел «Предварительное следствие» — ситуацию «Следственные действия» — пункт «Общие положения» — подпункт «Протокол следственного действия».

Вот пример протокола проверки показаний на месте:

enbzd_6_02_18.png

enbzd_6_02_19.png

enbzd_6_02_20.png

Арест почтово-телеграфной корреспонденции

Эта мера применяется следователем, если он считает, что в почте обвиняемого, подозреваемого или других людей может быть важная для расследования информация.

Чтобы арестовать, то есть задержать и изъять корреспонденцию, следователь с согласия руководителя следственного органа готовит ходатайство. В нем он должен обосновать, почему письма, посылки, телеграммы, отправленные именно этому человеку (или отправленные им), могут содержать интересные для следствия сведения.

Ходатайство направляется в суд, который дает (или не дает) разрешение на арест.

На основании решения суда почта задерживает корреспонденцию.

В решении судья указывает:

  • личные данные и место жительства человека, чья почта подвергается аресту;
  • причины ареста;
  • что именно подлежит задержанию (письма, посылки, телеграммы и т. д.);
  • учреждение связи, которое должно задерживать почту.

Задержанную корреспонденцию следователь осматривает на почте в присутствии понятых, как правило, из числа работников почты.

Осмотрев почту, следователь решает: изъять ее или отправить адресату.

Результаты осмотра фиксируют в протоколе.

Подробнее читайте раздел «Процедура расследования» — подраздел «Предварительное следствие» — ситуацию «Следственные действия» — пункт «Общие положения» — подпункт «Протокол следственного действия».

Прослушивание переговоров

Закон разрешает следователю организовать прослушивание и запись телефонных и обычных разговоров. Цель этого мероприятия – получить сведения, которые помогут в расследовании преступления.

Длительность прослушивания не может быть больше шести месяцев. Если следствие закончено раньше этого срока, «прослушка» должна быть отменена.

Порядок проведения

Решение о «прослушке» принимает суд и только по преступлениям средней тяжести (за которые предусмотрено наказание от 2 до 5 лет лишения свободы), тяжким (наказание – от 5 до 10 лет лишения свободы) и особо тяжким (наказание – более 10 лет лишения свободы).

Следователь, получив разрешение суда, передает его непосредственным исполнителям. Это, как правило, специальные технические подразделения милиции или ФСБ.

Чтобы записать переговоры, оперативники могут:

  • использовать «жучки» или направленные микрофоны;
  • поставить просушивающую аппаратуру прямо в телефон;
  • подключиться к телефонной линии на АТС или непосредственно к линии в подъезде.

О том, что ваши телефоны прослушиваются, вы можете и не узнать. Поводом для беспокойства могут послужить звук щелчка перед началом разговора или ухудшение слышимости. Обращайте внимание также на людей в спецодежде с надписями «АТС», «ГТС» и т. п., которые проводят какие-то мероприятия у щитков с телефонными кабелями в вашем подъезде.

Направленным микрофоном милиционеры могут прослушивать разговоры в вашем офисе или квартире из соседних зданий. Для настройки аппаратуры и определения расстояния иногда используется лазерный луч. Если вы заметили на окнах красные блики, вероятно, вас прослушивают.

Записав переговоры, оперативники направляют аудиокассету следователю. Она должна быть упакована. На упаковке ставится печать подразделения, которое записало переговоры. Вскрыть упаковку и прослушать запись следователь может только в присутствии понятых.

Наиболее распространенная ошибка следователя на этом этапе – перед осмотром аудиокассеты и прослушиванием записи он не обращает внимания понятых на то, в каком виде (упаковке) попала к нему кассета. Заявите ходатайство о допросе понятых. Основываясь на их показаниях, можно поставить под сомнение законность прослушивания записи.

Если вы считаете, что запись смонтирована или это не ваш голос, заявите ходатайство о проведении фоноскопической экспертизы.

Результаты прослушивания записи следователь должен зафиксировать в протоколе.

Подробнее читайте раздел «Процедура расследования» — подраздел «Предварительное следствие» — ситуацию «Следственные действия» — пункт «Общие положения» — подпункт «Протокол следственного действия».

Данный материал является частью бератора «Ответственность директора и бухгалтера».
Все статьи бератора ежедневно обновляются экспертами и всегда актуальны.
Чтобы прочитать статью полностью, нужно приобрести доступ.

< Предыдущая страница
Следующая страница >

Спикер пояснил, как анализировать фабулу обвинения и предъявленные доказательства в отношении подзащитного, как строить позицию защиты, в том числе если доверитель признал вину и просит заключить его под стражу, а также ответил на вопросы слушателей, связанные с позицией защиты в некоторых неоднозначных ситуациях.

Как сообщила пресс-служба Федеральной палаты РФ, 25 декабря состоялась очередная лекция в рамках нового цикла вебинаров для адвокатов на тему «Практические аспекты реализации Стандарта осуществления защиты в уголовном судопроизводстве». Спикер и автор курса – советник ФПА, член Совета АП г. Москвы, к.ю.н. Евгений Рубинштейн.

Напомним, первая лекция состоялась 27 ноября и была посвящена порядку вступления адвоката в уголовное дело в качестве защитника. В ходе второй и третьей

лекций спикер подробно разъяснил первоначальные действия адвоката после вступления в уголовное дело в качестве защитника и ответил на многочисленные вопросы слушателей. Четвертая лекция была посвящена формированию первоначальной позиции для участия в следственных действиях и позиции по уголовному делу.

В начале пятой лекции Евгений Рубинштейн напомнил, что, формируя позицию по уголовному делу, важно соблюсти требование п. 7 Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве и уведомить коллег о своем участии в деле, причем максимально оперативно (можно устно). Также адвокат обязан согласовать позицию по делу с подзащитным, а если тот признал вину – разъяснить правовые последствия такого шага и по возможности убедиться, что признание вины не является самооговором. Спикер подробно рассказал, на какой концепции должна строиться позиция по делу, сделав упор на том, что за основу следует принять презумпцию невиновности. Если подзащитный все же признал вину, адвокат может не согласиться с позицией доверителя в связи с его самооговором или, не оспаривая факты, отрицать виновность подзащитного.

Уточнив термин «позиция защиты по уголовному делу», лектор предложил слушателям ознакомиться с книгами «Адвокат: навыки профессионального мастерства» и «Профессиональные навыки юриста в уголовном судопроизводстве». Поскольку позиция защиты, пояснил он, – это определенный взгляд на события (факты), которые обвинение считает преступлением, адвокату нужно уметь правильно анализировать фабулу обвинения, предъявленные доказательства и правовые нормы, применимые в данном деле. Были также рассмотрены различные виды фактов. Все доказательства по делу, подчеркнул Евгений Рубинштейн, необходимо проанализированы, чтобы установить обстоятельства, подтверждающие или опровергающие эти доказательства, и определить, насколько они достоверны и соответствуют ли закону.

Особое внимание, добавил спикер, следует обратить на ошибки, допущенные следствием, а иногда и судом, так как именно они могут стать основанием для вынесения приговора, благоприятного для доверителя. Лектор сослался на практику Верховного Суда РФ, который указал, что суд не должен догадываться, допустил ли следователь техническую ошибку или проявил халатность в отношении к профессиональным обязанностям. В любом случае такая небрежность не позволяет установить достоверность фабулы обвинения.

Евгений Рубинштейн также призвал очень внимательно исследовать текст обвинительного заключения, изучая формулировки и термины, использованные следователем (о тщательной работе с текстом обвинения он рассказывал на вебинаре ФПА 20 июня 2020 г. в рамках цикла «Введение в профессию адвоката»), а также пробелы и пропуски в описании фактов юридических обстоятельств.

Далее были рассмотрены этические аспекты позиции защиты, которая, подчеркнул Евгений Рубинштейн, должна строиться на презумпции не только невиновности, но и свободы, когда ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей выносится в отношении отсутствующего лица. Защитник в таком случае должен настаивать, что у следствия недостаточно доказательств, подтверждающих, что лицо скрылось или уклоняется от участия в следственных действиях. Если обвиняемый просит заключить его под стражу, отметил лектор, адвокату принципиально выяснить причину такой просьбы. Если такое заявление сделано добровольно (например, подзащитный хочет не только признать вину, но и дать показания в отношении других обвиняемых, поэтому опасается за свою жизнь), противоречить этой позиции нельзя.

Спикер также пояснил, в каких случаях адвокат может не комментировать отдельные утверждения процессуальных оппонентов, однако обратил внимание, что если защитник вообще не опровергает доводы обвинения, то у суда в таком случае не останется сомнений в виновности подсудимого.

Отвечая на вопросы слушателей, Евгений Рубинштейн пояснил, что адвокат, имеющий ордер на представление интересов свидетеля, обязан продолжать защиту, если статус его доверителя внезапно переквалифицирован. Если переквалификации не произошло, но свидетелю задаются вопросы о его причастности к совершению преступления, то он приобретает процессуальный статус обвиняемого в силу Постановления Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П, которым установлена необходимость учитывать «не только формальное процессуальное, но и фактическое положение лица, в отношении которого осуществляется публичное уголовное преследование». В подобной ситуации адвокат должен продолжать оказывать доверителю квалифицированную юридическую помощь.

Спикер также ответил на другие вопросы, связанные с позицией защиты в некоторых неоднозначных ситуациях, и ознакомил слушателей с примерами из дисциплинарной практики АП г. Москвы.

Напоминаем, что вебинар будет доступен для просмотра на сайте ФПА до 28 февраля 2021 г. Следующие онлайн-лекции в рамках курса состоятся 22, 29 января и 5 февраля 2021 г.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Типичные ошибки при проведении промо акций
  • Триколор выдает ошибку 11 что это значит
  • Типичные ошибки математика огэ 9 класс
  • Триколор выдает ошибку 0 что делать как исправить
  • Типичные ошибки которые часто приводят к необъективным оценкам